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知識產(chǎn)權最新篇一
中國知識產(chǎn)權制度建設起步較晚,但發(fā)展很快,已初步建立了符合國際通行規(guī)則、門類較齊全的知識產(chǎn)權法律體系。特別是加入世貿(mào)組織以來,中國按照國際規(guī)則,對知識產(chǎn)權相關法律法規(guī)和司法解釋進行了全面修改,并出臺了一系列新的法律法規(guī),使得知識產(chǎn)權保護的法律法規(guī)體系日趨完善。同時,保護知識產(chǎn)權的執(zhí)法工作也在逐步加強,形成了行政保護和司法保護“兩條途徑、并行運作”的知識產(chǎn)權保護模式。
在取得了很大成績的同時,我們應該看到,不少地區(qū)和領域仍然存在侵犯知識產(chǎn)權的行為,有些還較突出。許多企業(yè)創(chuàng)造和保護知識產(chǎn)權的意識和能力十分薄弱;知識產(chǎn)權意識淡薄,一些地方的領導干部和執(zhí)法人員對侵權行為的危害性缺乏正確認識,認為保護知識產(chǎn)權是“要了面子,丟了銀子”,保護知識產(chǎn)權受到地方保護主義的干擾;執(zhí)法體制不夠完善,部門職能分割,監(jiān)管交叉和真空并存,執(zhí)法部門普遍面臨著經(jīng)費不足、執(zhí)法手段落后等問題;保護知識產(chǎn)權的有些法律規(guī)定比較原則,操作性不強,知識產(chǎn)權保護申訴和訴訟時間長、取證難、賠償金額低,不利于權利人積極維權。這些都成為了當前中國保護知識產(chǎn)權工作面臨的主要問題。
“保護知識產(chǎn)權”的重要意義:
一、保護知識產(chǎn)權是增強自主創(chuàng)新能力的重要前提。創(chuàng)新是一個民族發(fā)展的不竭動力,也是發(fā)展中國家奮起直追、后來居上的必由之路。目前世界公認的創(chuàng)新型國家有20個左右,這些國家的共同特征是:創(chuàng)新綜合指數(shù)明顯高于其他國家,科技進步貢獻率在70%以上,研發(fā)投入占gdp的比例一般在2%以上,自主創(chuàng)新在70%以上。其背后一個極為重要的支撐,就是他們都有完善的知識產(chǎn)權保護制度,保障發(fā)明創(chuàng)造能得到應有回報。在這方面,我們正面臨著緊迫任務。2005年的瑞士洛桑國際管理學院世界主要國家競爭力排名中,我國由2004年的24位降至31位,其中一個主要原因就是我國科技競爭力由2004年的24位降至28位。如果不加快建立健全知識產(chǎn)權保護制度,建設創(chuàng)新型國家就無從談起。
二、保護知識產(chǎn)權是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的必然選擇。我國是一個13億人口、資源短缺的大國,經(jīng)濟增長絕不能長期依靠耗費資源來支撐。必須加快技術進步,這是推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構優(yōu)化和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式的核心所在。知識產(chǎn)權保護,是加快技術進步的經(jīng)濟動力和制度保障。當前,我國正處在產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整、技術升級、經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的關鍵時期,實施知識產(chǎn)權戰(zhàn)略,提高我國競爭能力,完成從“中國仿造”到“中國制造”再到“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變,對于中國經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展至關重要。
三、保護知識產(chǎn)權是完善市場經(jīng)濟制度的重要內(nèi)容。企業(yè)參與市場競爭,一靠形成良好品牌,二靠研發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。特別在知識經(jīng)濟時代,一個企業(yè)只有擁有自主知識產(chǎn)權、品牌,才擁有競爭優(yōu)勢。如果盜版、假冒等各種侵權行為泛濫,企業(yè)就不會講信譽,重質(zhì)量;消費者的利益就會受到損害,不敢買,不再買。保護是向“智慧之火”添加的“利益之油”。沒有知識產(chǎn)權保護的市場,終將被生產(chǎn)者和消費者拋棄,是沒有發(fā)展出路的。
四、保護知識產(chǎn)權是提高對外開放水平的客觀需要。隨著經(jīng)濟全球化進程不斷加快,對知識資源的創(chuàng)造、占有和運用,已成為提升綜合國力的關鍵因素。保護知識產(chǎn)權是世貿(mào)組織規(guī)則的重要內(nèi)容。中國成為世貿(mào)成員以來,世界各國尤其是西方發(fā)達國家高度關注中國知識產(chǎn)權保護的立法、執(zhí)法與司法狀況,并以此作為評估中國兌現(xiàn)承諾的一個重要方面。從某種程度上說,能否有效地保護知識產(chǎn)權,已成為評價中國投資環(huán)境的重要指標。有效地保護國內(nèi)外權利人的知識產(chǎn)權,才能更好地“引進來”與“走出去”,才能保障互利共贏開放戰(zhàn)略的長期有效實施。
如何“保護知識產(chǎn)權”:
一、強化執(zhí)法,嚴懲侵犯知識產(chǎn)權的行為。要嚴厲打擊盜版行為,打擊商品交易市場的商標侵權行為,加大對侵犯專利權重點問題的整治力度,加強進出口環(huán)節(jié)知識產(chǎn)權保護,加強展會知識產(chǎn)權管理。
二、完善法律法規(guī)體系。要針對當前保護知識產(chǎn)權工作中的突出問題,完善有關法律法規(guī),增強可操作性,加大打擊力度。要研究解決侵權違法所得數(shù)額計算標準、約束濫用知識產(chǎn)權行為以及企業(yè)名稱、商標和標志模仿知名度高的商標等問題,推動遺傳資源、傳統(tǒng)知識、民間文學藝術等領域的知識產(chǎn)權保護法律法規(guī)建設。
三、建立高效的執(zhí)法協(xié)調(diào)機制。要完善跨部門的聯(lián)合執(zhí)法機制,建立跨地區(qū)的案件移送、信息通報、配合調(diào)查等工作機制。開通中英文中國保護知識產(chǎn)權網(wǎng),搭建具有信息服務、案件督辦、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、狀況評價、監(jiān)測預警等功能的工作平臺,實現(xiàn)執(zhí)法協(xié)調(diào)機構、行政執(zhí)法部門和公安、司法機關工作的有機銜接。
四、提高企業(yè)知識產(chǎn)權保護能力和水平。要加強與國內(nèi)外權利人的溝通協(xié)調(diào),及時提供知識產(chǎn)權方面的信息咨詢和公共服務。在企業(yè)并購、技術交易等經(jīng)濟活動中強化知識產(chǎn)權審查機制,避免自主知識產(chǎn)權流失。支持企業(yè)運用法律武器和國際規(guī)則維護自身權益,防止知識產(chǎn)權濫用。推動企業(yè)建立和完善知識產(chǎn)權管理制度。建立企業(yè)海外維權援助機制。
五、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和知識產(chǎn)權中介組織的作用。要鼓勵和支持行業(yè)協(xié)會開展行業(yè)自律和維權活動,有效應對知識產(chǎn)權糾紛。支持知識產(chǎn)權中介服務組織依法拓展服務領域、提高服務水平。推動完善相關法律法規(guī)和管理辦法,整頓和規(guī)范知識產(chǎn)權中介服務市場。
六、加強宣傳和培訓。要采取多種形式,及時宣傳我國保護知識產(chǎn)權工作取得的成效,不斷增強全社會知識產(chǎn)權保護意識。建立新聞發(fā)布會制度,繼續(xù)開展保護知識產(chǎn)權宣傳周活動。積極發(fā)揮輿論監(jiān)督作用,曝光典型侵權案例。要多渠道、多途徑開展對黨政領導干部、行政執(zhí)法和司法人員、企業(yè)管理人員的培訓。把保護知識產(chǎn)權法律的宣傳教育納入“五五”普法內(nèi)容,列入中小學教學計劃。高等院校要加強保護知識產(chǎn)權學科建設和專門人才培養(yǎng)。
知識產(chǎn)權最新篇二
著作權案例:甲出版社發(fā)行了一張mp3音樂光盤《同一首歌mp3——100首》,使用了中國音樂著作權協(xié)會70位會員的54首音樂作品,但是卻沒有向這些作者支付使用費。因此,中國音樂著作權協(xié)會以侵犯著作權為由向法院提起訴訟。
問:原告是否能就mp3音樂光盤主張著作權侵權?被告“我國法律法規(guī)尚沒有關于出版、發(fā)行mp3光盤方面的禁止性規(guī)定”主張能否對抗著作權侵權?作品與載體有何關系?
