閱讀是培養(yǎng)人的思維能力和提高語言表達(dá)能力的重要方式,我們需要多讀書。寫一篇完美的總結(jié)需要對過去的經(jīng)歷進(jìn)行全面和客觀的回顧??偨Y(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,它可以促使我們思考,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。
國際法的基本原則論文篇一
[摘要]《合同法》的基本原則是指反映合同普遍規(guī)律、反映立法者基本理念、體現(xiàn)合同法的總的指導(dǎo)思想、貫穿整個合同法的原則。這些原則是立法機(jī)關(guān)制定合同法、裁判機(jī)關(guān)處理合同爭議、以及合同當(dāng)事人訂立履行合同的基本準(zhǔn)則。對適用合同法具有指導(dǎo)、補(bǔ)充、解釋的作用。
合同管理是工程項目管理的核心,質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、信息等管理都是與合同管理密不可分的,合同管理的質(zhì)量會直接影響到其他項目管理內(nèi)容的管理質(zhì)量。而有效的合同管理是離不開合同法的理論支持的,只有掌握合同法的知識,才能進(jìn)行有效的合同管理。
[關(guān)鍵詞]合同法基本原則工程管理合同管理施工項目
合同有廣義和狹義之分,狹義的合同是指債權(quán)合同,即兩個以上的民事主體之間設(shè)立、變更、終止債權(quán)關(guān)系的協(xié)議。合同管理是工程項目管理的核心,質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、信息等管理都是與合同管理密不可分的,合同管理的質(zhì)量會直接影響到其他項目管理內(nèi)容的管理質(zhì)量。
而有效的合同管理是離不開合同法的理論支持的,只有掌握合同法的知識,才能進(jìn)行有效的合同管理。
一、合同的基本原則
1.平等原則
《合同法》第3條規(guī)定:“合同當(dāng)事人的法律地位平等,一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方?!?/p>
平等原則是指地位平等的合同當(dāng)事人,在權(quán)利義務(wù)對等的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商達(dá)成一致,以實現(xiàn)互利互惠的經(jīng)濟(jì)利益目的的原則。這一原則包括三方面內(nèi)容:
(1)合同當(dāng)事人的法律地位一律平等。在法律上,合同當(dāng)事人是平等主體,沒有高低、從屬之分,不存在命令者與被命令者、管理者與被管理者。這意味著不論所有制性質(zhì),也不問單位大小和經(jīng)濟(jì)實力的強(qiáng)弱,其地位都是平等的。
(2)合同中的權(quán)利義務(wù)對等。所謂“對等”,是指享有權(quán)利,同時就應(yīng)承擔(dān)義務(wù),而且,彼此的權(quán)利、義務(wù)是相應(yīng)的。這要求當(dāng)事人所取得財產(chǎn)、勞務(wù)或工作成果與其履行的義務(wù)大體相當(dāng);要求一方不得無償占有另一方的財產(chǎn),侵犯他人權(quán)益;要求禁止平調(diào)和無償調(diào)撥。
(3)合同當(dāng)事人必須就合同條款充分協(xié)商,取得一致,合同才能成立。合同是雙方當(dāng)事人意思表示一致的`結(jié)果,是在互利互惠基礎(chǔ)上充分表達(dá)各自的意見,并就合同條款取得一致后達(dá)成的協(xié)議。
2.自愿原則
自愿原則是合同法的重要基本原則,合同當(dāng)事人通過協(xié)商,自愿決定和高速相互權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
3.公平原則
公平原則作為合同法的基本原則,其意義和作用是:公平原則是社會公德的體現(xiàn),符合商業(yè)道德的要求。將公平原則作為合同當(dāng)事人的行為準(zhǔn)則,可以防止當(dāng)事人濫用權(quán)力,有得保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益,維護(hù)和平衡當(dāng)事人之間的利益。
4.誠實信用原則
誠實作用原則要求當(dāng)事人在訂立、履行合同,以及合同終止后的全過程中,都要誠實,講信用,相互協(xié)作。
5.不得損害社會公共利益原則
遵守法律,尊重公德,不得擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序,損害社會公共利益是合同法的重要基本原則。
二、合同管理
合同管理是工程項目管理的核心,質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、信息等管理都是與合同管理密不可分的,合同管理的質(zhì)量會直接影響到其他項目管理內(nèi)容的管理質(zhì)量。而有效的合同管理是離不開合同法的理論支持的,只有掌握合同法的知識,才能進(jìn)行有效的合同管理。
影響施工項目質(zhì)量的因素主要有五大方面,即“4m1e”,指:人(man)、材料(material)、機(jī)械(machine)、方法(method)和環(huán)境(environment),事前對這五方面的因素嚴(yán)加控制,是保證施工項目質(zhì)量的關(guān)鍵。
1.人的管理
在使用人的問題上,應(yīng)從政治素質(zhì)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和身體素質(zhì)等方面綜合考慮,全面控制。更為重要的是提高人的質(zhì)量意識,形成人人重視質(zhì)量的項目環(huán)境。
2.材料的管理
材料管理包括原材料、成品、半成品、構(gòu)配件等的控制,主要是嚴(yán)格檢查驗收,正確合理地使用,建立管理臺帳,進(jìn)行收、發(fā)、儲、運(yùn)等各環(huán)節(jié)的技術(shù)管理,避免混料和將不合格的原材料使用到工程上。
3.機(jī)械的管理
機(jī)械管理包括施工機(jī)械設(shè)備、工具等控制。要根據(jù)不同工藝特點和技術(shù)要求,選用合適的機(jī)械設(shè)備,正確使用、管理和保養(yǎng)好機(jī)械設(shè)備。為此要健全人機(jī)固定制度、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄制度、上崗證制度、崗位責(zé)任制度、技術(shù)保養(yǎng)制度、安全使用制度、機(jī)械設(shè)備檢查制度等,確保機(jī)械設(shè)備處于最佳使用狀態(tài)。
4.方法的管理
這里所指的方法的管理,包含施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、施工方案、施工工藝等的控制,主要應(yīng)結(jié)合工程實際、能解決施工難題、技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理,有利于保證質(zhì)量、加快進(jìn)度、降低成本。
5.環(huán)境的管理
影響工程質(zhì)量的環(huán)境因素較多,有工程技術(shù)環(huán)境,如工程地質(zhì)、水文、氣象等;工程管理環(huán)境,如質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度等;勞動環(huán)境,如勞動組合、作業(yè)場所、工作面等。
環(huán)境因素對工程質(zhì)量的影響,具有復(fù)雜而多變的特點,如氣象條件就變化萬千,溫度、濕度、大風(fēng)、暴雨、酷暑、嚴(yán)寒都直接影響工程質(zhì)量。又如前一工序往往就是后一工序的環(huán)境,前一分項、分部工程也就是后一分項、分部工程的環(huán)境。
總之,根據(jù)工程特點和具體條件,應(yīng)對影響質(zhì)量的環(huán)境因素,采取有效的措施嚴(yán)加控制。尤其是施工現(xiàn)場,應(yīng)建立文明施工和文明生產(chǎn)的環(huán)境,保持材料工具堆放有序,道路暢通,工作場所清潔整齊,施工程序井井有條,為確保工程質(zhì)量創(chuàng)造良好的環(huán)境條件。
國際法的基本原則論文篇二
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言。”目前國內(nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實務(wù)工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點:一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
參考文獻(xiàn):
[1]李燕.美國雙語教師培訓(xùn)制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學(xué),.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學(xué)出版社,.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學(xué)的思考[j].武漢大學(xué)(哲學(xué)社會科學(xué)版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學(xué)[m]上海:上海外語教育出版社,.
國際法的基本原則論文篇三
(一)弱化我方命題,強(qiáng)化對方命題。
確立立場不僅應(yīng)確立我方對辯題的理解,還須限定對方對辯題的理解,也就是必須明確指出對方應(yīng)該論證的內(nèi)容。盡可能擴(kuò)大我方立論范圍,從而給我方留下較大的加旋余地。其主要方法有兩種:一是對辯題中的主要概念作限制性解釋。如在南大隊對臺大隊“人類和平共處是一個可能實現(xiàn)的理想”論辯中,正方南大隊一辯開頭就指出:“人類和平共處”“是和戰(zhàn)爭相對而言”,消除了戰(zhàn)爭也就實現(xiàn)了人類和平共處。這樣就把其他形式的暴力行為排除在外,為本方以后論述打下了較好基礎(chǔ)。另一個方法是對辯題加條作。如1986年亞洲大專辯論會北大隊對香港中文大學(xué)隊的比賽中,辯題是“發(fā)展旅游業(yè)利大于弊”,北大隊是反方,正方中文大學(xué)隊舉出許多例子論證許多國家由于具備某些條件,發(fā)展旅游業(yè)獲得了成功。北大隊馬上指出,正方的立場并不是“在一定條件下”發(fā)展旅游業(yè)利大于弊,所以中文大學(xué)隊跑題了。這實際上是要正方證明“在任何情況下”發(fā)展旅游業(yè)都利大于弊,當(dāng)然使正方無從論證,陷入被動。
(二)盡量選擇邏輯性強(qiáng)、不易受攻擊的立場。
其主要方法是“高立論”。在任何一個細(xì)節(jié)上都和對方糾纏不休往往會喪失本方的優(yōu)勢,到最后仍是“一筆糊涂帳”;不如干脆對一些顯而易見的事實、眾所周知的觀點予以承認(rèn),接著立即指出:這些僅僅是問題中一個方面,但我們應(yīng)該討論的是更重要的東西,把爭論上升到更高層次,使對方精心準(zhǔn)備的材料無從發(fā)揮,在我方熟悉的陣地上與其交鋒,高屋建瓴,勢如破竹。如在北大隊和澳門東亞大學(xué)隊的比賽中,辯題是“貿(mào)易保護(hù)主義可以抑制”,北大隊是正方。具備一點經(jīng)濟(jì)學(xué)知識的人都知道,當(dāng)今世界范圍內(nèi)貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈,而新加坡更是飽嘗貿(mào)易保護(hù)主義之苦。東亞大學(xué)隊開始就大談“貿(mào)易保護(hù)主義是否嚴(yán)重”這一層次上與對方糾纏,顯然要占下風(fēng),而且很可能引起評委和觀眾的反感。所以北大隊經(jīng)過仔細(xì)斟酌,論辯伊始就明確說明,當(dāng)今世界范圍內(nèi)貿(mào)易保護(hù)主義確實相當(dāng)嚴(yán)重,在這一點上我們非但不否認(rèn),而且還可以舉出比你們多得多的例子。但是,我們應(yīng)該討論的是貿(mào)易保護(hù)主義是否可以抑制,而不是貿(mào)易保護(hù)主義是否存在或是否嚴(yán)重。這樣就避開了對方擁有大量材料的事實,把論辯中心提高到對我方有利的“可以抑制”層次上來,避其鋒芒,爭取主動。
確立立場時還應(yīng)該注意的是:立意要新奇,要能夠“言人所未言,見人所未見”。從新的角度來分析問題,給人以耳目一新之感,往往會起到很好的場上效果。同時,對手對此準(zhǔn)備不足,也會措手不及,倉促應(yīng)戰(zhàn)。當(dāng)然不能故作驚人之語,應(yīng)當(dāng)在“意料之外”,又在“情理之中”。這就要求教練和隊員們對辯題仔細(xì)揣摩和思索,努力使自己的立場既無懈可擊、固若金湯,又新意迭出,令對方猝不及防,從而使自己立于不敗之地。
辯論賽總路線(由主席或主持人執(zhí)行)
1、開場白
(1)比賽流程
2、隊員入場,介紹參賽隊及其所持立場,介紹參賽隊員,介紹評委及其點評嘉賓
3、比賽開始
4、比賽結(jié)束
(2)評審流程(比賽后)
5、評判團(tuán)交評分表后退席評議
6、評判團(tuán)入席,點評嘉賓評析賽事
7、宣布比賽結(jié)果(包括最佳辨手)
國際法的基本原則論文篇四
序言
民法和任何其他法律一樣,都具有滯后性。所謂民法滯后性,是指由于民事關(guān)系具有復(fù)雜性、廣泛性和活躍性,社會生活是發(fā)展的,新的民事關(guān)系會不斷涌現(xiàn),而民法總是會落后于社會關(guān)系的發(fā)展的,這就決定了法律規(guī)定難以囊括各種民事關(guān)系。因此,一方面在各國民法中都不可能對各種民事關(guān)系都一一作出規(guī)定,另一方面民法沒有明文規(guī)定的民事關(guān)系又大量存在,并且這些都是與社會經(jīng)濟(jì)或人民生活密切相關(guān)的,法律又不能不調(diào)整,這就客觀地要求民法對社會經(jīng)濟(jì)生活中法律沒有明文規(guī)定的民事關(guān)系進(jìn)行調(diào)整。在這種情況下,又何以來斷別當(dāng)事人的行為,如何解決當(dāng)事人之間的糾紛?何以作出判決呢?筆者認(rèn)為,在這種情況下,特別在實行成文法制度的中國,這就要靠法律(民法)的基本原則,因為在沒有法律規(guī)范的情況下,只有法律(民法)的基本原則才是評價和判斷當(dāng)事人行為的準(zhǔn)則,有關(guān)規(guī)定法律(民法)的基本原則的法律條文完全可以作為司法和仲裁機(jī)構(gòu)裁判的法律依據(jù)。
一關(guān)于原則和民法基本原則的概念
要研究民法基本原則問題,須首先研究民法基本原則的概念,而要研究民法基本原則的概念,則須考證原則一詞的含義。
對于“原則”一詞,就一般意義來講,據(jù)《現(xiàn)代漢語詞典》中的解釋,是指“說話或行事所依據(jù)的法則或標(biāo)準(zhǔn)”【1】;但“原則”一詞在法律中有其特殊的含義,根據(jù)英國《科林法律詞典》,“原則”是指“基本點或一般規(guī)則(basicpointorgeneralrule)”【2】;世界著名的美國《布萊克法律詞典》將“原則”解釋為“法律的基本性的公理或原理;為其他(指法律)構(gòu)成基礎(chǔ)或根源的全面的規(guī)則或原理(afundamentaltruthordoctrine,asoflaw;acomprehensiveruleordoctrinewhichfurnishabasisororiginforothers)”【3】。從上述考證可以看出,“原則”在法律中,或說“法律原則”是指構(gòu)成法律基礎(chǔ)和根源的總的或根本性的規(guī)則或原理。