作品案例2:我國著名畫家張大千,動輒以臨摹畫、制贗品捉弄收藏家,其贗品之逼真,匪夷所思。
答:
張大千的臨摹畫不構成作品。精確臨摹的成果無法作為作品進行保護。美術作品的獨創(chuàng)性是以線條、色彩等方式表現(xiàn)的,精確臨摹是對原作品線條、色彩的復制,追求的是與原作一模一樣,從而以假亂真,這樣的創(chuàng)作沒有獨創(chuàng)性。雖然這樣的復制需要高程度的技巧和判斷。
匯編作品案例:a電話公司出版了包含其服務所覆蓋區(qū)域的電話號碼簿。以字母順序列有電話用戶的姓名、所有城市名稱及電話號碼。后b公司欲出版全國電話號碼簿,其他公司均愿合作,只有a公司不同意合作。b公司無奈之下聘請工作人員剔除自己不需要的電話號碼后,對余下4935個號碼進行核實,并增加了用戶所在街道信息。但是b公司的電話號碼簿中仍有1309個電話與a電話簿中的一致,其中還有4個是a公司為試探抄襲有意設置的虛構號碼。故a公司訴b立體商標案例:
甲飲料公司稱,其申請注冊的“芬特”飲料瓶下半部有密集的環(huán)繞棱紋,商標圖形為瓶型三維標志,該設計產(chǎn)生了獨特的效果。同時,他們還認為,“芬特”瓶型商標已在多個國家獲得注冊,充分證明該商標具有顯著性,應予核準注冊。但商標評審委員會認為,“芬特”飲料瓶的設計比較簡單,整體缺乏顯著性和獨創(chuàng)性,不符合我國商標法中相關規(guī)定。另外,根據(jù)地域原則,申請商標在別國獲準注冊不能成為在中國必然獲準注冊的理答:
著作權是指文學、藝術和科學作品的創(chuàng)作者對其所創(chuàng)作的作品享有的權利。作品與載體的關系,即是作品本身的財產(chǎn)權利(即著作權)與作品載體的財產(chǎn)權的區(qū)分問題,問題產(chǎn)生的根源在于著作權的無形性。也就是說,作品可以不依賴有形介質(zhì)而存在:在不改變其性質(zhì)的情況下,作品可以從一個載體上被分離出來并依附在另外一個載體上。故作品具有獨立性,本身就是交易目的。
隨著科學技術的發(fā)展,電視、無線電、網(wǎng)絡技術的發(fā)明,不斷為作品帶來新型的再現(xiàn)形式。作品的再現(xiàn)形式不影響作者著作權的享有,不能以載體的變化來抗辯作品著作權的侵犯。本案中,mp3是新型物質(zhì)載體,但被告以載體的變化作為對著作權侵權的抗辯,法院是不予支持的。
作品案例1:5歲的頑童甲用極為初始、樸拙的手法畫了一幅水彩畫,張貼在自己房間內(nèi),后乙將該水彩畫用于水彩筆的包裝封面,甲父要求乙支付著作權使用費,乙則認為,甲僅5歲,沒有受過任何美術訓練,所作水彩畫僅是隨意涂鴉,偶然巧合,并不能保護創(chuàng)作的連續(xù)性,因此該水彩畫不構成作品。
答:
5歲頑童甲的水彩畫構成作品。該水彩畫屬于文學藝術領域,就其獨創(chuàng)性而言,是其獨立創(chuàng)作,并未抄襲他人,且反映了頑童作畫時的思想感情,并具有可復制性,因此認定構成作品。雖然甲沒有受過專業(yè)訓練且年齡很小,畫風較為簡單、幼稚,但是獨創(chuàng)性并不要求作品質(zhì)量一定很高或很有水平,只要是獨立創(chuàng)作即可。
作品案例3:一名政治家到某大學去做演講,記者甲用速記準確記錄了該政治家的所有演講內(nèi)容,記者乙未經(jīng)記者甲的許可將該演講稿刊登在報紙上,記者甲認為記者乙侵犯了自己就該演講稿所享有的著作權,訴至法院。
答:
記者甲記錄的演講稿不構成作品。因為其是對演講者內(nèi)容的完全或者幾乎相同的復制,其結(jié)果并沒有產(chǎn)生與原演講者內(nèi)容有可以客觀識別的、非細微的差別,因此其不符合作品獨創(chuàng)性的要求,不構成作品。
作品案例4:甲將朱自清的知名散文《背影》翻譯成英文,發(fā)表在一本英語雜志上,乙未經(jīng)許可將該英文版《背影》刊登在自己的英語文摘報上,甲認為乙侵犯了自己英文版《背影》的著作權,乙則稱翻譯的《背影》抄自朱自清的作品,本身不構成作品。
答:
英文版《背影》構成作品。英文版《背影》是在中文版《背影》的基礎上創(chuàng)作的,并非中文版《背影》一對一翻譯的結(jié)果。作者在英文譯文的單詞選擇、組詞以及文章語句排列上,翻譯者無不以自己英文水平為基礎,投入了大量的智力性創(chuàng)造勞動,帶給作者是與原作不同的藝術感受,完全符合獨創(chuàng)性的要求。
作品案例5:后甲又將朱自清知名散文《背影》譯成盲文,一家盲文出版社丙未經(jīng)許可出版,甲認為丙侵犯了盲文版《背影》的著作權,訴至法院。
答:
盲文版《背影》不構成作品。從中文到盲文,兩個語種之間是一一對應的關系,例如“這兒的景色很美”轉(zhuǎn)換成盲文,只對應一種盲文結(jié)果。因此,兩種語言的轉(zhuǎn)換之間是不包含獨創(chuàng)性的智力勞動的。
公司侵犯其電話簿的著作權。
問:b公司有沒有侵犯a公司的著作權?
答:
a電話公司的號碼不構成匯編作品。匯編作品要求是對已存事實、資料或數(shù)據(jù)的收集和整理;作者對這些資料進行了選擇、調(diào)整或組織;作者特點的選擇、調(diào)整或組織工作使得作品產(chǎn)生原創(chuàng)性。a電話公司的白頁上的電話號碼的挑選、調(diào)整和編排不能滿足版權保護的最低標準。因為,就其內(nèi)容挑選,只是每位申請人的最基本信息,不存在創(chuàng)新性;就其編排方面,只是按字母順序排列了用戶,該排列方式是一種古老的方法,也不具有任何創(chuàng)新性。所以b公司沒有侵犯a公司的著作權。
商標侵權案例:
某工商執(zhí)法人員根據(jù)舉報依法對某公司進行檢查。在檢查現(xiàn)場,執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該公司堆放的mp3播放器成品、半成品及包裝盒上均標有與蘋果圖形相近似的圖形標志。經(jīng)查證,蘋果圖形為美國蘋果電腦公司在第九類商品上注冊的商標,而該公司使用的標志與蘋果公司的注冊商標極為近似,且未經(jīng)過注冊人的許可。
問:本案中的蘋果圖形屬于哪一類型商標,該公司是否構成商標侵權?
答:
商標是一種用來標示商品或服務的經(jīng)營標志,按其外在特征的不同,一般可分為文字商標、圖形商標和組合商標等。本案中的蘋果圖案即屬于圖形商標。本案中,蘋果圖形為美國蘋果電腦有限公司在第九類商品上注冊的商標,且該商標在有效期限內(nèi),蘋果公司享有該商標的專用權。某公司未經(jīng)注冊商標專用權人許可,在類似商品即mp3播放器上使用與蘋果圖形注冊商標相近似的圖形商標的行為,構成了《商標法》第52條第一款規(guī)定的侵犯商標專用權的行為。
由,決定予以駁回,不予初步審定公告。
問:如何判定立體商標是否具有顯著性?
答:
具有顯著性是商標發(fā)揮其指示商品或服務特定來源功能的必然要求,否則就會造成消費者的混淆和誤認。本案中甲飲料公司欲注冊的“芬特”飲料瓶體可以看成是一種三維標志,應當屬于我國《商標法》規(guī)定的立體商標?!渡虡朔ā返?2條為防止不適當注冊,對用三維標志申請注冊的商標又進行了一些限制。
這些限制規(guī)定為:(1)僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀不得注冊;
(2)為獲得技術效果而需有的商品形狀不得注冊;
(3)使商品具有實質(zhì)性價值的形狀不得注冊。
本案中,甲公司欲以“芬特”飲料瓶體作為三維標志申請注冊立體商標,但該瓶體在形狀或外觀上缺乏辨識度,在實際上無法使一般消費者將“芬特”商品與其他同類商品區(qū)分開來。且該瓶體與其他飲料瓶體相比,在設計上缺乏商標應具備的顯著性。商標評審委員會駁回申請是妥當?shù)摹?/p>
注冊商標案例:
某果汁廠雖然剛剛起步,但產(chǎn)品已經(jīng)在當?shù)仡H受歡迎,有人建議早日將果汁商標注冊,廠長認為等企業(yè)發(fā)展壯大了也不遲。幾年后,企業(yè)越做越大,廠長決定辦理商標注冊,但發(fā)現(xiàn),該廠使用的商標早已被某食品顯著性案例1:
a公司研制出一種新型材料,在特定低溫環(huán)境下呈現(xiàn)電阻為零的“超導態(tài)”。a公司隨后向商標局提出“超導”商標的注冊申請。商標局發(fā)給申請人《注冊申請受理通知書》,申請人以為萬無一失,便隨即花費大量成本,顯著性案例2:
廣西某公司在3類牙膏、洗發(fā)液等商品上向商標局提出“田七”商標的注冊申請,被駁回,申請人不服,向商標評審委員會申請復審。委員會認為,“田七”作為商標已與申請人建立了特定對應的聯(lián)系,能夠起到區(qū)別著作權案例分析:
某畫家創(chuàng)作了一幅美術作品,畫家將美術作品原件出售給了某甲。
問:
1、該畫的著作權是屬于畫家,還是屬于某甲?
公司注冊為果汁飲品商標。商標被搶注,使果汁廠不得不更改商標,這一行為造成很多包裝及宣傳成本的損失,突然改換商標,客戶不認同,銷量銳減。
問:未注冊商標是否完全不受法律保護?
答:
我國《商標法》第4條明確規(guī)定,自然人、法人對生產(chǎn)、銷售商品或提供服務需要取得商標專用權的,應當向商標局申請商標注冊。從該條文義來看,商標只有經(jīng)過注冊,方產(chǎn)生商標專用權。但在本條所體現(xiàn)的原則之外,我國基于多種考慮尚通過《商標法》及《反不正當競爭法》做出了多個例外規(guī)定。因此,全面地看,若符合法律規(guī)定的要件,商標即使未注冊仍能夠得到一定的保護。但保護強度不高,保護手段與保護注冊商標的也不同。
問:若該商標注冊人明知果汁廠已經(jīng)使用該商標,果汁廠是否可請求撤銷該商標?
答:
未注冊商標能否阻止他人搶先注冊的考量要素,是該商標是否屬于馳名商標。本案中的果汁廠所使用的商標由于使用時間較短、廣告宣傳不夠,尚未形成一定影響,難以構成馳名商標。所以,即使他人明知果汁廠使用在先,由于商標不屬于馳名商標,仍然無法受到法律保護。
地域性案例1: 2005年8月24日,深圳海關根據(jù)美國a公司的申請,扣留了b公司報關出口的nova商標的男士襯衫。a公司認為,nova是該公司在中國注冊的商標,b公司侵犯了其涉案商標專用權。
問:本案如何解決? 答:
被告b公司雖然在西班牙注冊了nova商標,但是并未在中國注冊相應商標。因此,該商標在中國不能作為注冊商標受到保護。而a公司先于b公司在中國注冊了nova商標,因此受到中國法律保護。b公司在中國生產(chǎn)印有nova商標的服裝屬侵權行為。由于b公司不了解知識產(chǎn)權的地域性,因此付出了沉重的代價。
完成了商品包裝及宣傳材料的設計工作。
不料之后申請人收到商標局發(fā)出的《商標駁回通知書》,駁回理由是“該商標用于本商品上表示了本商品的功能用途等特征,不具有顯著性”。
問:本案中商標局的理由是否符合法律規(guī)定?