關(guān)于“民法基本原則”的概念,對此研究比較多的主要是中國國內(nèi)的學(xué)者和日本的學(xué)者,在許多民法學(xué)教科書和著作中,一般專門設(shè)立一章進(jìn)行論述和介紹。但就“民法基本原則”一詞的概念和內(nèi)容,國內(nèi)外學(xué)者的表述并不一致。有的認(rèn)為,它是民事立法的指導(dǎo)方針、解釋法律的依據(jù)和補(bǔ)充法律漏洞的基礎(chǔ)【4】;有的認(rèn)為,民法基本原則是民法規(guī)范從制定到實施所貫穿始終的根本準(zhǔn)則【5】;也有的認(rèn)為,它是制定、解釋、執(zhí)行和研究民法的出發(fā)點和依據(jù);還有的認(rèn)為,它是民法的.指導(dǎo)方針,對民法的各項規(guī)定及其實施,都有指導(dǎo)的效力和作用。
雖然上述各種觀點和表述有所差異,但學(xué)者們的認(rèn)識在許多方面是一致的,即民法基本原則對于民法規(guī)范起統(tǒng)率或指導(dǎo)作用,民法基本原則無論是在立法上還是在司法上,無論是在規(guī)范民事主體的行為上,還是在判斷民事主體的合法性上,都自始至終發(fā)揮根本原則的作用,任何對民法規(guī)范的解釋,任何對民事行為的合法性的判斷,只要違反民法的基本原則,就是違反民法,就是無效的。
二民法基本原則的特征
通過考察民法的基本原則和民法基本原則的有關(guān)內(nèi)容,可以得出民法基本原則和其他法律基本原則一樣具有如下三個基本特征:
[1][2][3]
國際法的基本原則論文篇五
食品質(zhì)量與安全問題與人們的生產(chǎn)生活息息相關(guān),在新時期,人們對于食品的追求逐漸從數(shù)量層面上升到質(zhì)量層面,近年來,我國發(fā)生了一系列食品安全事件,食品質(zhì)量與安全監(jiān)管工作的重要性也日益凸顯了出來,如何利用刑法的保護(hù)機(jī)制來提升我國食品的整體質(zhì)量與避免食品安全事故的發(fā)生成為了現(xiàn)階段食品安全監(jiān)管工作面臨的重要問題。
1食品安全與刑法保護(hù)現(xiàn)存的問題。
1.1食品安全現(xiàn)階段的問題法律體系有待完善。
當(dāng)前《刑法》中牽涉食品安全犯罪的罪名有生產(chǎn)、銷售有毒有害食品罪,生產(chǎn)、銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪,食品安全監(jiān)管瀆職罪三種,《刑法》中將這些犯罪歸類到“破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”一章當(dāng)中。實際上,食品安全犯罪行為不僅侵害了市場經(jīng)濟(jì)的秩序,同時也嚴(yán)重侵害了公民的健康權(quán)乃至生命權(quán)。在當(dāng)前以人為本的理念下,經(jīng)濟(jì)秩序和公民的健康權(quán)、生命權(quán)孰輕孰重自不待言,公民的生命權(quán)、健康權(quán)毫無疑問地應(yīng)優(yōu)先于市場經(jīng)濟(jì)秩序受到法律的保護(hù),將食品安全犯罪的相關(guān)條文歸入到“破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”一章中值得商榷,食品安全刑法保護(hù)的法律體系有待完善。重新修訂的《食品安全法》中建立了以a防為目的的'立法模式以適應(yīng)風(fēng)險社會背景下的立法需要,建立了較為健全完善的食品安全風(fēng)險問題評估體系。而《刑法》將食品安全犯罪的條文置于“危害社會主義經(jīng)濟(jì)秩序罪”之中,與《食品安全法》的規(guī)定存在不相銜接之處,需要引起相關(guān)人員的重視。
1.2食品安全問題處理不當(dāng)。
現(xiàn)階段,我國展開了一系列處理食品安全問題的工作,在懲治不法食品加工企業(yè)方面取得了一定的成效,但是并沒有有效地減少食品安全問題的發(fā)生。在實踐中,由于部分食品監(jiān)管部門的工作人員對監(jiān)管工作不夠重視,所以他們在處理食品安全問題和犯罪行為時,沒有嚴(yán)格按照制度執(zhí)行,對不法企業(yè)和商戶的懲罰力度也比較輕。犯罪行為所侵犯的客體是確定刑法分則不同章節(jié)的依據(jù),而《刑法》中將食品安全犯罪歸入到“破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”之中,很顯然是認(rèn)為食品安全犯罪侵害的客體系社會主義的市場經(jīng)濟(jì)秩序。此外,大部分監(jiān)管部門采用經(jīng)濟(jì)罰款的方式來處理食品安全問題,沒有從根本上解決食品安全問題??傊?,導(dǎo)致食品安全問題發(fā)生的因素有很多,如果我們不能對主要人員和生產(chǎn)操作人員等施以全面懲治,那么很難從根本上杜絕食品安全問題。
國際法的基本原則論文篇六
建立全面系統(tǒng)的食品監(jiān)管制度是保證食品生產(chǎn)行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重要措施。首先,監(jiān)管部門應(yīng)該依照我國刑法的政策精神來,不斷健全監(jiān)管指標(biāo),使得監(jiān)管人員有相應(yīng)的監(jiān)管指標(biāo)作為工作考量標(biāo)準(zhǔn)。然后,監(jiān)管部門應(yīng)該依照刑法的具體指標(biāo)來對食品采購、加工和生產(chǎn)等流程做綜合考量,并對現(xiàn)行監(jiān)管體系加以改革,以提高監(jiān)管部門的工作效率。最后,監(jiān)管部門應(yīng)該逐步建立一個與刑法精神相匹配的精細(xì)化的監(jiān)管系統(tǒng)和統(tǒng)一的監(jiān)管方案,利用先進(jìn)的科技手段和信息技術(shù)來提升監(jiān)管部門工作的現(xiàn)代化水平。
2.2明確入罪規(guī)則
2.2.1拓寬入刑范圍?,F(xiàn)階段,國家已經(jīng)采取措施來完善食品在運(yùn)輸、檢疫與儲存等環(huán)節(jié)的有關(guān)工作。基于此,食品安全犯罪也應(yīng)拓寬范圍,將運(yùn)輸、檢疫與儲存等相關(guān)環(huán)節(jié)的食品安全納入到食品安全犯罪中來,進(jìn)一步完善相關(guān)法律,使危害食品安全犯罪的所有行為都能受到與其相對應(yīng)的刑罰,同時也會減少審判過程中對法律適用的疑惑。
2.2.2納入危害公共安全罪。危害食品安全犯罪侵犯的是復(fù)雜客體,即社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序和不特定多數(shù)人的身體健康、生命安全,相較看來,更加應(yīng)該把不特定的多數(shù)人的生命健康權(quán)的保護(hù)作為重點。為了凸顯食品安全犯罪的社會公共安全危害性,有必要調(diào)整食品安全犯罪在整個刑法體系中的地位,將食品安全犯罪由破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪變更為危害公共安全罪,使人民大眾更加了解食品安全犯罪的本質(zhì)。
2.2.3增設(shè)食品安全過失犯罪。食品生產(chǎn)經(jīng)營者從事的是與身體健康和生命安全密切聯(lián)系的經(jīng)營活動,只要食品安全出現(xiàn)問題,受害人承受的后果是一樣的。如果因為是過失犯罪而免于對其的刑事處罰,這樣對于受害者來說是不公平的。現(xiàn)階段,我國《刑法》有必要增加食品安全過失犯罪,同時對過失的程度進(jìn)行界定。這里的過失應(yīng)該是嚴(yán)重危及公眾的生命健康權(quán)的行為,輕微過失就不應(yīng)該適用此類規(guī)定。這樣,不至于將犯罪過分?jǐn)U大,也能給那些過失造成嚴(yán)重后果的人群以恰當(dāng)?shù)男塘P。
2.3健全食品安全刑法保護(hù)制度體系
現(xiàn)階段,我國已經(jīng)形成了以《刑法》為核心、《食品安全法》為補(bǔ)充的食品安全刑法保護(hù)法律制度體系,而《刑法》和《食品安全法》之間卻存在不相協(xié)調(diào)之處。就實際情況而言,《食品安全法》對無資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營、食品添加劑、無證生產(chǎn)經(jīng)營等均作出了相應(yīng)的規(guī)制,對監(jiān)管機(jī)構(gòu)及其監(jiān)管人員、檢驗機(jī)構(gòu)及其檢驗人員的刑事責(zé)任也作出了規(guī)定,《食品安全法》中增加的這些新內(nèi)容、立法中的新理念卻未在《刑法》的規(guī)定中得到相應(yīng)的體現(xiàn),《刑法》對《食品安全法》正確貫徹實施的保障功能未能有效發(fā)揮,《刑法》和《食品安全法》之間缺乏有效的銜接,所以有關(guān)人員需要進(jìn)一步考量兩部法律之間的聯(lián)系和與現(xiàn)實的連接,以完善食品安全刑法保護(hù)制度的法律體系。
結(jié)束語
綜上所述,刑法對于保證食品的質(zhì)量與安全有重要的意義,在《刑法》與《食品安全法》的保護(hù)下,我國已經(jīng)從一定程度上提升了整體食品質(zhì)量,隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展,人們對其提出了更高的要求?;诖耍覀儜?yīng)該從從加強(qiáng)刑法的保護(hù)力度和監(jiān)管力度入手,來促進(jìn)我國食品行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
【參考文獻(xiàn)】
國際法的基本原則論文篇七
行政法是一項行為規(guī)范準(zhǔn)則,用來規(guī)范相對應(yīng)的行為人,對于利益相關(guān)主題有強(qiáng)制作用,同樣也是一項我國的基本法律,對于我國的法制建設(shè)具有十分重要的意義。法律是用來保護(hù)遵守法律的人的,同時對于破壞法律的人予以制裁。行政法的目的也是為了保障為社會主義建設(shè)辛勤付出的多方面人的利益。行政法的發(fā)展是立足在四項原則之上的,它借助西方和中方原則的差異性,進(jìn)行積極的探索,從而對現(xiàn)行的行政法進(jìn)行重構(gòu),將行政法的功能發(fā)揚(yáng)到位,以此來促進(jìn)中國特色社會主義的法制建設(shè)。
2、基本原則概念
行政法的基本原則是行政法有效實施的保障,有著十分重要的地位?;驹瓌t是行政法在規(guī)范行為人行為時,必須要遵守的基礎(chǔ),是行政法在制定時,必須要依仗的核心。在我們國家,政府具有依法行使政權(quán)的權(quán)力,法律的頒布就是為了規(guī)范這項權(quán)力,讓政府在行使權(quán)力的時候,有參照的標(biāo)準(zhǔn)。原則與其說是一種限制,不如說是一種憑證[1]。
3、基本原則特征
行政法基本原則的提出往往在行政法之前,所以它具有初始性,是一切的開端。行政法的基本原則的頒布,必須要以客觀規(guī)律和真理作為基礎(chǔ),所以它還具有一定的真理性。在行政法的基本原則中提及的“基礎(chǔ)”二字,說明了行政法的地位,而原則就好比是建設(shè)房屋前需要打下的地基,關(guān)系到行政法的建立和實踐。最后,行政法的基本原則還具有雙重性,刑法、婚姻法、治安管理法這類法律就只有一個“法律身份”,而行政法還有其“行政”的身份。所以它的原則一般要和行政密切相關(guān)。
4、基本原則功能
4.1專一性功能行政法基本原則
具有十分專一的功能,它的規(guī)范作用僅針對行政體系,僅對于行政體系的相關(guān)人員進(jìn)行立法規(guī)范,讓行政機(jī)關(guān)能夠依法行駛職權(quán),讓法治思想貫徹到行政工作中。
4.2普遍性功能普遍性原則
體現(xiàn)在融合二字上,行政法法規(guī)是具體的,形象的,是以一條條的法律法規(guī)直觀展現(xiàn)出來的',而行政法的基本原則卻是抽象的,它普遍存在于每一條法規(guī)明文之中,每一條具體的法律原則都符合基本原則,基本原則帶入每一條法律法規(guī)中都是成立的,它生于無形,卻能起到規(guī)范和引導(dǎo)的作用。
5、基本原則重塑
5.1基本原則應(yīng)體現(xiàn)
依法行政原則我們的政府應(yīng)該依照法律履行責(zé)任,承擔(dān)義務(wù),依法行政是行政法的靈魂,也是基本原則重塑的重要組成部分。如何能讓社會成為法治的社會,則需要回到問題的本質(zhì),那就是凡行為人所做之事必須合法。對于政府機(jī)關(guān)而言,形成遵紀(jì)守法、依法辦事的良好氛圍,才能真正重塑行政法的基本原則,才能樹立起政府機(jī)關(guān)的公信力。
5.2基本原則應(yīng)體現(xiàn)合理行政原則
在合法的基礎(chǔ)上,我們還應(yīng)該考慮從實際情況出發(fā),進(jìn)行合理行政。法律的條文規(guī)章是固定的,但是現(xiàn)實中可能出現(xiàn)的情況卻是多種多樣的,法律雖然在逐漸完善,但也沒有辦法將所有可能出現(xiàn)的情況全部收納其中,所以行政部門在具體的執(zhí)法過程中,要靈活應(yīng)對各種突發(fā)狀況。更好地為群眾解決問題,這就使合理行政的意義更好的體現(xiàn)。
5.3基本原則應(yīng)體現(xiàn)誠信行政原則
茍無誠信原則,民主憲政無可行。任何形式的法律的確立,都需要遵循契約精神,無論是基本法、刑法還是行政法的推行,都需要恪守信用。行政機(jī)關(guān)若不守誠信,允諾的事情再三更改,群眾對政府機(jī)關(guān)的信任會逐漸降低。信任的建立是一個漫長的過程,而崩塌只一瞬,所以我們把誠信原則作為了行政法基本原則重塑的一大原則[2]。
5.4基本原則應(yīng)體現(xiàn)程序正義原則
在行政機(jī)關(guān)進(jìn)行依法執(zhí)政時,是有完善的執(zhí)政流程的,但是有的部門執(zhí)政時,往往會省略某些步驟,或者出現(xiàn)步驟錯誤等問題,為了解決這些問題,執(zhí)政單位需要花更多的精力和實現(xiàn)進(jìn)行修改和完善,這對于工作效率而言十分不利。正義原則作為基本原則其中不可忽視的一項原則,其實更大程度上保障的是一種公平。在法律面前,人人都是平等的,只有基于這種原則,人們才能信任法律。
6、結(jié)語
行政法的基本原則是行政法建立的標(biāo)準(zhǔn),融會貫徹在具體的每一條行政法規(guī)之中。中國特色社會主義社會是一個法治社會,無論是行政人員,還是普通的人民群眾,都應(yīng)該對法律心存敬畏。行為人只有真正按照法律規(guī)范行使權(quán)利,履行義務(wù),法律才會保障其權(quán)益不受侵犯。在我國行政法原則的發(fā)展過程中,可以適當(dāng)借鑒其他國家的成熟體系,結(jié)合中國法治現(xiàn)狀,走中國特色社會主義行政法基本原則之路。
參考文獻(xiàn)
[1]蔣勇.從合規(guī)性到正當(dāng)性:我國警察法治體系的重塑——基于“新行政法”理論的展開[j].中南大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2017(2).
[2]段葳,余敏.行政法基本原則的整合與重塑[j].湖北第二師范學(xué)院學(xué)報,2016(10).