答:
“超導”一詞的本意是指某物質(zhì)能在特定低溫環(huán)境下呈現(xiàn)電阻為零的“超導態(tài)”。本案中,商標注冊申請人所生產(chǎn)的商品正是具備該特性的特殊材料。一方面,由于該詞反映了產(chǎn)品的功能和用途,其他同類商品免不了也需要以“超導”自稱,若允許其注冊,那么其競爭者就再也不能稱自己的產(chǎn)品具有“超導”特性了,顯然這是與公共利益相悖的;
另一方面,“超導”一詞難以使相關公眾將產(chǎn)品與特定經(jīng)營者聯(lián)系起來,消費者看到“超導”商標,只知道這是具備“超導”特性的材料,但絕不會想到該產(chǎn)品是由a公司生產(chǎn)。綜上所述,“超導”一詞不能在這種產(chǎn)品上作為商標注冊。
專利法案例分析1:
甲廠1996年研制出一種n型高壓開關,于1997年1月向中國專利局提出專利申請,1998年5月獲得實用新型專利權。乙廠也于1996年7月自行研制出這種n型高壓開關。乙廠在1996年底前已生產(chǎn)了80臺n型高壓開關,1997年3月開始在市場銷售。1997年乙廠又生產(chǎn)了70臺n型高壓開關。1998年初,甲廠發(fā)現(xiàn)乙廠銷售行為后,遂與乙廠交涉,但乙廠認為自己的行為不構成侵權。
乙廠是否侵犯了甲廠的專利權?為什么?
答:
(1)乙廠沒有侵犯甲廠的專利權。(2)我國專利法規(guī)定(69): “在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的”不視為侵犯專利權。(先用權)
(3)本案中,在甲廠的專利申請日以前乙廠已經(jīng)開始生產(chǎn)n型高壓開關,依法享有先用權。在甲廠獲得專利權后,乙廠因享有先用權,故在原有范圍內(nèi)(每年生產(chǎn)不大于80臺)生產(chǎn)n型高壓開關并不侵犯甲廠的專利權。作用,獲準注冊。但其他商品(非牙膏)駁回其部分申請。
問:為何商標評審委員會允許該公司在牙膏類商品上注冊表示商品原料特征的“田七”商標?
答:
田七原為中草藥名稱,使用在牙膏上也僅可表示該商品的原料中含有田七成分。按我國《商標法》第11條禁止注冊“直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其其他特點的標記”,應當依法駁回其注冊申請。申請商標“田七”采用一定獨創(chuàng)性的書法字體,從而增強了申請商標的顯著性;申請人又提交了有關使用、宣傳證據(jù),可以證明申請商標在實際使用中已經(jīng)具有了較高的知名度,能夠起到區(qū)別商品來源的作用。
各國均認為,經(jīng)過經(jīng)營者的使用行為,可以使該商標除了原有的含義之外,在消費者心中出現(xiàn)“第二含義”。該“第二含義”的存在,被認為能夠?qū)⒃撋虡伺c特定商品聯(lián)系起來,即該標記能夠起到商標應有的功能。因此,商標評審委員會準予其初步審定。但是,權利人的權利也要受到一定限制,注冊商標專用權人無權禁止他人將之作為表示商品質(zhì)量的說明性文字加以正當使用。
2、該美術作品出版后,原件不慎毀壞,畫家是否還享有該美術作品的著作權?
3、如果畫家將該美術作品的著作權(經(jīng)濟權利)轉(zhuǎn)讓給了某畫院,是否需要將原件一并移交給畫院?如果不移交,是否意味著著作權(經(jīng)濟權利)未轉(zhuǎn)讓?
答:
1、畫家將美術作品原件出售給某甲后,這幅美術作品的著作權仍屬于畫家。
這是因為,畫家將美術作品原件出售給某甲時,只是將其美術作品原件的物權轉(zhuǎn)讓給了某甲,并未將其著作權一并轉(zhuǎn)讓,美術作品原件的轉(zhuǎn)移不等于美術作品著作權的轉(zhuǎn)移。
2、該美術作品出版后,如果原件不慎毀壞,畫家仍享有該美術作品的著作權。
這是因為,該美術作品原件的滅失,不等于美術作品著作權的喪失,也就是說,著作權的保護期是法定的,著作權的存在,不以作品原件物質(zhì)載體的存在為前提。
3、如果畫家將該美術作品的著作權轉(zhuǎn)讓給了畫院,不一定應將美術作品原件一并移交給畫院。不將美術作品原件移交給畫院,不意味著著作權未轉(zhuǎn)讓。
這是因為,著作權的轉(zhuǎn)移,不意味著作品原件物權的轉(zhuǎn)移,如同畫家將美術作品原件出售給某甲后,其物權的轉(zhuǎn)移不等于其著作權的轉(zhuǎn)移一樣。所以美術作品原件不移交,并不意味著著作權未轉(zhuǎn)讓。
專有性案例:
2006年10月7日,甲報社從《走向二十一世紀的中國警察》畫冊中,復制了林某的攝影作品,用于其編輯出版的雜志的封面用圖,并在照片畫面中顯著位置配寫了“一個緝毒警察的腐敗之路”、“更年期危機”、“娛樂圈秘史”等文字標題。之后又將該作品用于其雜志征訂的廣告宣傳品上廣為散發(fā)。
問:請結(jié)合知識產(chǎn)權專有性特點,分析本案應當如何處理?
答:
我國《著作權法》第12條規(guī)定,“著作地域性案例2:
某日本公司與中國某企業(yè)談技術合作,合同約定使用1件日本專利(均獲得批準并在有效期內(nèi)),該項技術未在中國和其他國家申請專利,請回答下列問題:
1、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費?
答:
依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。
時間性案例1:
1990年11月5日,李某向中國專利局申請了名稱為旗幟吹飄裝置的實用新型專利。1991年8月21日,國家專利機關授予李某實用新型專利。2003年5月,a公司應某市政府委托,完成該市國慶會場國旗旗桿安裝任務,也用了旗幟吹飄裝置。李某認為a公司侵權,遂起訴。
問:利用知識產(chǎn)權的時間性特點解釋此案例。
答:
知識產(chǎn)品理應是全人類的共同財富,但時間性案例2:
我國的《著作權法》對一般文字作品的保護期是作者有生之年和去世后50年,德國的《版權法》對一般文字作品的保護期是作者有生之年和去世后70年。請回答下列問題:
1、假如某德國作者已去世60年,我國一出版社擬在我國翻譯出版該作品,是否需要征得德國作者的繼承人的許可,方可在我國出版發(fā)行?
答:
在此種情況下,我國出版社不需要征得權屬于作者,本法另有規(guī)定的除外?!绷帜匙鳛閿z影作品的作者享有該作品的著作權。
著作權作為一種知識產(chǎn)權,是權利人對知識產(chǎn)品為排他性利用的專有權利。
具體而言,著作權人有權控制他人對作品的利用,禁止未經(jīng)許可對作品的復制、表演、廣播、翻譯等行為。由于作品被視為權利人人格的延伸,著作權尚具有人身性的特點,這意味著,即使經(jīng)過權利人許可使用其作品,仍應當尊重權利人的署名權,并且保護作品的完整性。
首先,甲報社未經(jīng)林某許可,在其編輯出版的刊物封面及廣告頁上使用該作品,侵犯了林某對作品享有的復制權和出版權;其次,甲報社在作品畫面中配印了與作品主題相反的文字,歪曲了林某的作品內(nèi)容,侵犯了林某的保護作品完整權;最后,甲報社未在攝影作品上標明作者姓名,其行為侵犯了林某對作品的署名權。因此,甲報社應當承擔侵權的法律責任。
這是因為,該日本公司未在中國申請該專利,不受中國專利法的保護,因此,依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。
2、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品如果返銷日本,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費?
答: 需要。這是因為,這件專利已在日本獲得批準,因而受到日本專利法的保護,中國企業(yè)依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品要在日本銷售,則需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。
3、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品如果在日本以外的國家和地區(qū)銷售,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費?
答:
中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費。
這是因為,該日本公司未在日本以外的國家和地區(qū)申請專利并獲得批準,依照這件專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在這些國家和地區(qū)銷售,得不到這些國家和地區(qū)的專利保護,因此中國企業(yè)不需要向該日本公司支付這件專利的許可使用費。
4、該專利有效期滿后,該項技術是否還有使用價值?
答:
該件專利有效期滿后,該項技術仍然可能具有使用價值。
這是因為,專利權的失效,意味著權利人的權利失去了法律保護和該項技術進入了公有領域,并不意味著該技術本身失效。依據(jù)其技術生產(chǎn)的產(chǎn)品只要市場需要,該項技術仍然具有使用價值,只是不需再支付專利許可使用費。
其創(chuàng)造者往往為了追求個人私利,隱秘其創(chuàng)新成果,只供其個人使用,這便不利于社會整體進步。而知識產(chǎn)權創(chuàng)設的初衷在于使國家與知識產(chǎn)品的所有人簽訂契約,國家以賦予知識產(chǎn)品的創(chuàng)造者一定期限的壟斷利益為代價,換取其向公眾公開知識產(chǎn)品。
根據(jù)我國《專利法》第42條的規(guī)定,“發(fā)明專利權的期限為二十年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年,均其申請日起計算?!奔蠢钅持挥性谠搶嵱眯滦蛯@纳暾埲掌鹗陜?nèi)享有專利權。本案中李某的申請時間為1990年11月5日,其權利保護期應當至2000年11月6日屆至。而a公司使用該裝置的時間2003年5月,此時李某的專利保護期早已屆滿,該實用新型已進入公有領域,任何人均可自由使用,因此a公司未侵權。
可復制性案例:
2001年9月,a市某市民郭某向市政府書面呈文提出,在中山公園打造全國第一尊孫中山與宋慶齡的雙人銅像。其后,郭某以筆名“郭寶忠”將其雕塑廣場創(chuàng)意的文字作品和雙人雕塑模型在省版權局辦理了版權登記。2009年2月,郭某從媒體獲悉“孫中山宋慶齡銅像10月前進駐中山公園”,設計方案由a市園林雕塑院實施。郭某就把a市政府、園林雕塑院告上法庭。
問:本案中郭某的構思為何不能作為知識產(chǎn)權受到保護?
答:
著作權的客體,或者說著作權保護的對象是作品,作品是對思想觀念的表達形式。著作權的基本原則是只保護對思想觀念的表達,而不保護思想觀念本身,以免鉗制思想,阻礙社會進步。
本案中原告郭某稱,被告照搬了其創(chuàng)意,所謂創(chuàng)意,即創(chuàng)作的意圖,是指文藝創(chuàng)作所要達到的目的,屬于思想觀念范疇,不屬于著作權法所保護的作品,即使被告真的照搬了其創(chuàng)意,也不構成侵權。德國作者繼承人的許可,即可在我國出版發(fā)行該德國作者的作品。
這是因為,按照《伯爾尼公約》的規(guī)定,一個成員國給予其他成員國作品的版權保護期,應按照該成員國版權法的規(guī)定。依據(jù)我國著作權法的規(guī)定,該德國作者的作品已經(jīng)超過法定版權保護期,不再受到版權保護。因此,出版社不需要征得德國作者繼承人的許可,即可在我國出版發(fā)行該德國作者的作品。
2、如果我國出版社將該翻譯作品,未征得德國作者繼承人的許可銷售到德國,是否構成侵權?
答:
如果將該翻譯出版作品未征得德國作者繼承人的許可銷售到德國,已構成侵權。
這是因為,德國的《版權法》規(guī)定的作品的版權保護期是作者有生之年和去世后70年,作者去世60年,作品的保護期尚未超過,所以,我國出版社若將該翻譯出版作品,未征得德國作者繼承人的許可銷售到德國,構成侵權。
3、某中國作者已去世60年,一德國版社擬在德國翻譯出版其作品,是否需要征得中國作者的繼承人的許可,方可在德國出版發(fā)行?
答:
在此種情況下,德國出版社不需要征得中國作者繼承人的許可,即可在德國出版發(fā)行中國作者的作品。
這是因為,按照《伯爾尼公約》的規(guī)定,一成員國給予其他成員國作品的保護期,一般不多于其來源國的版權保護期。我國的《著作權法》對一般文字作品的保護期是作者有生之年和去世后50年,該作者已去世60年,超過了我國《著作權法》對一般文字作品的保護期,在德國也不再受版權保護。所以德國出版社不需要征得中國作者繼承人的許可,即可在德國出版發(fā)行該中國作者的作品。專利法案例分析2:
考核點:優(yōu)先權日為申請日
2006年10月18日,張某完成了一項自行車鎖具的小發(fā)明,10月30日,以“一種自行車鎖”為主題向?qū)@痔岢隽藢嵱眯滦蛯@暾垺?007年2月4日,李某也以“一種自行車鎖”為主題向?qū)@痔岢隽藢嵱眯滦蛯@暾垺?007年5月3日張某對原來的設計進行了改進,再次以“一種自行車鎖”專利的地域性特點案例分析:
某甲(中國)公司2000年就一項產(chǎn)品發(fā)明向?qū)@痔岢鰧@暾垼?004年獲得發(fā)明專利權。因為產(chǎn)品主要內(nèi)銷,所以沒有向其他國家提出專利申請。2005年,該廠離職人員趙某移民a國,隨即在當?shù)刈猿闪⒁夜静㈤_始生產(chǎn)、銷售甲公司的專利產(chǎn)品。2006年,趙某回國時,甲公司在當?shù)胤ㄔ浩鹪V趙某及乙公司侵犯專利權,要求其賠償損失。
為主題向?qū)@痔岢隽藢嵱眯滦蛯@暾?。?jīng)查,張某改進后的技術方案與李某的方案基本相同。
問:中國專利局應該將該項專利權授予誰?