國際法的基本原則論文篇八
孫子曰:“上兵伐謀”,高水平的論辯賽首先是認(rèn)辯雙方在論辯思路與立場上的較量。對于一個已經(jīng)確定下來的命題,如果能找到一個最佳的思路,確立好自己的立場,那么就能為整個論辯的勝利奠定基礎(chǔ)。
在論辯賽中,論辯命題一般可分為價值命題、事實命題和政策命題三種。價值命題一般是討論某伯事是否較好,如“發(fā)展旅游業(yè)利大于弊”。這類命題要求論辯員有很強(qiáng)的邏輯推理能力,對辯題的背景知識有通盤、深入的了解。事實命題是討論某件事是否真實,如“儒家思想是亞洲四小龍取得經(jīng)濟(jì)快速增長的主要推動因素”。這類命題注重舉例實證,要求論辯者掌握大量材料:政策命題是討論某事該不該做,如“亞太區(qū)國家應(yīng)該成立經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”。它要求理信論與實踐的結(jié)合,既需邏輯推理,又應(yīng)有大量材料佐證,所以論辯比賽中政策命題較為常見。對論辯命題分類的意義在于根據(jù)不同命題的特點和要法語來確定思路、建立框架、組織材料,最終的目的是要形成自己的立場。在確定思路時最重要的一點是必須知已知彼。對一個辯題,圍繞正、反方立場,可以有多種理解。這時候就不僅要找出自己論證辯題的各種思路,而且還要找出對方可能出現(xiàn)的各種思路,盡可能地把雙方可能的思路都逐一考慮,并找出應(yīng)付之策,這樣對已對彼都心中有數(shù),就為我方確立適當(dāng)?shù)牧稣业搅烁鶕?jù)。
確立立場就是針對對方可能出現(xiàn)的思路,在我方可以選擇的各種思路中找出對本方觀點論證最有利、例證材料最豐富的思路。
國際法的基本原則論文篇九
一、價值——法的價值——商法的價值
商法的價值是一個相當(dāng)寬泛的問題,筆者認(rèn)為要談?wù)撈鋬r值,必須的先弄清楚一般意義上的法的價值,在這之上,才可能對商法的價值有一個比較清晰的認(rèn)識。價值,普遍意義上的看法是是客體對主體的滿足程度,它既反映了客體呈現(xiàn)給主體的客觀屬性,也包含了主體對客體的評價。因此,法的價值我們可以這樣給它定義:法的價值是以法與人的關(guān)系為基礎(chǔ)的,法對于人所具有的意義,是法對于人的需要的滿足。這樣的一個定義重點在于強(qiáng)調(diào)人們對于法在維護(hù)各種基本價值方面的希望,而并不強(qiáng)調(diào)法自身所具有的品質(zhì)(雖然在廣義上,這也是法律價值的一種。但是,筆者認(rèn)為人的存在是價值研究的出發(fā)點。所有價值問題都與人有關(guān)。離開人,所有價值問題都變得沒有意義。因此,價值判斷的問題應(yīng)當(dāng)通過人們的目的論來解決。即所有的價值都是相對于人來說的。所以,在以下的討論中,本文主要討論人們對商法價值的追求,而忽略商法自身的功能)。法理學(xué)上,對法的價值的分類可以說是眾說紛紜。但不管哪一種分類,只要是建立在法律價值的科學(xué)概念基礎(chǔ)之上,都是有一定的意義的。為了更好的研究商法價值,本文嘗試著將商法的價值劃分為兩個層次。一是商法的終極性的價值追求,一是商法在這個終極追求下的價值名目。前者就是“商法所追求的社會目的和理想”。如果給它一個比較容易理解的稱謂的話——法的目的性價值。而后者則指的是“商法為了實現(xiàn)其目的性價值而應(yīng)具備的基本屬性或共性價值”,我們可以稱之為工具性價值。當(dāng)然需要指出的,目的性價值與工具性價值的分類法具有相對性,它們之間并沒有十分絕對的界限。應(yīng)當(dāng)說,一切價值都表現(xiàn)為目的,只不過是有些價值是從整體和最高意義上而言的,而有些價值則是局部的服務(wù)性的,和那些更高的目標(biāo)相比,它們是為了實現(xiàn)、完善這些更高級目標(biāo)的條件的。
二、目的性價值
(一)目的性價值概述
(二)商法的終極性價值——實現(xiàn)商事主體的營利
筆者認(rèn)為商事法的終極性價值是實現(xiàn)商事主體的營利,即實現(xiàn)整個社會的經(jīng)濟(jì)效益。這一點表現(xiàn)在商法上就是從法律制度上規(guī)范以營利為動機(jī)的商事行為,保護(hù)自然人、企業(yè)的營利,從而實現(xiàn)整個社會的經(jīng)濟(jì)效益。之所以這么說,可以從以下幾個方面來進(jìn)行論證:
1、從商法的發(fā)展歷史來看。商法的歷史可以追溯到公元3世紀(jì)的羅德島法(lexrhodia),甚至更早的腓尼基人和希臘人的海事法。伴隨著人類從自給自足的原始社會進(jìn)入到奴隸社會,簡單的商品生產(chǎn)與商品交換問世于人間。尤其是貨幣出現(xiàn)以后,奴隸社會的商事交易出現(xiàn)某種繁榮。伴隨著簡單商事交易的發(fā)展,為了適應(yīng)現(xiàn)實的需要,規(guī)范商事交易行為,簡陋的商事法規(guī)就自然而然的出現(xiàn)了。雖然,古代商事法被深深的打上了奴隸制商品經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的烙印,不僅尚未從一般的民法規(guī)范中分離出來,而且自身也積極簡單。但不能否認(rèn)其是商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物。中世紀(jì),歐洲雖然處于封建王權(quán)和神權(quán)的鐵幕統(tǒng)治之下,但商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已經(jīng)不可阻擋,地中海沿岸城市的發(fā)展,“經(jīng)濟(jì)的專門化促進(jìn)了商品交換的發(fā)展:除本地及市鎮(zhèn)市場以外,出現(xiàn)了大的定期集市,其中最著名的是香檳伯爵領(lǐng)地的四大集市……”伴隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,商人作為一個獨立的階層的出現(xiàn)。但是由于封建主和教會勢力的強(qiáng)大以及對商業(yè)的歧視和抵制,封建法和教會法不可能為商人提供法律規(guī)則和救濟(jì)措施?;诖?,商會不得不另立規(guī)范,同時在其發(fā)展過程中,商會形成了自己的自治權(quán)和裁判權(quán),這種規(guī)約經(jīng)歷了從11世紀(jì)至14世紀(jì)幾百年的時間,終于形成了中世紀(jì)商事法即商人習(xí)慣法。雖然商人階層通過自治運(yùn)動而創(chuàng)立的習(xí)慣法無法被納入到國家法的體系之中,只能以民間法的狀態(tài)存在。但其以成為近代商事法的起源,無疑也是不爭的事實了。進(jìn)入近代,伴隨著資本主義在歐洲的紛紛確立,以及工業(yè)革命的推動,歐洲資本主義經(jīng)濟(jì)獲得全所未有的巨大發(fā)展,與之相適應(yīng),以法國為代表的歐洲各國開展了大規(guī)模的商法編撰運(yùn)動。并影響到全世界。最終奠定了商法在現(xiàn)代商品經(jīng)濟(jì)條件下不可動搖的地位。從商法的確立的歷史過程來看,我們可以看到商法始終是伴隨著商品經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展壯大而發(fā)展的。而商品經(jīng)濟(jì)的一個顯著特點就是追求經(jīng)濟(jì)效益,調(diào)動全社會的一切資源來實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的最大化。而在這個過程中,商法擔(dān)當(dāng)?shù)娜蝿?wù)就是為整個社會實現(xiàn)營利的目的提供制度上保障。這從更本上反映了商法的終極價值就是追求營利。
2、從商法與民法的比較來看。商法與民法,雖同為規(guī)定關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)生活之法律,有其共同之原理,論其性質(zhì),兩者頗不相同。蓋商法所規(guī)定者,乃在于維護(hù)個人或團(tuán)體之營利;民法所規(guī)定者,則偏重于保護(hù)一般社會公眾之利益。為了實現(xiàn)維護(hù)個人或團(tuán)體的營利,商法在沿襲民法的一般規(guī)定外,還就商事行為特有的情況而作出了不同的規(guī)定,如關(guān)于商事時效和法定利息的規(guī)定,關(guān)于商號、商業(yè)帳簿和共同海損的規(guī)定。
3、從商法的自身的具體制度來看。商事法以規(guī)定商事主體和商事行為為己任。而這些規(guī)定的本質(zhì)集中地表現(xiàn)為規(guī)范營利行為。商事法的營利性并不表現(xiàn)為指導(dǎo)人們?nèi)绾螤I利,而在于以法律制度構(gòu)造自身營利的統(tǒng)一有機(jī)體。或者,以法律制度規(guī)范以營利為動機(jī)的商事行為。就拿公司法來說吧,發(fā)起人之所以創(chuàng)設(shè)公司,旨在營利,公司之所以從事營業(yè)活動,是為了營利,股東之所以轉(zhuǎn)讓其所持有的股票,還是為了營利,非股東之所以購買股票,莫不以營利為目的。還比如貫穿其中的企業(yè)維持制度等等。因此,確認(rèn)營利、保護(hù)營利是商法對商事交易價值規(guī)律的客觀反映,是商法的基本精神。
三、工具性價值
法應(yīng)當(dāng)具備的品質(zhì)無外乎就是公平、正義、權(quán)利、自由和秩序等這些我們耳熟能詳?shù)姆蓛r值。我們當(dāng)然也可以堂而皇之的將這些法理學(xué)已經(jīng)研究出來的結(jié)果應(yīng)用于商法這個更為具體的法律部門中來。但是這種很保險的研究是否有助于我們對于商法價值體系有更為清晰而更為深刻的理解,也許需要打上一個問號。對于商法而言,雖然它的工具性價值也包含著這幾個方面,但是我們需要明白即使我們將這些已有的概念用于商法這個特殊的領(lǐng)域,它們實際上也已經(jīng)被賦予了一種有別于一般法理學(xué)的特殊含義。人們常常忽視對不同法律部門的價值體系中同一價值形式的比較研究。而同一價值形式在不同法律部門中的定位的差異,卻恰恰是部門法之間區(qū)別的內(nèi)在體現(xiàn)。同樣的價值如公平、效率,當(dāng)把它們作為民法、經(jīng)濟(jì)法和商法各自的價值追求來進(jìn)行研究時,不難發(fā)現(xiàn)它們之間存在著的極大差異。在商法中,反映其終極性價值的共性價值集中地體現(xiàn)為保障商事交易的安全和促進(jìn)商事交易的`效率。需要指出的是,這兩個原則又是統(tǒng)一于商事法的終極性價值——實現(xiàn)商事主體的營利。保障商事交易的安全原則,其作用就是為現(xiàn)代商事交易活動提供一個穩(wěn)定而安全的市場秩序,排除不安全因素,為商事主體進(jìn)行商事行為保駕護(hù)航?,F(xiàn)代商品經(jīng)濟(jì)條件下,交易的快捷、便利已成為商事活動的一個重要特征。因此,要最大限度的追求經(jīng)濟(jì)效益,實現(xiàn)營利。就必須提高商事交易的效率。促進(jìn)商事交易的效率原則正是在這樣的背景下應(yīng)運(yùn)而生的。其主要表現(xiàn)為在商事交易過程中,縮短交易的周期、降低交易的成本、增加交易的次數(shù)和提高資金的利潤率。
(一)保障商事交易的安全
現(xiàn)代商事活動,隨著交易標(biāo)的的增大、交易手段的復(fù)雜、交易周期的加快、交易范圍的擴(kuò)大,交易的風(fēng)險日益突出。為了增強(qiáng)商事主體的安全感,調(diào)動人們從事商事交易活動的積極性,保障交易安全便成了商法的一項基本原則。保障交易安全就是要減少和消除商事交易活動中的不安全因素,確保交易行為的法律效用和法律后果的可預(yù)見性。現(xiàn)代商法采用了要式主義、公示主義、外觀主義和嚴(yán)格責(zé)任主義,以保障交易之安全。
3、外觀主義。所謂外觀主義是指商法以交易當(dāng)事人的行為外觀為標(biāo)準(zhǔn)而認(rèn)定其行為的法律效果。按照外觀主義,交易當(dāng)事人的真實意思與意思表示不一致時,以意思表示為準(zhǔn),意思表示一經(jīng)成立即發(fā)生法律效力。假若允許當(dāng)事人以外觀表示與真意不符而撤消商事行為,則顯然不利于交易關(guān)系之穩(wěn)固,從而造成交易的不安全性。商法中的外觀主義以票據(jù)法的規(guī)定最為典型。例如我國《票據(jù)法》第4條規(guī)定:“票據(jù)出票人制作票據(jù),應(yīng)當(dāng)依法定條件在票據(jù)上簽章,并按照所記載的事項承擔(dān)票據(jù)責(zé)任?!钡?4條第3款又規(guī)定:“票據(jù)上其他記載事項被變造的,在變造之前簽章的人,對原記載事項負(fù)責(zé);在變造之后簽章的人,對變造之后的記載事項負(fù)責(zé);不能辨別是在票據(jù)被變造之前或者之后簽章的,視同在變造之前簽章。”
4、嚴(yán)格責(zé)任主義。所謂嚴(yán)格責(zé)任主義是指商法對商事交易的當(dāng)事人規(guī)定了嚴(yán)格的義務(wù)和責(zé)任。商事公司之行為,多依賴于公司之負(fù)責(zé)人,其負(fù)責(zé)人之責(zé)任,若不予以嚴(yán)格的規(guī)定,勢必妨害交易之安全。為此,我國《公司法》第63條規(guī)定,董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第97條又規(guī)定,股份有限公司的發(fā)起人,在公司不能成立時,對設(shè)立行為所產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用負(fù)連帶責(zé)任,在公司不能成立時,對認(rèn)股人已繳納的股款,負(fù)返還股款并加算銀行同期存款利息的連帶責(zé)任,在公司設(shè)立過程中,由于發(fā)起人的過失致使公司利益受到損害的,應(yīng)當(dāng)對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。
(二)促進(jìn)商事交易的效率
商事交易,重在簡便、貴在迅捷。對于商事主體來講,簡便迅捷的商事交易,就意味著交易周期的縮短、交易成本的降低、交易次數(shù)的增多和資金利潤率的提高。為了促進(jìn)商事交易的效率,商法確立了促進(jìn)交易簡便迅捷這一基本原則。商法貫徹促使交易簡便迅捷原則主要體現(xiàn)在以下3個方面。
1、尊重當(dāng)事人的意思自治。交易最為簡便的方法就是確認(rèn)當(dāng)事人的商事契約自由與方式自由。因為,當(dāng)事人在意志自由的情況下,才能更好地發(fā)揮主觀能動性,以明智的決策,去謀求利潤最大化。為此,商法對某些商事交易事項,如公司法中公司章程的任意記載事項、票據(jù)法中票據(jù)的任意記載事項、保險法中保險標(biāo)的價值的約定、海商法中海上保險之委托等均允許當(dāng)事人自行約定,其宗旨即在于促使商事交易的簡便迅捷。
2、交易方式和交易客體的定型化。交易方式的定型化就是指商法將交易的方式預(yù)先規(guī)定為若干類型,使任何商事主體,無論何時交易,都可以獲得同樣的效果。如對銷售商貨柜商品明碼標(biāo)價的規(guī)定,記名證券的背書轉(zhuǎn)讓與無記名證券的交付轉(zhuǎn)讓等。交易客體的定型化就是指商法對交易客體的商品化與證券化。交易的客體,若是有形物品,使之商品化,予以劃一的規(guī)格或特定的商標(biāo),確保大量交易迅速成交。交易的客體,若是無形的權(quán)利,由于不便流通,商法使之證券化,如股票、公司債券、支票、匯票、本票、保險單、運(yùn)輸單、提單、倉單等證券,商法均規(guī)定了一定的內(nèi)容和格式,使之定型化,便于使用和流通。
需要指出的是,對于不同的人,商法的工具性價值的劃分也許就不同,比如有人會認(rèn)為自由、公平也是商法的工具性價值。這當(dāng)然也是有一定道理的,但我認(rèn)為,既然作一種學(xué)理上的分類,就要做到既能窮盡各個方面,又能高度概括?;谶@個原因,本人認(rèn)為將自由和公平作為工具性價值有不妥之處。因為,自由雖也為商事交易的一項重要原則,但深究其中,我們可以發(fā)現(xiàn)它其實是包含于商事交易的快捷原則之中的,商事交易之所以能夠做到快捷、便利,就是因為它采取了區(qū)別于經(jīng)濟(jì)法的強(qiáng)制性規(guī)定,而在眾多規(guī)范中實行自由主義原則。如尊重當(dāng)事人的意識自治,確認(rèn)當(dāng)事人的契約自由與方式自由的規(guī)定。而公平原則,無可非議是所有法律均具備之本質(zhì)。其精神本質(zhì)在上面的保障交易安全與快捷兩大原則中自然得到了體現(xiàn),故本文不再予以詳細(xì)論述。還有一點需要注意的就是安全與快捷這兩個原則之間的關(guān)系,它們之間應(yīng)該是相互統(tǒng)一,相互和諧的關(guān)系,而不是對立分離的。商事交易的快捷必須建立在交易的安全原則之上,否則這樣的快捷是無基石之快捷,也是不能長久的快捷。反之,如果商事交易片面強(qiáng)調(diào)安全因素,則勢必影響商事交易的順暢進(jìn)行和整個社會經(jīng)濟(jì)價值追求的實現(xiàn)。同時,安全與快捷這兩個原則又是統(tǒng)一于商法的終極性價值——實現(xiàn)商事主體的營利性目標(biāo)的??v觀兩者的關(guān)系,它們是互相統(tǒng)一、互相依存、不可分離的。
參考書目:
王保樹主編《中國商事法》人民法院出版社2002年版。
雷興虎《略論我國商法的基本原則》
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔
搜索文檔
國際法的基本原則論文篇十
其基本原則體現(xiàn)了合同法總的指導(dǎo)思想,是實施合同法的依據(jù),本文主要歸納為五個基本原則進(jìn)行闡述。
合同法的基本原則是貫穿于合同法整個領(lǐng)域,指導(dǎo)合同法的制定、解釋、合同當(dāng)事人的合同行為,以及合同司法行為的根本準(zhǔn)則,是合同法的宗旨和價值判斷的集中體現(xiàn),是合同法的靈魂,集中體現(xiàn)了合同法的基本特征。
一、平等、自愿原則
《合同法》第三條規(guī)定:“合同當(dāng)事人的法律地位平等,一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方?!钡谒臈l規(guī)定:“當(dāng)事人依法享有自愿訂立合同的權(quán)利,任何單位和個人不得非法干預(yù)?!?/p>
(一)平等原則
平等首先指當(dāng)事人的民事法律地位平等,一方不得將自己的意志強(qiáng)加給另一方。
這也是民法首要的核心原則,反映了民事法律關(guān)系的本質(zhì)特征。
在法律上,合同當(dāng)事人雙方或各方,無論身份如何,均是平等主體,沒有從屬、高低之分,也沒有管理與被管理或命令與被命令的成分。
平等協(xié)商訂立合同。
其次,平等還指合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)對等,即當(dāng)事人各方享有權(quán)利的同時也必須承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),權(quán)利與義務(wù)同時存在。
(二)自愿原則
自愿原則是當(dāng)事人在法律允許的范圍內(nèi)通過協(xié)商,自愿決定和調(diào)整相互的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
該原則既表現(xiàn)在當(dāng)事人之間,因一方欺詐、脅迫訂立的合同無效或可撤消;也表現(xiàn)在當(dāng)事人與第三人之間,任何單位、組織或個人均不得非法干涉。
因為這里的“自愿”須是在法律許可的范圍內(nèi)。
自愿原則貫穿于合同活動的全過程,具體表現(xiàn)為:
(1)當(dāng)事人依照自己的意愿自主決定是否訂立合同;
(2)在訂立合同時,有權(quán)選擇對方當(dāng)事人;
(3)所訂立合同的內(nèi)容由當(dāng)事人在不違法的前提下自愿約定;
(4)履行過程中,當(dāng)事人可協(xié)商對合同的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充或變更;
(5)可以約定違約責(zé)任,在發(fā)生爭議時,還可以自愿選擇解決方式;
(6)當(dāng)事人還可以自愿協(xié)商解除所訂立的合同。
把平等、自愿原則作為合同法的基本原則的首要原則,在我國目前剛剛完成從計劃經(jīng)濟(jì)體制向市場經(jīng)濟(jì)體制轉(zhuǎn)軌的初期,具有十分重要的意義。
《合同法》第四條規(guī)定:“任何單位和個人不得非法干涉。”又有效避免了一些行政管理人員以及司法審判人員意識淡薄,濫用行政權(quán)力或自由裁量權(quán),把不合理的干預(yù)當(dāng)作保護(hù),損害合同當(dāng)事人的合法權(quán)益,實現(xiàn)了《合同法》對合同當(dāng)事人的服務(wù)和保護(hù)的功能。
二、公平原則
這里的公平應(yīng)該既有程序上的公平,也有實體上的公平。
程序上的公平指為當(dāng)事人提供平等的機(jī)會,提供同樣的活動的可能性,至于當(dāng)事人活動的結(jié)果則不加以評價;實體上的公平指當(dāng)事人具體利益狀態(tài)上的均衡。
《合同法》第五條規(guī)定:“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)?!笨梢哉f這是以基本原則的方式對于當(dāng)事人課加了依據(jù)公平原則進(jìn)行與合同有關(guān)的活動的一般義務(wù),同時也在事實上宣告了立法者有權(quán)以公平原則為依據(jù),干預(yù)當(dāng)事人活動的過程和結(jié)果。
主要表現(xiàn)為:
(2)在發(fā)生合同糾紛時,法院或者仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照公平原則對當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行價值判斷,公平地適用法律,確定法律責(zé)任的承擔(dān)。
《合同法》調(diào)整平等主體間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,自然應(yīng)當(dāng)把公平作為一項基本原則,為誠實信用原則樹立判斷標(biāo)準(zhǔn)。
三、誠實信用原則
《合同法》第六條規(guī)定:“當(dāng)事人行使權(quán)利、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則?!闭\實信用原則是指合同當(dāng)事人在訂立、履行變更和解除合同或合同關(guān)系終止等各個階段,無論行使權(quán)利,還是履行義務(wù),都應(yīng)講誠實、守信用,相互協(xié)作配合,不得損害他人利益和社會公共利益。
這一原則的確立反映了法律對道德準(zhǔn)則的吸收,這種道德準(zhǔn)則上升為法律規(guī)范的要求,首先應(yīng)用在了合同活動過程。
該原則的重要意義主要表現(xiàn)在:
(1)將誠實信用原則作為指導(dǎo)合同當(dāng)事人訂立合同、履行合同的行為準(zhǔn)則,有利于保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益,更好地履行合同義務(wù)。
(2)合同沒有約定或約定不明確而法律又沒有規(guī)定的,可以根據(jù)誠實信用原則進(jìn)行解釋。
誠實信用原則是整個市場經(jīng)濟(jì)的道德倫理基礎(chǔ),在我國市場經(jīng)濟(jì)逐步完善的過程中,強(qiáng)化誠信意識,建立誠信體系,對于維護(hù)誠實信用原則的崇高地位,促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)正常發(fā)展,具有十分重要的意義。
四、合法性原則與公序良俗原則
《合同法》第七條規(guī)定:“當(dāng)事人訂立、履行合同,應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī),尊重社會公德,不得擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序、損害社會公共利益?!币罁?jù)上述法條規(guī)定,可將該原則歸納為合法性原則與公序良俗原則。
(一)合法性原則
所謂合法性原則,是合同當(dāng)事人所從事的與合同的定力、履行等有關(guān)的行為必須合乎國家強(qiáng)制性法律的規(guī)定,而不得存在違法的情形,否則將得到法律的否定評價:或宣告其無效,或追究其違法責(zé)任。
這一原則是對私法自治的一種限制,體現(xiàn)了公共立法對私人自由的控制。
(二)公序良俗原則
所謂公序良俗原則,是民事法律行為的內(nèi)容及目的不得違反公共秩序和善良風(fēng)俗。
在立法時,不可能完全遇見到一切損害國家利益、社會公共利益和道德秩序的行為,而有針對地作出詳盡的禁止性規(guī)定,故設(shè)立公序良俗原則,用來彌補(bǔ)禁止性規(guī)定的不足。
公序良俗原則實質(zhì)上是授權(quán)性規(guī)范,目的在于遇有損害國家利益、社會公共利益和社會道德秩序的行為,而又缺乏相應(yīng)的禁止性法律規(guī)定時,人民法院可直接適用公序良俗原則,確認(rèn)該行為無效。
五、法律約束力原則
《合同法》第八條規(guī)定:“依法成立的合同,對當(dāng)事人具有法律約束力。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)依照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。
依法成立的合同,受法律保護(hù)?!狈杉s束力指合同當(dāng)事人在法律上的約束力,其主要內(nèi)容是當(dāng)事人必須受合同約定的約束,非依法律或雙方約定,不得擅自變更或解除合同。
合同的法律約束力即合同的法律效力。
該原則具有兩層含義:
(2)依法成立的合同受國家法律的保護(hù),合同以外的任何單位和個人不得非法干預(yù)或破壞合同的履行。
合同具有法律約束力的原則如果在現(xiàn)實生活中得到普遍貫徹,那么合同這一法律手段,必將大大地推進(jìn)我國的法治進(jìn)程。
在合同法中還有一個“隱形”的原則,它沒有出現(xiàn)于合同法的條文中,但仍然貫穿于合同的制定、履行的全過程,那就是鼓勵交易原則。
該原則的目的是促進(jìn)當(dāng)事人通過合同實現(xiàn)交易,鼓勵合法、正當(dāng)、自愿的交易,在合同法的條文中也有對該原則的充分體現(xiàn)。
該原則的重要性是不可磨滅的,相信日后如果修改合同法,該原則也可能會出現(xiàn)于合同法的條文中,作為合同法一項實際的基本原則。
綜上所述,合同法的基本原則是合同法的綱領(lǐng),是一種特殊類型的法律規(guī)范,它不為合同當(dāng)事人確定具體的行為規(guī)范,而只是提供了抽象的行為準(zhǔn)則;合同法基本原則也不預(yù)先規(guī)定其適用的具體情景,而是一般性地適用于各種不確定的情形之中。
它體現(xiàn)立法指導(dǎo)思想,指導(dǎo)當(dāng)事人活動,指導(dǎo)司法活動。
其重要作用與意義也不僅表現(xiàn)在某一章節(jié)、某一制度,而是貫穿于整部合同法。
它作為《合同法》總則中的一般規(guī)定,主要發(fā)揮了兩個方面的重要作用:首先是指導(dǎo)作用。
合同法的基本原則指導(dǎo)立法工作者如何制定各項法規(guī),對審判人員如何適用合同法也起著指導(dǎo)作用。
其次是補(bǔ)充作用。
對于合同法的某個問題,法律缺乏具體規(guī)定時,當(dāng)事人可以根據(jù)基本原則來確定,審判人員可以根據(jù)基本原則來解決糾紛。
基本原則不是虛無縹緲的,法律的各項制度、各項規(guī)定,都閃耀著基本原則的光輝,都是基本原則的具體化,合同法的基本原則也是正確理解合同法具體條文的關(guān)鍵。
國際法的基本原則論文篇十一
在節(jié)約型社會下,節(jié)約型生態(tài)園林被提了出來,這一概念和節(jié)約型社會分不開。總的來看,節(jié)約型生態(tài)園林,包含生態(tài)環(huán)境的改善和能源的節(jié)約,人與自然和諧相處。也就是說,在節(jié)約景觀設(shè)計的過程中,利用最小成本,獲得最大生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。從這一點上看,兩者的思想應(yīng)穿插在園林景觀設(shè)計中,這樣經(jīng)濟(jì)意義充分體現(xiàn)出來,讓我們展開深入的分析,對生態(tài)園林景觀設(shè)計和植物配置進(jìn)行分析。節(jié)約型園林建設(shè)也成為人們重視的一方面。關(guān)于園林建設(shè)已成為人們關(guān)注的一個問題,逐漸建立了一些生態(tài)景觀,為人們提供舒適的生活環(huán)境。
1.1生態(tài)園林設(shè)計中的物種多樣性。
增強(qiáng)植物品種意識,加強(qiáng)區(qū)域生態(tài)區(qū)域特色與城市建設(shè)類型的多樣性,構(gòu)建城市個性綠地景觀。在設(shè)計生態(tài)園林景觀中,強(qiáng)化對植物的物種意識,注重植物生態(tài)多樣性的選擇和馴化,形成具有地方特色的綠色景觀。同時,引進(jìn)國外特色品種時應(yīng)謹(jǐn)慎,加以控制,重點利用本國原產(chǎn)地的改良植物種類。對植物進(jìn)行合理科學(xué)配置,在引進(jìn)植物的過程中,往往會有各種各樣的品種,然而種群規(guī)模不大,呈現(xiàn)逐漸消失的趨勢。這種情況的主要原因是,綠化植物要求太高,片面追求完美。在同一時間,仔細(xì)和合理引用國外特色品種,產(chǎn)于我國,需經(jīng)過改良。城市引入的植物非常多,然而植物群規(guī)模非常小,嚴(yán)重時,面臨滅亡,主要原因是要求過高的綠化植物,追求完美,片面否定,如片面看重“常綠”,形成了較強(qiáng)的`適應(yīng)性,沒有重視季相多樣和色彩豐富的落葉植物,受功利思想的影響,使得一些慢性植物缺乏大型苗木,有一些缺點的綠化植物也容易被否定。例如,在園林綠化過程中,追求四季常青,要求景觀成型周期短,使得一些加強(qiáng)適應(yīng)性植物容易被忽視。植物本身,無論好還是壞,植物的四季變化是常見的自然現(xiàn)象和景觀,主要在于植物的配置是否合理、科學(xué)和藝術(shù)。植物的枯榮是自然景觀中的正常現(xiàn)象,要注意科學(xué)合理地配置,以實現(xiàn)綠色適應(yīng)物種和種群的多樣性。生態(tài)系統(tǒng)中自然群落多樣,由于不同天氣和生態(tài)環(huán)境造成,在漫長的群落發(fā)展過程中,不同群落、結(jié)構(gòu)、層次、外貌不同。自然群落具有較高的維持能力和修復(fù)能力。在景觀設(shè)計過程中,可以借鑒性使用合適的自然群落類型,實現(xiàn)城市生物多樣性,降低養(yǎng)護(hù)成本。所以,我們應(yīng)該加大綠地的適應(yīng)性和擴(kuò)大品種種類,如在植物設(shè)計時,限制和調(diào)整好品種比例。