答:
1.專利權應授予張某。
2.我國《專利法》規(guī)定:“申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權。” 3.本案中,張某就xx主題提出申請的申請日是xx日,在其就相同主題提出申請時,可以享有優(yōu)先權,即,以前一申請的申請日為后一申請的申請日,即xx日。而李某的申請日為xx,所以張某的申請為在先申請。專利法規(guī)定,兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人。所以專利權應授予張某。
問:趙某及乙公司是否侵犯了甲公司的專利權?
答: 1.趙某和乙公司并沒有侵犯甲公司的專利權。
2.根據(jù)《巴黎公約》的專利獨立原則,專利權具有地域性特點。即一個國家依照其本國專利法授予的專利權,僅在該國法律管轄范圍內(nèi)有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利不承擔保護的義務。如果一項發(fā)明創(chuàng)造只在我國取得專利權,那么專利權人只在我國享有專利權。如果有人在其他國家和地區(qū)生產(chǎn)、使用或銷售該發(fā)明創(chuàng)造,則不屬于侵權行為。
3.本案中,甲公司只在中國申請了專利權,其獨占實施權--即自己實施同時禁止別人實施的權利--僅在中國范圍內(nèi)受到保護。趙某雖原為甲公司員工,但其生產(chǎn)、銷售專利產(chǎn)品的行為均發(fā)生在a國,而甲公司在a國并沒有申請專利,因而在a國沒有專利權。所以趙某和乙公司的行為并不侵犯甲公司的專利權。
知識產(chǎn)權
知識產(chǎn)權:是指自然人或法人對自然人通過智力勞動所創(chuàng)造的智力成果,依法確認并享有的權利.知識產(chǎn)權(專利)的基本性質(zhì):無形性、專有性、地域性、時間性、可復制性。
知識產(chǎn)權法:是調(diào)整人類在智力創(chuàng)造活動中因智力成果而產(chǎn)生的各種社會關系的法律規(guī)范的總稱。
商標法 商標法
商標的注冊審查:依照我國《商標法》的規(guī)定,商標注冊的條件可以分為形式條件和實質(zhì)條件兩種。
一、對形式條件的審查。
1、申請人的資格符合規(guī)定。
2、申請文件完備、齊全、符合規(guī)定。
3、符合商標申請原則。(一個商標一份申請原則;商標注冊的分類申請原則)。
4、申請手續(xù)完備、申請費用交齊。
二、對實質(zhì)條件的審查。
1、合法性審查。(符合法定的商標構成要素;不得含有法定禁用標記)
2、顯著性(識別性)審查。
3、在先版權法
版權法填空題
1、世界知識產(chǎn)權日是(4月26日)。
2、知識產(chǎn)權又被稱為智慧財產(chǎn)權,它主要包括(專利、商標、著作權)三大部分。
3、黨的(十六大報告)提出要“完善知識產(chǎn)權保護制度”。
4、世界上最早建立專利制度的國家是(威尼斯共和國)。
5、到(2006年),我國專利申請已突破300版權法
我國著作權法不保護的客體:在《著作權法》第4條第5條中規(guī)定了我國著作權法不保護的客體:
1、依法禁止出版、傳播的作品。
2、法律、法規(guī)、國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質(zhì)的文件,及其官方正式譯文。
3、時事新聞。
4、歷法、通用數(shù)表、通用表格和公式。除此以外,下列作品也不受版權保護:
1、已過版權保護期、進入公有領域的作品。
2、作者所屬國系《伯爾尼公約》和《世界版權公約》之外的非成
商標:是法律實體或自然人將自己的商品或服務與其他法律實體或自然人的商品或服務加以區(qū)別的可識別的標記。
商標權:又稱商標所有權,是指商標所有人依法對其商標所享有的權利。
集體商標:由不同的企業(yè)依共同利益自愿組成的、具有法律實體資格的工商業(yè)團體或行業(yè)性組織共同申請注冊、各自使用的商標,稱為集體商標。
按商標構成分類:
1、文字商標:以各種語言文字、拼音字母、數(shù)字組成的商標,稱為文字商標;
2、圖形商標:由平面或立體圖形構成的商標。
3、記號商標:由簡明、抽象的記號或符號組成的商標。
4、組合商標:以文字、圖形、記號組合而成的商標。
5、立體商標:以占據(jù)一定空間的立體實物,如產(chǎn)品造型、產(chǎn)品的實體包裝物等組成的商標。
6、全息商標:采用激光全息技術制成的商標。
7、音響商標:以特殊的音響效果作為商標注冊。
8、氣味商標:以特殊的氣味作為商標注冊。商標法:是調(diào)整因商標注冊、使用、管理和保護而產(chǎn)生的各種社會關系的法律規(guī)范和總和。
商號:或稱字號,有廣義和狹義之分。廣義的商號包括兩種含義,一是指企業(yè)或商店的名稱,即經(jīng)營者從事商業(yè)活動所使用的名稱;二是指使用該商號的企業(yè)或商店本身。狹義的商號是指企業(yè)名稱的一個組成部分,是用以區(qū)別不同企業(yè)的主要標志。
商標侵權:狹義的商標侵權是指在商標權有效地域和有效期內(nèi),未經(jīng)商標權人許可,在相同或類似商品包括服務上使用與其相同或近似商標的行為,法律另有規(guī)定的除外。廣義的商標侵權,還包括假冒商標的行為。
性(新穎性)審查(符合申請在先原則;符合優(yōu)先權原則;不得與在先的商標權沖突;不得與已失效不到一年的注冊商標相同或者相似)。
4、不得損害他人已有的在先權。
5、非功能性審查。
商標權的內(nèi)容:
1、專有使用權;
2、禁用權;
3、續(xù)展權-商標所有權人有權依法在商標注冊有效保護期滿時,向商標局提出續(xù)展申請,延長商標的有效保護期。如果由于種種原因沒有在有效保護期滿前提出續(xù)展申請,也可以在有效期滿后的寬限期一般為6個月內(nèi)提出申請,但需要交納延遲費。
4、轉(zhuǎn)讓權;
5、許可使用;
6、爭議權-對已經(jīng)注冊的商標有爭議的,可以自該商標經(jīng)核準注冊之日起5年內(nèi),向商標評審委員會申請裁定。商標評審委員會收到裁定申請后,應當通知有關當事人,并限期提出答辯;
7、變更權;
8、標記權;
9、注銷權;
10、起訴權;
11、質(zhì)押權;
12、禁止侵權商品進出口權。商標權的限制:
1、注冊商標的專用權以核準注冊的商標和核定使用的商品或服務為限。
2、在先使用的服務商標符合條件的可以繼續(xù)使用。
3、對注冊商標的時間限制。
4、對注冊商標的地域限制。
5、商標權人無權禁止他人對商標的正當使用(善意使用)。與商標有關的其他違法行為:
1、違法注冊商標。
2、違法使用注冊商標。(自行改變注冊商標的;自行改變注冊商標的注冊人名義、地址或者其他注冊事項的;自行轉(zhuǎn)讓注冊商標的;連續(xù)三年停止使用的)
3、違法許可使用注冊商標(商標使用許可合同的備案與生效;商標轉(zhuǎn)讓與商標許可的無效;商標許可與定牌加工)。
4、違法使用未注冊商標(冒充注冊商標的;違反本法第十條規(guī)定的;粗制濫造的,以次充好,欺騙消費者的)
5、非法印制或者買賣商標標識。
6、其他涉及犯罪的違法行為(偽造或者變造《商標注冊證》;違法辦法商標注冊、管理和復審事項。)
萬件大關。
6、注冊商標的有效期為
(十)年,自核準之日起計算。
7、作者對其作品的著作權自(作品創(chuàng)作完成之日)產(chǎn)生。
版權:又稱為著作權,是指文學、藝術和科學作品的作者對其創(chuàng)作的作品依法享有的民事權利。