生態(tài)景觀設(shè)計,適應(yīng)當(dāng)?shù)貤l件,以確保城市環(huán)境具有多種特點,該系統(tǒng)十分薄弱,城市生態(tài)環(huán)境的設(shè)計要根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境、土壤和其他因素,使植物環(huán)境符合城市環(huán)境的需要,不斷提高立地條件,改善種植土壤(基于人工培養(yǎng)基),保持較高的綠色維持機(jī)制。此外,要注意植物和城市建設(shè)的協(xié)調(diào),充分利用植物的改造功能,使城市建設(shè)和綠地景觀有機(jī)整合。將基調(diào)樹種種植在植物造景中,同時還要運(yùn)用一些觀賞花木和草坪,呈現(xiàn)多樣的植物空間。結(jié)合植物的生長規(guī)律,維持季相植物的存在,不盲目地引入植物,因為可能因為天氣的原因帶來無法彌補(bǔ)的損失,也不隨意使用其他國家的植物景觀設(shè)計模式,否則無法保障植物景觀功能,要引起特別重視。
2節(jié)約型城市生態(tài)景觀的植物配置。
生態(tài)園林植物配置的主要功能是塑造和維護(hù)城市的風(fēng)貌和特色。因此,在植物配置的過程中,將自然生態(tài)條件和區(qū)域指標(biāo)納入城市綠地。城市園林的綠化還要融入多種因素,如歷史、宗教和文化等因素,構(gòu)建城市地域特色,凸顯城市綠地的特殊性和可識別性,有效發(fā)揮城市綠地功能,滿足市民的需要。
2.1植物配置應(yīng)合理。
基于生態(tài)節(jié)約型視域,在植物配置過程中,要注意色彩季相的組合,把山石、水體巧妙地組合在一起。首先,要增強(qiáng)對本地區(qū)條件和植物特性的了解,遵循植物適中原則,選擇適當(dāng)?shù)闹参铮脑熘参锷畹膱龅亍F浯?,根?jù)植物特性進(jìn)行選擇,合理配置植物,植物自身有許多特性,有些植物用作觀賞,如月季花、廣玉蘭和夾竹桃等,有些植物具有奇特的性質(zhì),如飄帶蘭和旅人蕉等,有些植物在觀賞時,不僅賞花,也用聞氣味,如梅花和月季花,不同顏色的花可以組成顏色多樣的圖案,在植物配置時,這點非常重要。具體園林設(shè)計,可以根據(jù)不同的花卉組成不同的園圃,一些植物具有自身特性,如有些植物的葉子碩大,如巴西棕和魚尾葵等。亞馬遜的玉蘭漂浮在水面上時,猶如一個巨大的圓盤,可以讓兒童在上面游玩。一些植物的果實可用作觀賞,如紫珠普通,果實顏色非常鮮艷,觀賞價值極高,如眼睛豆臘腸樹果實奇特。在園林設(shè)計時,一些植物如梅花的暗香和茉莉的清香都能為游客帶來美的感受。園林設(shè)計要考慮高度的搭配,選擇合適的色調(diào),這樣才能充分體現(xiàn)園林景觀的功能。
2.2大量鄉(xiāng)土植物應(yīng)用園林,創(chuàng)造了城市景觀的地域特色。
構(gòu)成園林局部的中心景物形成特殊景觀,表現(xiàn)形體美或色彩美,如臭椿、香樟、桂花等。湖南鄉(xiāng)土樹種多樣,可利用資源多,為園林景觀的設(shè)計提供了便利。種在花園里可以用作景觀樹,景觀局部中心形成了一種特殊的景觀,表現(xiàn)了自然美和色彩美,如楓樹、香樟、臭椿等。大冠,綠蔭濃密,姿態(tài)優(yōu)美的鄉(xiāng)土樹種在庭院種植中必不可少,如鵝掌楸、楓楊、桂花等。多數(shù)交通道路兩側(cè)均使用了鄉(xiāng)土樹種,如道路上常見的玉蘭路、香樟等。無花果樹在花園里用作色彩的點綴,為園林增添一點生氣,吸引蜜蜂和蝴蝶飛,不時引來了小鳥駐足。鄉(xiāng)土樹種有石榴、南天竹和楊梅等。鄉(xiāng)土樹種還用作空間的分割,遮擋視線,陪襯景物,起到防范的功能,這些鄉(xiāng)土樹種,如棘籬、果籬等。湖南鄉(xiāng)土樹種中使用較多的有紅檻木、枸橘、小蠟等。在特色園林建設(shè)中,本土植物是基本的手段。使用藤木、灌木和其他材料,運(yùn)用藝術(shù)手法,對植物的形式,體現(xiàn)色感、線條等自然美,創(chuàng)造自然的植物群落景觀,營造城市園林綠地景觀的地域特色應(yīng)與當(dāng)?shù)匚幕浞秩诤?,充分發(fā)揮鄉(xiāng)土樹種的功能。
3結(jié)束語。
現(xiàn)代城市園林不斷發(fā)展,節(jié)約型生態(tài)園林景觀將成為未來園林設(shè)計的趨勢。[2]總之,基于“節(jié)約型社會”構(gòu)建園林,建設(shè)節(jié)約型城市生態(tài)園林景觀為城市的可持續(xù)性發(fā)展提供了條件,高度重視生態(tài)型園林景觀的建設(shè),采取多種措施,實現(xiàn)城市的可持續(xù)性發(fā)展。節(jié)約型園林建設(shè),空喊口號不現(xiàn)實,圍繞戰(zhàn)略全局發(fā)展,變化舊的傳統(tǒng)觀念,從現(xiàn)在開始,高度重視節(jié)約型園林建設(shè)的迫切性,切實落實工作,將節(jié)約型園林納入法制建設(shè)中,為了后代子孫更好地生存,實現(xiàn)城市未來更好地發(fā)展。園林景觀設(shè)計及植物配置還有許多方面要做。
國際法的基本原則論文篇十二
國際法是各國公認(rèn)的調(diào)整國家關(guān)系的有約束力的原則、規(guī)則和制度的總稱。簡單地說,國際法就是調(diào)整國家之間關(guān)系的法律。它是隨著國際關(guān)系的形成和發(fā)展而逐漸產(chǎn)生和發(fā)展起來的。
(1)國際法的主體主要是國家,調(diào)整的主要是國家之間的關(guān)系。
(2)國際法是國家之間以協(xié)議的方式制定的。
(3)國際法的強(qiáng)制實施,主要依靠國家本身的行動。
國際法的淵源是指國際法的原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)、確立并獲得法律效力的地方或事實。國際條約和國際習(xí)慣是國際法的主要淵源。
國際條約是國家之間的協(xié)議,是現(xiàn)代國際法的主要淵源。國際條約一般應(yīng)以書面形式存在,從內(nèi)容講可分為造法性條約和契約性條約。但是,并不是所有的國際條約都是一般國際法的淵源。造法性條約的主體涉及到世界性的內(nèi)容,它的締約者是開放性的,各國都可以參與批準(zhǔn)、制定,這樣的條約可以長久性地存在,它有普遍的意義,是直接的國際法淵源。契約性條約一般指兩個或少數(shù)幾個國家只為他們之間特定的事項達(dá)成協(xié)議,沒有世界性的意義,不直接產(chǎn)生一般國際法規(guī)范,并不直接成為國際法淵源。只有經(jīng)過發(fā)展,該條約所載規(guī)則被反復(fù)采用并得到公認(rèn),或構(gòu)成國際習(xí)慣后才能成為國際法的淵源。
國際習(xí)慣是各國在反復(fù)實踐中形成的,具有法律約束力的不成文的行為規(guī)則。它是指被各國接受為法律的國際實踐或通例,也就是在國際實踐中形成的國際法原則和規(guī)則,如外交特權(quán)與豁免、國家責(zé)任等。
構(gòu)成國際習(xí)慣必須具備兩個主要因素:一是有通例存在,即國家間長期的、反復(fù)的、廣泛的、一致的作為或不作為,就是所謂的“物質(zhì)因素”;二是通例被各國確認(rèn)具有法律約束力,即國家把通例認(rèn)為是法律規(guī)范,就是所謂的“心理因素”。
三、國際法與國內(nèi)法的關(guān)系。
國際法與國內(nèi)法是兩個不同的法律體系,但彼此不是完全對立的,它們既相互區(qū)別又相互聯(lián)系。
(1)立法方式不同。
每一個主權(quán)國家都是國際社會平等的一員,在它們之上沒有一個超越國家統(tǒng)一的最高立法機(jī)關(guān),因此,國際法的原則、規(guī)則和制度主要由各國家在平等的基礎(chǔ)上以協(xié)議的方式制定(國際條約),或由主權(quán)國家明示或默示承認(rèn)而確立(國際習(xí)慣)。而國內(nèi)法則由國家立法機(jī)關(guān)制定。
(2)生效條件不同。
國際法必須得到國家的承認(rèn)方能生效,得到國家的承認(rèn)就意味著得到該國國內(nèi)法的承認(rèn),它是體現(xiàn)各國家的集體意志的.。而國內(nèi)法則是由該國家的立法機(jī)關(guān)制定,經(jīng)過該國一定人數(shù)的公民通過即發(fā)生效力,它體現(xiàn)的是該國的國家意志。
(3)適用范圍不同。
國際法一旦生效,其適用范圍是世界上明確承認(rèn)國際法的所有國家;而國內(nèi)法則只適用于該國國內(nèi)的法人和自然人。國際法是國際社會的法,它只調(diào)整國際關(guān)系,包括國家與國家之間、國家與政府間的國際組織之間,或者其他國際法主體之間的關(guān)系。國內(nèi)法是調(diào)整一國權(quán)力下的國內(nèi)成員之間關(guān)系即自然人之間、法人間、自然人與法人或其他實體間的關(guān)系。
(4)強(qiáng)制方式不同。
國際法的強(qiáng)制執(zhí)行只能依靠國家采取單獨的強(qiáng)制措施來保證。一旦有人破壞國際法,某個或者幾個國家,甚至也可能是整個國際社會就會遭到非法侵害,這時就需要整個國際社會聯(lián)合起來,制止打擊違法行為,使國際法得到維護(hù)和執(zhí)行,使違法者回到國際法的立場上來。國際上雖然有國際法院,但它沒有強(qiáng)制管轄權(quán),因此國際法的實施除依靠各國自覺遵守外,主要依靠國家本身的力量。國內(nèi)法依靠國家權(quán)力之下的司法機(jī)關(guān)、其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和國內(nèi)的軍隊來保證遵守和執(zhí)行。
國內(nèi)法有時也可以變成國際法,其成立的條件是該國內(nèi)法要得到多數(shù)國家的承認(rèn);同時,國際法可以根據(jù)自身的性能滲透到國內(nèi)法當(dāng)中,成為該國內(nèi)法的一部分。根據(jù)我國憲法和一般法律的規(guī)定,國際條約是我國法律的組成部分,它們低于憲法,不得與憲法相抵觸,但與一般法律沖突時,優(yōu)先執(zhí)行國際法。如果不遵守、執(zhí)行國際法,就要承擔(dān)國際法律責(zé)任。
1.確立辨明國際問題是非曲直的標(biāo)準(zhǔn)和法律依據(jù)。一方面,國際法作為行為規(guī)范,為各國間互相交往提供了行為標(biāo)準(zhǔn),各國應(yīng)該以國際法為依據(jù)規(guī)范和約束自身的行為,以國際法為標(biāo)準(zhǔn)評判自身行為的對與錯。另一方面,國際法作為審判規(guī)范,是裁決是否脫離和違反國際法的審判標(biāo)準(zhǔn)。國際法要求各國予以遵守,但違反甚至破壞國際法的行為并非就是否定了國際法存在的價值;相反,國際法的作用之一,就是對這種違法行為進(jìn)行制裁,使有關(guān)的國家承擔(dān)法律責(zé)任,從而更好地保證國際法的實施。
2.規(guī)定國際社會的基本行為準(zhǔn)則,減少國際糾紛。國際法是主權(quán)國家通過一致協(xié)商制定的法律,任何國家不論大小強(qiáng)弱、發(fā)達(dá)程度如何,都必須遵守國際法,不允許有超越國際法的特權(quán)國家存在。一方面,國際法是各國家參與制定的,遵守國際法意味著國家遵守自己所制定的法律,從維護(hù)國家自身的意志和利益出發(fā),國家愿意自覺地用國際法對其行為進(jìn)行自我約束。另一方面,單個的國家不可能制定國際法,國際法是世界各國協(xié)商一致的結(jié)果,因此,如果一個國家破壞了這種由各國協(xié)商制定的國際法,其他國家為維護(hù)自身或國際社會的整體利益,就要單獨或集體采取行動制裁違法者,以相互約束的方式確保國際法的實施。
3.在國際交往過程中建立各種權(quán)利與義務(wù)的關(guān)系,以便明確國際責(zé)任。國際法是國際關(guān)系的法律表現(xiàn)形式,確立世界各國在國際交往過程中的行為規(guī)則。在國際法中,特別是在一些造法性的國際條約中,直接為國家規(guī)定了權(quán)利與義務(wù),國家享受權(quán)利的同時,必須承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。國際法的一些基本原則,如尊重國家主權(quán)和領(lǐng)土完整、不干涉國家內(nèi)政等,既是國家的權(quán)利,同時又是國家的義務(wù)。享受國際權(quán)利和承擔(dān)國際義務(wù)是國家的重要屬性,國際法將國家間的具體權(quán)利與義務(wù)以法律的形式確立下來,賦予法律上的約束力,由各國予以遵守,有利于防止戰(zhàn)爭與沖突,保障和平與發(fā)展,有利于建立正常的國際秩序,促進(jìn)世界各國的友好關(guān)系。
國際法的基本原則論文篇十三
對于國際法淵源的內(nèi)涵,即什么是國際法的淵源,學(xué)界存在不同的觀點。歸納起來,主要有以下兩個派別。
(一)單一內(nèi)涵學(xué)派。
大部分學(xué)者認(rèn)為,國際法淵源的內(nèi)涵是單一的,其中主要流派有三個。其一,起源說,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的起源地。例如王鐵崖教授認(rèn)為:“法律淵源是法律原則、規(guī)則和制度第一次出現(xiàn)的地方?!眲谔嘏商匦抻喌摹秺W本海國際法》也表達(dá)了類似的觀點。其二,形式說,即認(rèn)為國際法淵源就是現(xiàn)行國際法律規(guī)范得以顯現(xiàn)的表現(xiàn)形式。例如蘇聯(lián)學(xué)者伊格納欽科和奧斯塔頻科認(rèn)為:“國際法的淵源乃是協(xié)調(diào)國家意志的形式,是在互相接受的基礎(chǔ)上把國家(以及其他主體)達(dá)成的協(xié)議固定下來的形式?!逼淙绦蛘f,即認(rèn)為國際法淵源是現(xiàn)行國際法律規(guī)范的造法程序。例如周鯁生教授認(rèn)為:國際法淵源是指國際法作為有效的法律規(guī)范所以形成的方式或程序。
(二)復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派。
另一部分學(xué)者主張國際法淵源可以有多重內(nèi)涵,其中最主要的流派是主張國際法淵源為“實質(zhì)淵源+形式淵源”。例如李浩培教授認(rèn)為:“國際法淵源,正如國內(nèi)法淵源一樣,主要區(qū)分為實質(zhì)淵源和形式淵源兩類。國際法的實質(zhì)淵源指國際法規(guī)則產(chǎn)生過程中影響這種規(guī)則的內(nèi)容的一些因素,如法律意識、正義觀念、連帶關(guān)系、國際互賴、社會輿論、階級關(guān)系,等。國際法的形式淵源是指國際法規(guī)則由以產(chǎn)生或出現(xiàn)的一些外部形式或程序,如條約、國際習(xí)慣、一般法律原則。”詹寧斯、瓦茨修訂的《奧本海國際法》也持類似觀點。除上述觀點外,復(fù)合內(nèi)涵學(xué)派中還有一些其他意見。例如梁西教授認(rèn)為:對國際法淵源的多種解釋中,一種是指國際法作為有效法律規(guī)范所由形成的方式,另一種是指國際法淵源第一次出現(xiàn)的地方。兩者各有側(cè)重,可以兼采其長。
二、國際法的形式獨立于國際法的淵源。
國際法學(xué)作為法學(xué)的具體分支,其許多概念和理論植根于法理學(xué),淵源問題也是如此。對國際法淵源的內(nèi)涵之所以眾說紛紜,很大程度上是因為法理學(xué)作為法學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科,自己也沒有在“法的淵源”問題上達(dá)成一致。翻閱中外法理學(xué)著作,對“法的淵源”的解釋同樣是五花八門。由此,凱爾森不禁感慨:法的淵源是個被學(xué)界搞得“極端模糊不明”且賦予其種種涵義的概念。博登海默也說:“法的淵源這個術(shù)語迄今尚未在英美法理學(xué)中獲得一致的涵義。法理學(xué)的研究滯后拖累了國際法對自身部門法淵源的探究。從法理學(xué)角度考察,筆者認(rèn)為,產(chǎn)生分歧的重要原因之一是很多學(xué)者要么把法的淵源和法的形式等同起來,要么認(rèn)為法的淵源已經(jīng)包含法的形式,可事實上兩者不但互不等同,而且相互獨立。
(一)從法理學(xué)的角度分析法的淵源不等同于法的形式。
在法理學(xué)上提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的觀點,最早可追溯至克拉克在1883年出版的《實用法理學(xué)》一書。一些國外學(xué)者的著作,如高柳賢三的《英美法源理論》、龐德的《法學(xué)肄言》等,也都有某些類似的意思。在我國,明確提出需要對法的淵源和法的形式進(jìn)行區(qū)分的代表人物是周旺生教授。他認(rèn)為:“法的淵源與法的形式有密切關(guān)聯(lián),但它不是法的形式。法的淵源有可能被選擇和提煉為法,或有可能形成為法,對法而言,它是一個可能性的概念;而法的形式則是已然的法所采取的表現(xiàn)形式,它表明不同的法具有各自不同的效力等級,對法的淵源而言,法的形式在很大程度上是法的淵源發(fā)展的結(jié)果?!眹鴥?nèi)其他學(xué)者也有類似觀點。例如王勇飛先生也認(rèn)為:“法的.淵源與法的形式,是既相互聯(lián)系又有區(qū)別的兩個概念,不能混淆。”形式說將法的形式和法的淵源人為地畫上等號,顯然是一廂情愿的。
三、國際法形式的內(nèi)涵界定。
既然法的形式獨立于法的淵源,那么在界定國際法淵源的內(nèi)涵時,就必須首先剝離國際法的形式。那么國際法的形式又如何界定呢?首先,按照法理學(xué)的一般觀點,法是由三大要素組成的,即法律概念、法律原則和法律規(guī)則。這三大要素的組合就構(gòu)成了法的形式。國際法也不例外。其次,國內(nèi)法是由國家制定或認(rèn)可,并保證實施的。但由于世界上不存在“超國家”機(jī)構(gòu),因此,國際法只能由國際社會制定或認(rèn)可,并“由國家單獨或集體的強(qiáng)制措施保證實施”。再次,國際法的形式具有一定約束力。法的本質(zhì)特征之一無疑是具有約束力,否則就不能稱其為法。國際法也是如此。但筆者想強(qiáng)調(diào)的是,國際法形式所具備的只是“一定”的約束力,也就是說:。
(1)并非只有全部國際法主體都遵守的法律規(guī)范才是國際法的形式。例如國際條約分為造法性條約和契約性條約兩種。有人認(rèn)為只有造法性條約才是國際法的形式,契約性條約由于約束不了第三國,所以不是國際法的形式。這種觀點顯然是不對的。因為特定的法的形式所約束的對象是有限的,但是這種有限性并不妨礙它作為法的形式的根本屬性。例如上海的地方立法一般無法約束北京市民,但這并不影響它是法的形式這一屬性。國內(nèi)法況且如此,我們就沒有理由去苛求國際法的所有形式都必須具有普遍的、絕對的約束力。
(2)國際法的形式具有“一定的”約束力并不意味著國際法主體在違反國際法后必須實際得到懲罰。“約束力”是一個“應(yīng)然”概念,“制裁”是一個“實然”概念,“有約束力”不等于“制裁”,“不制裁”并不等于“沒有約束力”,更不能說“不是法”。而且正如李浩培先生所說:“各國遵守國際法的事例,較之違反國際法的事例,在數(shù)量上要大得多。實際上,遵守國際法是原則,違反國際法是例外?!奔词故菄鴥?nèi)法也很難做到完全的“違法必究”。綜上分析,國際法的形式是指由國際社會制定或認(rèn)可,并由國家單獨或集體的強(qiáng)制措施保證實施的,具有一定約束力的法律概念、法律原則和法律規(guī)則。
國際法的基本原則論文篇十四
摘要:
本文從國際法專業(yè)研究生的雙語教學(xué)實踐現(xiàn)狀出發(fā),闡述了雙語教學(xué)在研究生教育中的必要性,指出為順應(yīng)時代的發(fā)展以及考慮到國際法課堂教育的特殊性,應(yīng)當(dāng)提倡雙語教學(xué),并針對改革面臨的問題從選用教材、師資力量、水生英語水平、課堂教學(xué)模式等四個方面提出了完善的建議。
關(guān)鍵字:
雙語教學(xué);國際法教學(xué);師資力量;課堂教學(xué)模式。
1.什么是雙語教學(xué)。
雙語教學(xué)在英語中稱為“bilingualeducation”,世界語言學(xué)專家m.f.麥凱指出,“雙語教學(xué)這個術(shù)語指的是:以兩種語言作為教學(xué)媒介的教育系統(tǒng),其中一種語言常常是但并不一定是學(xué)生的第一語言。”目前國內(nèi)外關(guān)于雙語教學(xué)的定義林林總總,沒有定論。鑒于我國雙語教學(xué)實際情況,本文所探討的國際法雙語教學(xué)是指采用英語和漢語進(jìn)行的法學(xué)學(xué)科教學(xué)。
2.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)的必要性。
2.1順應(yīng)時代的發(fā)展。
隨著中國加入世貿(mào)組織以及我國經(jīng)濟(jì)實力的顯著增長,對外經(jīng)濟(jì)交往和國際貿(mào)易發(fā)展迅猛,這就需要大量既有扎實法律專業(yè)基礎(chǔ)又熟練掌握英語的復(fù)合型人才。在此時代背景下,教育部于印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)高等學(xué)校本科工作的若干意見》,進(jìn)一步要求提高雙語教學(xué)課程的質(zhì)量,并繼續(xù)擴(kuò)大雙語教學(xué)課程的數(shù)量。這就明確要求各高校將雙語教學(xué)納入教學(xué)實踐,使得雙語教學(xué)成為必要。
首先,國際法作為法學(xué)的分支不同于自然學(xué)科的客觀性與確定性,法學(xué)是一門具有濃厚主觀色彩的學(xué)科,不同的國家存在不同的法律制度,如美國屬于英美法系而德國則屬于大陸法系。再加上各國的文化差異、風(fēng)俗習(xí)慣不同而形成的法律制度、規(guī)則等更是大相徑庭。
其次,國際法是指調(diào)整國際法主體之間、主要是國家之間關(guān)系的,有法律拘束力的原則、規(guī)則和制度的總體。國際法不同于國內(nèi)的民法、刑法等處理的是一國內(nèi)部的法律關(guān)系,國際法更多涉及的是各國簽訂的條約、國際慣例等。又由于國家之間具有不同的法律制度、風(fēng)俗習(xí)慣等,尤其法律本身的專業(yè)性,術(shù)語眾多,所以僅掌握一門語言是不夠的。鑒于國際法本身的特點,運(yùn)用雙語教學(xué)方法進(jìn)行國際法的教學(xué)顯得尤為重要。
3.國際法專業(yè)研究生雙語教學(xué)改革面臨的問題以及改善方法。
國際法專業(yè)的研究生,要想提高科研能力,寫出一流的文章,必須對國外最新的專業(yè)資料進(jìn)行研讀,若不全面強(qiáng)化自身英語語言能力,就無法形成相對于其他專業(yè)的優(yōu)勢,也不能勝任相關(guān)實務(wù)工作,其專業(yè)實踐能力就難以得到提升。因而,無論是從培養(yǎng)目標(biāo)還是專業(yè)特點的角度看,都應(yīng)引入雙語教學(xué),目的是在提高學(xué)生英語能力的基礎(chǔ)上來全面培養(yǎng)學(xué)生的研究能力和實踐能力。
3.1選用教材。
選擇什么樣的教材是進(jìn)行雙語教學(xué)非常關(guān)鍵的問題。目前,關(guān)于法學(xué)雙語教材的選用還沒有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于法學(xué)雙語教學(xué)應(yīng)當(dāng)采用什么樣的教材,國內(nèi)存在有三種觀點:一是引進(jìn)原版教材,二是使用現(xiàn)有的統(tǒng)編法學(xué)教材,三是編寫適合國內(nèi)法學(xué)雙語教程的教材。筆者認(rèn)為,直接引進(jìn)原版教材,容易產(chǎn)生理解上的偏差,不利于教學(xué)的進(jìn)行。外文原版教材多晦澀難懂,盡管原汁原味,但學(xué)生理解困難。筆者更傾向于第三種觀點,即由中國學(xué)者編寫適合國內(nèi)使用的雙語課程教材。世界上首本用英文寫作的中國國際私法專著是霍政欣的《privateinternationallawinchina》。應(yīng)當(dāng)注意的是編寫雙語教材應(yīng)符合國家教育部頒布的教學(xué)大綱的要求、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),且應(yīng)當(dāng)正確處理雙語教材與統(tǒng)編教材的關(guān)系,兩者應(yīng)形成互補(bǔ)的關(guān)系,教材難度應(yīng)當(dāng)適中。
3.2師資力量。
雙語教學(xué)最核心的'影響因素當(dāng)然是教授課程的教師們英語水平的優(yōu)劣。這不僅要求教師具備良好的專業(yè)知識,同時還要求具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗以及一定程度的英語水平。但是實踐中存在的問題是,具備扎實專業(yè)知識的老師大有人在,口語流利、通過專業(yè)八級的英語高級人才也不在少數(shù),但真正能將兩者結(jié)合,在教學(xué)實踐中達(dá)到預(yù)期效果的人卻少之又少。而高英語水平的人才,法學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)一般較薄弱,知識理論深度不夠。
雙語教學(xué)要求的教師應(yīng)該是外語水平高,學(xué)科知識強(qiáng)的復(fù)合型教師,但是我們應(yīng)當(dāng)意識到要培養(yǎng)出數(shù)量相當(dāng)可觀的此類教師不可能一蹴而就,而應(yīng)當(dāng)有一個長遠(yuǎn)的培養(yǎng)計劃。首先國家相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對此類項目投入更多的資源,以刺激各高校有動力開展這樣的工作,高校也應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件對現(xiàn)有專業(yè)教師進(jìn)行英語能力的培訓(xùn)。有條件的可以選派優(yōu)秀教師去國外學(xué)習(xí),利用國外豐富的教學(xué)資源;另外一方面也可以促進(jìn)國內(nèi)外學(xué)者的合作,互相學(xué)習(xí),共同進(jìn)步。
3.3學(xué)生英語水平。
雙語教學(xué)的開展,也與學(xué)生的學(xué)習(xí)能力密切相關(guān)。但是與我國教學(xué)的投入相比,我國的外語教學(xué)效率并不高。缺乏語言環(huán)境、教材脫離實際生活等原因?qū)е挛覈皢“陀⒄Z”、“聾子英語”的現(xiàn)象比比皆是。
具有扎實的英語功底以及法學(xué)基礎(chǔ)是學(xué)生參與國際法雙語教學(xué)的前提條件。針對不同水平的學(xué)生應(yīng)當(dāng)采取不同的方法。一部分研究生已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)挠⒄Z水平,使其法律英語水平更快提高的有效的方法之一是,教師布置一定量的國際法相關(guān)的翻譯作業(yè)。學(xué)校也應(yīng)當(dāng)為推進(jìn)雙語教學(xué)設(shè)計校園環(huán)境,如開設(shè)“英語角”,鼓勵學(xué)生加強(qiáng)英語學(xué)習(xí),開展模擬法庭等活動,也可邀請外國法律專家開設(shè)講座,形成良好的學(xué)習(xí)法律英語的氛圍等。只有這樣從校園環(huán)境出發(fā),才能為雙語教學(xué)的實施和推廣鋪平道路。
3.4課堂教學(xué)模式。
研究生課堂不同于本科。本科大多進(jìn)行的是基礎(chǔ)的普及性教育,班級人數(shù)一般較多,以大課為主。一般采用灌輸式教育,而研究生教育由于人數(shù)較少,多以小課為主專業(yè)性強(qiáng),更注重開發(fā)學(xué)生的自主思考能力。但由于受到傳統(tǒng)教育的影響,大部分研究生的課堂仍舊多以老師講學(xué)生聽為主,缺乏必要的溝通,尤其法律專業(yè)知識本身具有不小的難度,再用全英文的教材上課,學(xué)生本身也容易喪失興趣,事先不預(yù)習(xí)功課更加大了授課的難度。
要使雙語教學(xué)事半功倍的順利開展,必須調(diào)動學(xué)生的積極性。研究生課堂由于人數(shù)較少的緣故,課程設(shè)置可更加靈活。課堂除了教師講學(xué)生聽的模式,可以采用學(xué)生分組討論、老師最后總結(jié)的方式,這樣學(xué)生掌握課堂的主動權(quán),在上課前查找文獻(xiàn)資料,形成自己的觀點,圍繞一個或若干個主題進(jìn)行討論,這樣采用英語對話的形式,創(chuàng)造了說英文的環(huán)境同時又加強(qiáng)了師生之間的學(xué)術(shù)溝通。在這樣的課堂上,應(yīng)當(dāng)盡量少糾結(jié)于英語句子本身如何翻譯、語句結(jié)構(gòu)、語法問題等,重點應(yīng)當(dāng)放在法律語言的語言特點分析上,以及采用法律專業(yè)課堂所用的教學(xué)方法,如法律條文的理解、司法實踐操作以及法學(xué)著作的研讀等。
結(jié)語。
綜上所述,我國雙語教學(xué)仍舊處在摸索階段,且存在有許多不足之處,需要教師、學(xué)生和整個教育大環(huán)境的配合。但是更多人越來越意識到雙語教學(xué)的重要性,隨著大家更多的關(guān)注雙語教學(xué)領(lǐng)域,相信雙語教學(xué)的普及以及發(fā)展肯定會越來越好,也為日益國際化的中國培養(yǎng)更多的外語水平高、專業(yè)知識強(qiáng)的復(fù)合型人才。
參考文獻(xiàn):
[1]李燕.美國雙語教師培訓(xùn)制度化及其對我國的啟示[d].華東師范大學(xué),2004.
[2]邵津.國際法(第二版)[m].北京:北京大學(xué)出版社,2011.
[3]郭玉軍,喬雄兵.國際私法雙語教學(xué)的思考[j].武漢大學(xué)(哲學(xué)社會科學(xué)版),2005.
[4]王寅.語義理論與語言教學(xué)[m]上海:上海外語教育出版社,2001.