版權的經(jīng)濟權利:是指版權人依法利用其作品或許可他人使用其作品而獲得經(jīng)濟利益的權利。
1、復制權;
2、出版權;
3、發(fā)行權;
4、演繹權;
4、傳播權;
6、追續(xù)權;
7、質(zhì)押權。
版權的精神權利:是指作者基于作品依法享有的以人身利益為內(nèi)容的權利。包括發(fā)表權、署名權、修改權。
版權與工業(yè)產(chǎn)權的比較:
一、共性
1、同是知識產(chǎn)權。
2、同有知識產(chǎn)權的基本特性。
3、同樣在經(jīng)濟領域得到廣泛應用。
4、兩者之間存在重疊、交叉、制約關系。
二、區(qū)別
1、工業(yè)產(chǎn)權強調(diào)工業(yè)再現(xiàn)性,版權強調(diào)可復制性。
2、工業(yè)產(chǎn)權保護條件較嚴格,版權保護條件較寬松。
3、工業(yè)產(chǎn)權保護的力度一般比版權保護力度要大。
4、版權注重精神權利保護,工業(yè)產(chǎn)權涉及精神權利較少。
5、版權強調(diào)藝術性、美感,工業(yè)產(chǎn)權基本不強調(diào)美感。
6、版權一般為自動生成,無需登記;工業(yè)產(chǎn)權大多需要履行法定程序方可產(chǎn)生。
7、版權保護期較長,工業(yè)產(chǎn)權保護期一般較短。作品:就是作者以語言、文字、圖形、符號、繪畫、雕塑、音樂、圖像等人們可以感知或通過機器感知的形式,表達思想、意愿、情感的文學、藝術、科學的智力勞動成果。作為版權保護的作品首先必須具有獨創(chuàng)性,其次必須有表達性,還必須有可復制性。合理使用:版權意義的合理使用,是指法律所允許的、可以不經(jīng)著作權人許可、也不向其支付報酬的對其作品的使用行為。
員國,也不是wto的成員,而且該作者在上述成員中沒有慣常住所,該作品首次出版國不是《伯爾尼公約》和《世界版權公約》的成員國,也不是wto的成員,與中國也沒有保護版權的雙邊協(xié)定,則不受我國著作權法保護。
法定許可:版權意義上的法定許可,是指法律明確規(guī)定的、可以不經(jīng)著作權人許可、但應當按照規(guī)定支付報酬的對其作品的使用行為。我國在著作權法中規(guī)定了5種法定許可:
1、編寫出版教科書的法定許可。
2、報刊轉(zhuǎn)載的法定許可。
3、制作錄音錄像制品的法定許可。
4、廣播電臺、電視臺播放作品的法定許可。
5、廣播電臺、電視臺播放錄音制品的法定許可。
版權和鄰接權的侵權:《著作權法》第46條:有下列侵權行為的,應當根據(jù)情況,承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任:
1、未經(jīng)著作權人許可,發(fā)表其作品的;
2、未經(jīng)合作作者許可,將與他人合作創(chuàng)作的作品當作自己單獨創(chuàng)作的作品發(fā)表的;
3、沒有參加創(chuàng)作,為謀取個人名利,在他作品上署名的;
4、歪曲、篡改他人作品的;
5、剽竊他人作品的;
6、未經(jīng)著作權人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、翻譯、注釋等方式使用作品的,本法另有規(guī)定的除外;
7、使用他人作品,應當支付報酬而未支付的;
8、未經(jīng)電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、計算機軟件、錄音錄像制品的著作權人或者與著作權有關的權利人許可,出租其作品或者錄音錄像制品的,本法另有規(guī)定的除外;
9、未經(jīng)出版者許可,使用其出版的圖書、期刊的版式設計的;
10、未經(jīng)表演者許可,從現(xiàn)場直播或者公開傳送其現(xiàn)場表演,或者錄制其表演的;
11、其他侵犯著作權以及與著作權有關的權益的行為。
版權和鄰接權侵權的民事責任:停止侵權、損害賠償、民事制裁、賠禮道歉。
版權和鄰接權糾紛的解決方式:
1、協(xié)商或調(diào)解。
2、仲裁。
3、行政處理。
4、司法訴訟。版權法
版權的歸屬:我國對版權的原始歸屬規(guī)定如下:
1、版權原始歸屬的基本原則。著作權人包括:作者、其他依照本法享有著作權的公民、法人或者其他組織。
2、單位作品的歸屬。(作品是由單位主持完成;作品代表單位意志創(chuàng)作;作品由單位承擔責任。)
3、職務作品的歸屬。職務作品的歸屬為兩種:①一種是作者享有署名權,著作權的其他權利由法人或?qū)@?/p>
專利權:是國家依法在一定時期內(nèi)授予發(fā)明創(chuàng)造者或者其權利繼受者獨占使用其發(fā)明創(chuàng)造的權利。
專利一詞包含三種含義:
1、專利權
2、發(fā)明創(chuàng)造
3、專利文獻
專利權的特征:
1、無形性
2、專有性
3、地域性
4、時間性
5、可復制性
發(fā)明:是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。只要是技術方案即可。專利法
不喪失新穎性的情況:申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi),有下列情形之一的,不喪失新穎性:
1、在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;
2、在規(guī)定的學術會議或者技術會議上首次發(fā)表的;
3、他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。
新穎性的判斷標準:
1、時間標準:專利申請日。
2、地域標準:我國現(xiàn)在采用絕對新穎性標準。
3、公開標準:出版物公開、使用公開、專利法
專利保護期(均自申請日起計算):發(fā)明專利權20年、實用新型專利權10年、外觀設計專利權10年。
專利權人的權利: 制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權、標記權、轉(zhuǎn)讓權、許可權、質(zhì)押權、起訴權。
實施專利的內(nèi)容:制造、使用銷售、許諾銷售、進口
專利權的分類:禁止權(禁止他人實施)、實者其他組織享有,法人或者其他組織可以給予作者獎勵;主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術條件創(chuàng)作,并由法人或者其他組織承擔責任的工程設計圖、產(chǎn)品設計圖、地圖、計算機軟件等職務作品;法律、行政法規(guī)規(guī)定或者合同約定著作權由法人或者其他組織享有的職務作品。②另一種是除上述規(guī)定以外,著作權由作者享有,但法人或者其他組織有權在其業(yè)務范圍內(nèi)優(yōu)先使用。作品完成兩年內(nèi),未經(jīng)單位同意,作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。
4、委托作品的歸屬。受委托創(chuàng)作的作品,著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權屬于受托人。
5、合作作品的歸屬。合作作品可以分割使用的,作者對各自創(chuàng)作的部分可以單獨享有著作權,但行使著作權時不得侵犯合作作品整體著作權。合作作品不可以分割使用的,其著作權由各合作作者共同享有,通過協(xié)商一致行使;不能協(xié)商一致,又無正當理由的,任何一方不得阻止他方行使除轉(zhuǎn)讓以外的其他權利,但是所得收益應當合理分配給所有合作作者。