國際法的基本原則論文篇十五
豐富、系統(tǒng)、綜合為基本原則“國際法的各項研究首重資料”,不論是價值評判、實證分析,還是批判解構(gòu)、政策定向,國際法的學(xué)術(shù)研究必建立在對國際法淵源的研究之上。國際法淵源的研究也需要確立一定的研究方法,因為研究方法不僅是研究的必要工具,也是研究的評價標(biāo)準(zhǔn)。國際法淵源的研究方法的研究,并不解決具體的國際法問題;它是對學(xué)者研究國際法淵源的方法進(jìn)行總結(jié)、歸納、甄別,目的是為后續(xù)的研究、學(xué)術(shù)的發(fā)展提供軌道與評價標(biāo)準(zhǔn)。國際法的淵源通常被理解為尋找國際法的確定方法,是國際法法律體系在技術(shù)層面運(yùn)作的規(guī)定。
雖然沒有“淵源”的字樣,但毫無疑問《國際法院規(guī)約》第38條的規(guī)定就是國際法淵源內(nèi)容的權(quán)威表述。雖然條約、國際習(xí)慣還有一般法律原則都可以單獨的作為確立國際法規(guī)則的淵源;但是不論是學(xué)者論著還是國際法院的判決,在確定一項法律規(guī)則的具體內(nèi)容時都會全面地分析《國際法院規(guī)約》第38條所列舉的淵源,包括補(bǔ)充資料。國際法研究總是在廣泛搜集相關(guān)的淵源之后,將諸按照相互的關(guān)系進(jìn)行系統(tǒng)化處理以得出結(jié)論。法律淵源的內(nèi)容是否豐富,邏輯是否自洽,種類是否多樣決定著結(jié)論是否具有說服力??梢哉f,國際法淵源的研究從來不是片面的:豐富、系統(tǒng)、綜合是國際法淵源研究方法的大原則,不同類別的淵源的研究也有不同的要求。
二、不同類別國際法淵源的研究方法各有側(cè)重。
(一)條約的研究。
須結(jié)合判例條約的解釋是指對一個條約的具體規(guī)定的正確意義的剖析明白。按照《維也納條約法公約》第31條、第32條,條約的解釋需要將相關(guān)術(shù)語的通常含義結(jié)合上下文與條約的目的宗旨進(jìn)行善意的解釋即可,如意義難解或解釋結(jié)果荒謬不合理,還可以使用補(bǔ)充資料??梢姉l約的解釋與案例沒有必然關(guān)系。但是作為研究的方法,結(jié)合案例解釋條約是一條捷徑。案例不是條約解釋的依據(jù),但是案例材料會涉及到幾乎全部的相關(guān)依據(jù),包括術(shù)語的通常含義確定、對條約上下文的界定、條約的目的與宗旨。具體而言,如果某一條約曾經(jīng)為某一案件的爭議焦點,那么該案件的當(dāng)事各方勢必圍繞該條款進(jìn)行大量的論證工作,以試圖將條約的含義解釋的對己有利,審判機(jī)構(gòu)要作出令人信服的結(jié)論,也會對爭議條款進(jìn)行詳細(xì)的闡述:該案件的相關(guān)書面材料就是研究這一條文的必讀資料與重要索引。比如,在研究“原材料出口限制案”時,涉及到了《關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》第20條(g)款“可用盡的自然資源”。那么有關(guān)這一款的“美國汽油標(biāo)準(zhǔn)案”與“蝦龜案”就可以說是必讀材料了。從學(xué)者研究的實際情況來看,凡是討論到如何解釋“可用盡自然資源”的文章,無不援引“美國汽油標(biāo)準(zhǔn)案”與“蝦龜案”。
(二)關(guān)注國家實踐的相關(guān)度,慎重評價。
法律確信國際習(xí)慣無疑是國際法的重要淵源,但是國際習(xí)慣內(nèi)容確總是十分模糊。國際習(xí)慣如何確定,以及什么時候新的習(xí)慣代替舊的習(xí)慣都是令人頭疼的問題。本文無異于糾纏國際習(xí)慣涉及到的諸多法律問題,本文的.目的是分析歸納國際習(xí)慣的研究方法。在此處需要注意的是,國際習(xí)慣的研究總是要落到國際習(xí)慣要素的研究上,也即法律確信的研究與國家實踐的研究,正所謂習(xí)慣法的實質(zhì)內(nèi)容必須“在國家的實際行為和法律確信中尋找”。在研究中,國家實踐的選擇要注意實踐是否依然存在、實踐國在相關(guān)領(lǐng)域是否具有代表性。正如國際法院在“北海大陸架案”中所言,“所論及的國家實踐必須包括了那些相關(guān)利益受到特別影響的國家”。法律確信的標(biāo)準(zhǔn)一般來說很高,在實踐中也難于證明法律確信是否存在,目前研究的關(guān)注點在于聯(lián)合國大會的決議以及決議通過時的情況。
故此,對與法律確信還是應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎處理。以國際紅十字委員會的“習(xí)慣國際人道法”研究為例,國際紅十委員會列舉習(xí)慣國際人道法的不同規(guī)則,在每一條習(xí)慣規(guī)則下列舉國家實踐,然后結(jié)合司法判例對國家實踐做簡要總結(jié)。通過豐富的國家實踐材料與細(xì)致的論述,“習(xí)慣國際人道法”的研究結(jié)論頗具權(quán)威。
三、國際法淵源研究的發(fā)展趨勢。
詹寧斯和瓦茨在第九版《奧本海國際法》的序言中說道,自1950年以來,國家行為的范圍擴(kuò)大,國際法發(fā)生了實質(zhì)的變化?,F(xiàn)在的國際法正處在一個“資料爆炸”的時代。國際法的發(fā)展呈現(xiàn)多元化,學(xué)者可研究的素材也相應(yīng)增加。從數(shù)量上來看,習(xí)慣法的發(fā)展并未突飛猛進(jìn),但是條約和判例顯著增加;遑論各國際組織的文件,各國國際法學(xué)者的論述。從類別來講,諸多國際法的新領(lǐng)域出現(xiàn),諸如國際水道法等,而舊有的領(lǐng)域內(nèi)又因國家實踐的豐富伴生新的素材。
以國際刑法為例,在40年代,因沒有足夠的材料,學(xué)者只能研究國際刑法的地位、性質(zhì),甚至質(zhì)疑國際刑法的存在;時至今日,隨著前南刑庭、盧旺達(dá)刑庭、國際刑事法庭、各個混合法庭的實踐,國際刑法的法律問題也不斷出現(xiàn),學(xué)術(shù)研究也相對言之有物。在反復(fù)解讀實證材料的過程中,國際刑法淵源的研究形成了一套獨特的方法。不難預(yù)測,國際法淵源的研究將走上更為具體、實證的道路;不同領(lǐng)域的國際法淵源的研究方法也會隨著國際法實踐的發(fā)展而形成自己獨特的模式。
國際法的基本原則論文篇十六
論文最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎(chǔ)上,寫論文主要是反映學(xué)生對問題的思考,詳細(xì)內(nèi)容請看下文國際法論文6000字。
仲裁協(xié)議作為當(dāng)事人之間約定爭議解決方式的一項協(xié)議,一經(jīng)有效訂立,即產(chǎn)生相應(yīng)的法律拘束力。對于當(dāng)事人和法院而言,一項有效的仲裁協(xié)議具有阻止當(dāng)事人就協(xié)議范圍內(nèi)的爭議提起訴訟和排除法院對該爭議行使管轄權(quán)的效力。一般情況下,當(dāng)事人在簽訂仲裁協(xié)議后都能嚴(yán)格遵守,依約將協(xié)議范圍內(nèi)的爭議交付仲裁解決。但在實踐中,也常有一些當(dāng)事人簽訂仲裁協(xié)議后反悔,無視或違反仲裁協(xié)議中的約定,在對方當(dāng)事人提起仲裁之前,甚至在仲裁程序進(jìn)行中,向法院提起訴訟。在這種情況下,法院一般會應(yīng)對方當(dāng)事人的請求中止訴訟程序,甚至命令當(dāng)事人將爭議提交仲裁,以強(qiáng)制執(zhí)行仲裁協(xié)議,為仲裁協(xié)議的有效實現(xiàn)提供支持。本文擬從法院支持仲裁協(xié)議的角度,就訴訟程序的中止和法院強(qiáng)制執(zhí)行仲裁協(xié)議等問題作一些研究和探討,并在此基礎(chǔ)上重新審視和剖析我國現(xiàn)行法律中的相關(guān)規(guī)定,希望能對促進(jìn)我國相關(guān)立法及實踐的發(fā)展和完善有所啟發(fā)和助益。
當(dāng)事人違反約定將仲裁協(xié)議范圍內(nèi)的爭議提起訴訟,法院應(yīng)拒絕受理或中止訴訟程序,以支持仲裁。但是,法院是應(yīng)主動中止訴訟程序,還是只能應(yīng)對方當(dāng)事人的請求中止訴訟程序,以及法院基于何種理由中止或拒絕中止訴訟程序,都是需要加以研究和明確的問題。
根據(jù)仲裁國際立法、國內(nèi)立法以及實踐,一方當(dāng)事人就仲裁協(xié)議范圍內(nèi)的爭議提起訴訟,只有在另一方當(dāng)事人提出執(zhí)行該仲裁協(xié)議的請求時,法院才能中止訴訟程序。換言之,法院一般只依據(jù)當(dāng)事人的申請中止訴訟程序,而不主動依職權(quán)中止訴訟程序。在起草1958年《關(guān)于承認(rèn)及執(zhí)行外國仲裁裁決的公約》(以下簡稱《紐約公約》)的過程中,英國代表曾經(jīng)建議,法院不僅可以依當(dāng)事人的申請而且可以自行決定將爭議交付仲裁。英國的建議遭到了以土耳其、以色列為代表的多數(shù)國家的反對,他們認(rèn)為,仲裁協(xié)議的雙方當(dāng)事人愿意將爭議交給法院審理時,法院不應(yīng)享有強(qiáng)制仲裁的權(quán)力。最后,《紐約公約》采納了當(dāng)前的條文,不允許法院自行中止訴訟程序。
不允許法院主動依職權(quán)或自行中止訴訟程序,無疑是有其理論依據(jù)和現(xiàn)實基礎(chǔ)的。因為根據(jù)意思自治原則,既然當(dāng)事人有協(xié)商訂立仲裁協(xié)議,選擇以仲裁方式解決其爭議的自由,那么當(dāng)事人也應(yīng)有通過明示或默示方式放棄仲裁的自由,只要他們彼此之間能就此達(dá)成一致。一方當(dāng)事人不顧仲裁協(xié)議的存在而提起訴訟,已表明該方當(dāng)事人放棄仲裁協(xié)議的意愿,另一方當(dāng)事人在此情況下,如果沒有援引仲裁協(xié)議就法院的管轄權(quán)提出抗辯,而是實質(zhì)性地參與訴訟,進(jìn)行答辯甚至提出反訴,則亦表明其對仲裁協(xié)議的放棄。也就是說,雙方當(dāng)事人已通過其提起訴訟和參與訴訟的行為,默示地達(dá)成了放棄仲裁協(xié)議的一致。對此,法院理應(yīng)予以尊重,并及時行使其已經(jīng)合法取得的管轄權(quán),為當(dāng)事人提供司法救濟(jì)。否則,將可能陷當(dāng)事人于打仲裁不愿、打訴訟不能的尷尬境地。
當(dāng)事人以仲裁協(xié)議的存在請求法院中止訴訟程序,法院是否準(zhǔn)許,往往還需視仲裁協(xié)議及當(dāng)事人的有關(guān)情況而定。例如,在仲裁國際立法、國內(nèi)立法以及實踐中,通常會有關(guān)于仲裁協(xié)議不是無效的.、失效的、不可執(zhí)行的,或申請方當(dāng)事人未實質(zhì)性地參與訴訟程序等方面的要求,否則法院可以拒絕當(dāng)事人的請求,而繼續(xù)訴訟程序。在有的國家,還曾有過區(qū)分國內(nèi)仲裁協(xié)議和國際仲裁協(xié)議,適用寬、嚴(yán)不同的標(biāo)準(zhǔn)來決定是否中止訴訟程序的做法。這一方面,英國在以前的做法十分具有代表性,以下將重點進(jìn)行論述。
(一)依國內(nèi)仲裁協(xié)議裁量中止訴訟程序。
英國傳統(tǒng)的仲裁法中曾有所謂法院管轄權(quán)無處不在、無所不及的原則。根據(jù)這一原則,當(dāng)事人不得借助于意思自治原則,以仲裁協(xié)議的形式剝奪法院的管轄權(quán)。凡仲裁協(xié)議中規(guī)定雙方當(dāng)事人不得向法院起訴、仲裁員是雙方唯一的和最終的裁判者等條款,在英國法上都被認(rèn)為是無效的。以后,英國在司法實踐中雖一般不主動干預(yù)仲裁,但在法律上仍不愿意承認(rèn)仲裁協(xié)議具有排除訴訟的作用。
英國《1950年仲裁法》頒布后,英國在限制仲裁協(xié)議的效力方面雖然有明顯放松,但仍然很不徹底。主要表現(xiàn)在區(qū)分國內(nèi)仲裁協(xié)議和國際仲裁協(xié)議,適用不同的標(biāo)準(zhǔn)決定是否中止訴訟程序。這種區(qū)分在其后的《1975年仲裁法》中進(jìn)一步得到了強(qiáng)調(diào),并一直延續(xù)至《19仲裁法》生效實施前。
根據(jù)《1950年仲裁法》,如果當(dāng)事人援引一項國內(nèi)仲裁協(xié)議請求法院中止訴訟程序,是否準(zhǔn)許,法院擁有很大的自由裁量權(quán)。通常須具備以下幾項條件,當(dāng)事人的請求才可能得到滿足:(1)爭議事項是屬于仲裁協(xié)議范圍內(nèi)的;(2)被告除出庭外,沒有提出(實質(zhì)性)答辯,也未采取其他步驟;(3)爭議的問題不依仲裁協(xié)議提交仲裁無充分的理由;(4)請求中止訴訟程序的當(dāng)事人已準(zhǔn)備并且愿意進(jìn)行仲裁。其中,爭議的問題不依仲裁協(xié)議提交仲裁無充分的理由這一條件中的彈性措詞,為法院認(rèn)定是否存在拒絕中止訴訟程序的充分理由,留下了很大的自由裁量空間,從而使得訴訟程序的中止充滿了不確定性。
(二)依國際仲裁協(xié)議強(qiáng)制中止訴訟程序。
如果當(dāng)事人援引一項國際仲裁協(xié)議請求法院中止訴訟程序,法院一般須予強(qiáng)制中止,而不擁有任何的自由裁量權(quán)。這既是英國所強(qiáng)調(diào)的尊重國際商業(yè)合同中的仲裁協(xié)議的政策的體現(xiàn),也是英國依《紐約公約》所承擔(dān)的國際義務(wù)的要求。根據(jù)《1950年仲裁法》及主要體現(xiàn)《紐約公約》內(nèi)容的《1975年仲裁法》,除非仲裁協(xié)議無效(null)、失效(void)、無法執(zhí)行(inoperative)或不能履行(incapableofbeingperformed),或者當(dāng)事人之間實際上沒有應(yīng)依該協(xié)議提交仲裁的爭議,法院不得拒絕中止訴訟程序。
對于仲裁協(xié)議無效、失效、無法執(zhí)行一般比較容易認(rèn)定,但是對于何謂不能履行,則往往不是一個簡單的問題。在雅諾什?帕克齊訴亨德勒與納特曼股份有限公司一案中,原告由于貧窮,需要司法救助,因而請求法院同意繼續(xù)訴訟,因為這種救助是仲裁所無法提供的。此外,他也不具備依有關(guān)仲裁規(guī)則支付必需的保證金的能力。因此,他提出仲裁協(xié)議是不能履行的。但法院裁定,這屬于一方當(dāng)事人的實際困難,不屬于仲裁協(xié)議不能履行。對于國內(nèi)仲裁協(xié)議,原告的貧窮和他對司法救濟(jì)的依賴,是可能說服法院拒絕中止訴訟程序的,尤其是在所稱的貧窮是由于被告違約造成的時候,否則原告就不會有挽回局面的機(jī)會。但是對于國際仲裁協(xié)議,這卻不是一項有效的理由。
國際法的基本原則論文篇十七
國際法這一構(gòu)想,最初是由自由主義思潮的代表者們在一戰(zhàn)結(jié)束后為構(gòu)建世界和平秩序遏制未來可能的戰(zhàn)爭而制定的一系列措施中的一項。國際法的制定是出于希望能在無政府制度的國際體系中建立一個可能管轄各國的法律。同時期,同樣的舉措還有國際聯(lián)盟(聯(lián)合國的雛形)等。但是后來現(xiàn)實主義居上,且二戰(zhàn)爆發(fā),使得人們懷疑國際法的可行性。但無論如何,它還是保留至今了,而且發(fā)揮了一定的作用。
一、國際法是法律的一種特殊體系。
國際社會的成員主要是國家,而國家在國際社會中都是獨立的,平等的,在國家之上沒有支配他們的權(quán)力,也不存在世界政府。國際法與一般法律一樣,以一定的社會關(guān)系為其調(diào)整對象,并具有一般法律所具有的規(guī)范性和強(qiáng)制性的共性。有些學(xué)者為了在名稱上對應(yīng)國際私法,又稱國際法為國際公法,但是國際公法與國際私法的相互關(guān)系是一個有爭議的問題。我認(rèn)為,通常所說的.國際私法并不是直接用來調(diào)整國家之間的關(guān)系,而是一國在其涉外關(guān)系中用來調(diào)整不同國家的自然人、法人之間的民事關(guān)系的一種法律。
(一)國際法的主體是國家,國家是有主權(quán)的,因此國際法是平等者之間的法,這是國際法的基本特點。
(二)國際法的制定者是國家本身,是國家在合作與斗爭過程中通過明示或者默示的協(xié)議,直接制定或者認(rèn)可國際法的原則、規(guī)則和規(guī)章制度。
(三)國際法沒有統(tǒng)一的,超越國家之上的強(qiáng)制機(jī)關(guān),它是由國家本身單獨或集體的強(qiáng)制為保障的。
(四)國際法的淵源是國際條約和國際習(xí)慣。
(五)國際法它不是某個或某類國家統(tǒng)治階級意志的直接反映,但也不是超階級的,任何時候,任何國家都極力按照自己的利益來主張、解釋和利用國際法。
二、國際法的法律性質(zhì)表現(xiàn)在以下幾個方面。
(一)國際法普遍存在于國際社會,并以國家條約和國家習(xí)慣作為表現(xiàn)形式。它們?yōu)閲乙约捌渌麌H法主體規(guī)定了一整套調(diào)整其相互關(guān)系的行為規(guī)則,為國家規(guī)定了國際法上的權(quán)利和義務(wù)。
(二)國際法是由眾多國家依一定立法程序制定的,雖然不是由一國立法機(jī)關(guān)或一個超國家的國際立法機(jī)關(guān)制定,但今天的國際公約都是眾多國家通過國際會議或國際組織的形式,依一定的程序制定的。
(三)國際法的法律效力為國際社會所承認(rèn)。迄今為止,沒有哪個國家聲明否認(rèn)或不遵守國際法,相反,各國政府都表明遵守國際法,有的國家還在憲法中規(guī)定,本國簽訂的國際條約是國內(nèi)法的一部分。而一些重要的國際條約都明確規(guī)定了國際法的效力。如《聯(lián)合國x章》序言宣布會員國應(yīng)“尊重有條約和國際法其他淵源而起之義務(wù)”,在x章宗旨中,強(qiáng)調(diào)“以和平方法且依正義及國際法之原則,調(diào)整或解決足以破壞和平之國際爭端或情勢”。
(四)國際法具有強(qiáng)制性。雖然與國內(nèi)法強(qiáng)制方式不同,但也是特殊的強(qiáng)制方式?!堵?lián)合國x章》第7章規(guī)定了對侵略行為的制裁方法,實際上就是執(zhí)行國際法的集體強(qiáng)制方式,戰(zhàn)后《歐洲國際軍事法庭x章》和《遠(yuǎn)東國際軍事法庭x章》規(guī)定了對戰(zhàn)爭罪、違反和平罪和違反人道罪的懲處,許多國際公約規(guī)定了對國際犯罪的懲處。在國際實踐中,國家采取單獨、集體或通過國際組織的方式對某些侵略行為實施制裁的事例時有發(fā)生。
(一)社會基礎(chǔ)的國際性。國際法的社會基礎(chǔ)是國際社會,而國內(nèi)法的社會基礎(chǔ)是國內(nèi)社會。
(二)調(diào)整對象的國際性。國際法的調(diào)整對象是國際關(guān)系,國際法是以國際關(guān)系為對象的法律,國際法律關(guān)系是以法律形式表現(xiàn)出來的國際關(guān)系。
(三)形成方式的國際性。國際法是在國家之間交往中以習(xí)慣或條約等各國共同同意的方式形成的法律,是國際社會公認(rèn)的產(chǎn)物,不是一國單方的行為。
長期以來,人們在探討國際法的國際性時主要關(guān)注國際法所調(diào)整的國際關(guān)系,關(guān)注國際法是國家之間的法。的確,自國際法形成以來,國際法一直以國家為中心,即使在今天,國際法也主要是關(guān)于國家之間的法律。但是,20世紀(jì)以來,國際法逐漸發(fā)生了一些變化。早在1923年,國際常設(shè)法院在關(guān)于突尼斯和摩洛哥國籍法令案發(fā)表咨詢意見時曾指出,某一事項是否純屬于一個國家的國內(nèi)管轄事項,主要是一個相對的問題,它取決于國際關(guān)系的發(fā)展。國際法是國際社會的法,國際法的法律性與國際性是密不可分的,與傳統(tǒng)國際法相比,國際法更注重下述追求的價值和目標(biāo)。
1.國際正義。正義既是法律追求的目標(biāo),也是法律的內(nèi)含要素。國際法也應(yīng)以追求國際正義為目標(biāo),并以維護(hù)國際正義為己任。1945年《聯(lián)合國x章》也表明了維持正義的決心。維持正義是聯(lián)合國要實現(xiàn)的目標(biāo),《聯(lián)合國x章》所規(guī)定的集中力量維持國際和平及安全等原則和措施是實現(xiàn)國際正義的重要手段?!秶H刑事法院規(guī)約》也明確宣布,決心保證永遠(yuǎn)尊重和執(zhí)行國際正義。
2.國際社會的共同利益。國際法不應(yīng)只關(guān)注和考慮個別國家的特殊利益,而應(yīng)反映國際社會的共同利益。1945年《聯(lián)合國x章》在強(qiáng)調(diào)不使用武力時,明確提出了“公共利益”的概念。1967年《關(guān)于各國探索和利用包括月球和其他天體在內(nèi)外層空間活動的原則條約》在確立有關(guān)為和平目的發(fā)展探索和利用外層空間的國際法原則時,明確提出了“全人類利益”的概念。進(jìn)入21世紀(jì)后,國際社會又提出了建立和確保全球公益物的理論和措施。
3.國際法治。國際法治成為國際法追求的目標(biāo)主要是20世紀(jì)特別是聯(lián)合國成立以來。
我們看到國際法得到普遍遵守的客觀事實,但我們也不否認(rèn)國際社會確實存在違反國際法的行為沒有得到有效制止,受害國和受害人沒有得到有效救濟(jì)的情況,這表明國際法是需要進(jìn)一步完善的法律體系。
國際法的基本原則論文篇十八
摘要:國際法,是調(diào)整國家間關(guān)系的法律原則和規(guī)則,涉及國家間政治、經(jīng)濟(jì)、法律各個領(lǐng)域,是國家間進(jìn)行交往的行為規(guī)范和維護(hù)國際社會正常秩序的法律標(biāo)準(zhǔn)。只有做好國際法的研究工作才能保證國家交往與合作的正常進(jìn)行,更好地保護(hù)各國的自身權(quán)益和維護(hù)與發(fā)展全人類的共同利益。
關(guān)鍵詞:國際法國內(nèi)法發(fā)展。
1.全球化與國家主權(quán)。
國內(nèi)外的學(xué)者們認(rèn)為,國家主權(quán)作為當(dāng)代國際關(guān)系的基石是毋庸置疑的,但不能絕對化,主權(quán)的行使也要受到某些限制,這是為了解決世界各國所面臨的共同問題所必需的。但如何限制,限制多少,學(xué)者們見解各不相同。有學(xué)者指出,國家主權(quán)包括經(jīng)濟(jì)主權(quán)。對主權(quán)的限制是基于國家的認(rèn)可,是主權(quán)權(quán)力行使的表現(xiàn)而不是剝奪。盡管主權(quán)在經(jīng)濟(jì)全球化中不會消亡,但主權(quán)的行使必定受到來自國際社會和國家內(nèi)部的限制。有學(xué)者認(rèn)為,主權(quán)與全球環(huán)境保護(hù)之間存在矛盾,這也決定了主權(quán)行使的限制。還有的學(xué)者提出,在全球化的條件下,應(yīng)把主權(quán)的功能界定為一種對話的實踐,使國際法律體制由強(qiáng)制性模式向管理性模式轉(zhuǎn)化。多數(shù)學(xué)者贊同從現(xiàn)實來看,主權(quán)不會消亡,將是現(xiàn)代社會的基石,但全球化帶來的許多重大影響值得細(xì)化研究。
法的內(nèi)在特質(zhì)的普遍性與形式特征的共同性以及法治社會對法律體系融合協(xié)調(diào)的基本要求,決定了國際法與國內(nèi)法必須且只能在法律規(guī)范的統(tǒng)領(lǐng)下和諧共生、協(xié)調(diào)一致。從規(guī)范上看,既可以是單個規(guī)范之間的一致,也可以是由個體規(guī)范組成的規(guī)范群的調(diào)適,還可以是規(guī)范性法律文件間的妥協(xié)。從方式上講,國際法律規(guī)范與國內(nèi)法律的協(xié)調(diào)既可以是直接的,也可以是間接的。不在于國內(nèi)法與國際法孰先孰后或平行對待,關(guān)鍵在于法的本身是否為良法,而正義與秩序才是衡量法律之善的尺度。
有學(xué)者提出,傳統(tǒng)法理以維護(hù)民族國家的主權(quán)為核心,因而國際法不能以限制締約國的主權(quán)來對締約國產(chǎn)生法律效力,而只能在締約國主權(quán)限制下對締約國產(chǎn)生一定程度的義務(wù)約束。但二戰(zhàn)后及聯(lián)合國成立以來,締約國在履行國際法的義務(wù)時,其本國的主權(quán)不可能完全不受影響,國家主權(quán)學(xué)說不得不面對國際法領(lǐng)域出現(xiàn)的新問題作適應(yīng)性的調(diào)整。影響國際法與國內(nèi)法關(guān)系的新問題有許多,獨立的國際組織如聯(lián)合國、歐盟法院、世界貿(mào)易組織等在監(jiān)督國際法實施中的影響、國際人權(quán)公約給傳統(tǒng)法理帶來的影響等。研究國際法與國內(nèi)法之間的關(guān)系不能抽象地、無針對性地議論,而要就國際法與國內(nèi)法發(fā)生聯(lián)系的具體情況和條件區(qū)別論證。
我國參加的國際條約在國內(nèi)如何適用的問題,由于憲法沒有明文規(guī)定,學(xué)者眾說紛紜。比較一致的意見是修改憲法或在憲法性法律如立法法、締結(jié)條約程序法等中加入有關(guān)國際條約與國內(nèi)法關(guān)系的規(guī)定,使國際條約具有高于一般國內(nèi)法的地位,二者并用,在二者發(fā)生沖突時,優(yōu)先適用前者。因為在我國批準(zhǔn)參加的國際條約和制定法律的兩種議案要經(jīng)過同樣的審批程序,并且經(jīng)同一立法機(jī)關(guān)審議進(jìn)行,二者不會發(fā)生矛盾。
有學(xué)者認(rèn)為國際條約和國內(nèi)立法是兩個不同的法律領(lǐng)域,國內(nèi)法院直接適用國際條約不僅將導(dǎo)致國家主權(quán)對內(nèi)職能的削弱,而且也不利于國家履行條約的國際義務(wù)。我國應(yīng)修改原有的國內(nèi)立法或者制定新的法律法規(guī),使其符合我國所締結(jié)的國際條約的要求,即要以執(zhí)行國內(nèi)法的方式適用國際條約。
國際法和國內(nèi)法是不同的法律體系,但由于國內(nèi)法的制定者和國際法的制定者都是國家,這兩個體系之間有著密切的聯(lián)系,彼此不得互相對立而是互相緊密聯(lián)系的,互相滲透和互相補(bǔ)充的,國家在制定國內(nèi)法時,應(yīng)考慮國際法的原則和規(guī)則,不應(yīng)違背所承擔(dān)的國際義務(wù),國家在參與制定國際法時應(yīng)考慮到國內(nèi)法的立場不能干預(yù)國內(nèi)法,國際法的原則和規(guī)則可以從各國的國內(nèi)法得到補(bǔ)充和具體化,國內(nèi)法可以從國際法的原則和規(guī)則得到充實和發(fā)展。兩者互相補(bǔ)充、互相滲透、但不是互相干擾和排斥的:國際法不得干預(yù)國內(nèi)法,國內(nèi)法不得改變國際法,兩者的關(guān)系應(yīng)該是協(xié)調(diào)一致的。
3.國際法的未來發(fā)展與制約因素。
首先,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步促進(jìn)了社會生產(chǎn)力的發(fā)展,不斷為人類活動開辟新領(lǐng)域。世界的范圍相對地縮小了,人類的關(guān)系空前地密切了??茖W(xué)技術(shù)對國際關(guān)系的深刻影響,也必然會反映在國際法的發(fā)展上,從而使國際法伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步而不斷變化。近現(xiàn)代國際法是如此,當(dāng)代國際法亦然。今天,科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步對人和社會的深遠(yuǎn)影響尤為明顯,它也深刻地影響國際關(guān)系的發(fā)展,推動了國際法各個分支的演進(jìn)。
回顧國際法的演進(jìn),我們能夠找到許多反映科學(xué)技術(shù)對國際法規(guī)則的產(chǎn)生和發(fā)展有影響的例證。然而,國際法的發(fā)展經(jīng)常滯后于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,不能很好地適應(yīng)國際社會的需要。這在很大程度上是由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)展所帶來的嚴(yán)重的利益沖突所導(dǎo)致的。這幾乎體現(xiàn)在國際法的各個領(lǐng)域。例如,發(fā)展中國家和發(fā)達(dá)國家在外層空間的探索和利用、國際海底開發(fā)制度、知識產(chǎn)權(quán)以及如何彌補(bǔ)南北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的鴻溝等問題上存在很大分歧。科學(xué)技術(shù)本身當(dāng)然不能為自己制定規(guī)則,人類也同樣不能成為科學(xué)技術(shù)的奴隸。唯一的選擇是伴隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,不斷制定新的國際法規(guī)范以適應(yīng)國際社會的需要。
其次,國際法不可能是一種孤立的存在,它深受國際社會各個方面,特別是國際政治的制約。事實證明,公正、合理的國際關(guān)系有助于國際法的發(fā)展,而國際強(qiáng)權(quán)政治會窒息國際法的生機(jī),因為它為國際法劃定了一個非常狹窄的天地。人們從國際法的歷史演進(jìn)中可以發(fā)現(xiàn),國際法對國際政治有一種畸形的從屬性。中世紀(jì)和近、現(xiàn)代國際法,都是如此。
參考文獻(xiàn):。
[1]梁西.國際組織法(修訂第五版)[j].武漢:武漢大學(xué)出版社,.[2]余敏友.以新主權(quán)觀迎接新世紀(jì)的國際法學(xué)[j].法學(xué)評論,第二期.
[3]黃世席.全球化對國際法的影響[j].世界經(jīng)濟(jì)與政治,第11期.
[4]潘抱存.論國際法的發(fā)展趨勢[j].中國法學(xué),20第5期.
國際法的基本原則論文篇十九
1.特點(各國公認(rèn)、構(gòu)成國際法基礎(chǔ)、適用于國際法各個領(lǐng)域、具有強(qiáng)行法的性質(zhì))。
【例多選題】關(guān)于國際法基本原則,下列哪些選項是正確的?()。
a.國際法基本原則具有強(qiáng)行法性質(zhì)。
c.對于一國國內(nèi)的民族分離主義活動,民族自決原則沒有為其提供任何國際法根據(jù)。
d.和平解決國際爭端原則是指國家間在發(fā)生爭端時,各國都必須采取和平方式予以解決。
【參考答案】acd。
【參考解析】國際法基本原則是國際法龐大規(guī)則體系中最核心和基礎(chǔ)的規(guī)范。它具有以下基本特征:(1)各國公認(rèn),普遍接受。(2)適用于國際法律關(guān)系的所有領(lǐng)域,貫穿國際法的各個方面。(3)構(gòu)成國際法體系的基礎(chǔ);若被其破壞,整個國際法體系會被動搖和坍塌。國際法基本原則具有強(qiáng)行法性質(zhì)。a項:國際法基本原則是國際法龐大規(guī)則體系中最核心和基礎(chǔ)的規(guī)范。國際法基本原則具有強(qiáng)行法性質(zhì)。強(qiáng)行法在《維也納條約公約》中被稱為“一般國際法強(qiáng)制規(guī)律”,指的是在國際社會中公認(rèn)為必須絕對遵守和嚴(yán)格執(zhí)行的法律規(guī)范,不得被任意選擇、違背和更改。所以,a項正確。c項:民族自決原則中殖民地民族的獨立權(quán)的范圍,只嚴(yán)格適用于殖民地。對于一國國內(nèi)的民族分離主義活動,民族自決原則沒有為其提供任何國際法根據(jù)。這個問題在國際法和國際實踐中被認(rèn)為是一國的內(nèi)部事務(wù),是一國國內(nèi)法的問題,應(yīng)該尊重國家主權(quán)及其全體人民的選擇。國際法明確嚴(yán)格禁止任何國家假借民族自決名義,制造、煽動或支持民族分裂,破壞他國國家統(tǒng)一和領(lǐng)土完整的任何行動。所以,c項正確。d項:和平解決國際爭端原則是指國家間在發(fā)生爭端時,各國都必須采取和平方式予以解決,爭端的當(dāng)事國及其他國家應(yīng)避免任何使?fàn)幎嘶蚯閯輴夯拇胧┗蛐袆?。所以,d項正確。b項:不得使用威脅或武力原則并不是禁止一切武力的使用,凡是符合《聯(lián)合國憲章》和國際法規(guī)則的武力使用是被允許的,包括國家對侵略行為進(jìn)行的自衛(wèi)行動和聯(lián)合國集體安全制度下的武力使用。因此,不僅除自衛(wèi)外,聯(lián)合國集體安全制度下也是可以使用武力的。所以,b項錯誤。綜上,本題答案為acd。
【本文地址:http://www.aiweibaby.com/zuowen/9127041.html】