6、匯編作品的歸屬。匯編若干作品、作品的片段或者不構成作品的數(shù)據(jù)或者其他材料,對其內(nèi)容的選擇或者編排體現(xiàn)獨創(chuàng)性的作品,為匯編作品,其著作權由匯編人享有,但行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權。
7、演繹作品的歸屬。演繹作品是指“改編、翻譯、注釋、整理已有的作品而產(chǎn)生的作品,其著作權由改編、翻譯、注釋、整理人享有,但行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權?!?/p>
8、影視作品的歸屬。電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品的著作權由制版者享有,但編劇、導演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權,并有權按照與制片者簽訂的合同獲得報酬。
9、作者身份不明的作品歸屬。作者身份不明的作品,由作品原件的所有人行使除署名權以外的著作權。
發(fā)明專利分為兩大類:產(chǎn)品發(fā)明專利、方法發(fā)明專利
實用新型:是指對產(chǎn)品的形狀、構造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術方案。實用新型專利只保護產(chǎn)品,不保護方法。外觀設計:是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應用的新設計。
外觀設計應符合的條件:
1、計的載體必須是產(chǎn)品
2、外觀設計的構成要素是產(chǎn)品的形狀或產(chǎn)品的圖案
3、產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩應該是固定的4、申請外觀設計專利權的產(chǎn)品應該是一個整體
5、外觀設計必須具有人的視覺直接可見性
6、文字和數(shù)字的字音、字義不能作為外觀設計要求保護
7、外觀設計應能用于產(chǎn)業(yè)上形成批量生產(chǎn)
8、產(chǎn)品通電以后才能顯示的圖像,不能作為外觀設計要求保護
授予專利的實質(zhì)條件(對發(fā)明本身的要求):
1、不得違反國家法律、社會公德,不得妨害公共利益
2、符合專利法律制度的規(guī)定
3、發(fā)明具有專利性(新穎性、創(chuàng)造性、實用性)對下列各項,不授予專利權:
1、科學發(fā)現(xiàn);
2、智力活動的規(guī)則和方法;
3、疾病的診斷和治療方法。但是,用于疾病診斷和治療的器械、儀器、用具等屬于專利保護的范圍;
4、動物和植物品種。動物和植物品種的生產(chǎn)方法可以授予專利權;
5、用原子核變換方法獲得的物質(zhì);
6、對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標識作用的設計。
新穎性:既不是現(xiàn)有技術,也沒有抵觸申請。現(xiàn)有技術:是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術。
抵觸申請:是指在一項專利申請的申請日以前由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的專利申請。
其他方式公開。
創(chuàng)造性:是指與現(xiàn)有技術相比,該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。
創(chuàng)造性的判斷標準:
1、解決了人們長期想解決而未能解決的技術難題
2、克服了技術偏見
3、系“首創(chuàng)性”或“開拓性”的技術方案
4、產(chǎn)生了意料不到的效果的發(fā)明創(chuàng)造:組合發(fā)明、選擇發(fā)明、用途發(fā)明、要素變更發(fā)明。
實用性:是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果。
實用性的判斷標準:
1、再現(xiàn)性
2、可實施性
3、有益性
4、違背自然規(guī)律的技術方案不可能實現(xiàn),不具備實用性。
專利性審查順序:實用性→新穎性→創(chuàng)造性 授予專利權的形式條件(對申請過程的要求):
1、書面申請原則
2、單一性原則
3、先申請原則
4、優(yōu)先權原則
5、充分公開原則
6、說明書必須支持權利要求書
7、修改不得超出原申請文件范圍
先申請原則:兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人。
優(yōu)先權原則:國際優(yōu)先權(外國優(yōu)先權)國內(nèi)優(yōu)先權(本國優(yōu)先權)
國際優(yōu)先權:申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi),又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認優(yōu)先權的原則,可以享有優(yōu)先權。國內(nèi)優(yōu)先權:申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權。
專利行政部門:國家知識產(chǎn)權局專利局 提交申請文件的方式:面交、郵寄、通過專利代辦處提交、電子申請
申請日的確定:收到專利申請文件之日、寄出的郵戳日、優(yōu)先權日 施權(自己實施專利)、許可權(許可他人實施)、其他權利
專利權的權利用盡:專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,由專利權人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后,其他人不需要經(jīng)過專利權人的許可就可以使用、許諾銷售、銷售、進口該產(chǎn)品。
發(fā)明人或設計人的權利:署名權、獲獎權、獲酬權
職務發(fā)明的權利歸屬問題:中國:雇員完成的職務發(fā)明直接歸雇主所有。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位;申請被批準后,該單位為專利權人。
合作開發(fā)、委托開發(fā)的權利歸屬問題:如果有協(xié)議,根據(jù)協(xié)議辦理;如果沒有協(xié)議或約定不明確,申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準后,申請的單位或者個人為專利權人。
對專利權的限制:
1、一般限制
2、強制許可
3、計劃許可
4、地域限制
5、時間限制
6、權利用盡
專利權人的義務:充分公開其發(fā)明創(chuàng)造的義務、積極實施其專利的義務、不得濫用專利權的義務、繳納年費的義務
專利侵權:未經(jīng)專利權人許可,實施其專利(制造、使用、銷售、許諾銷、售、進口、假冒專利),即侵犯其專利權。
訴訟時效:侵犯專利權的訴訟時效為二年,自專利權人或者利害關系人得知或者應當?shù)弥謾嘈袨橹掌鹩嬎?。訴訟管轄(河北?。?/p>
1、級別管轄。所有的知識產(chǎn)權一審案件均由中級以上人民法院管轄;專利、植物新品種、集成電路案件由石家莊中院管轄。
2、地域管轄。被告人所在地;侵權行為地-侵權行為實施地(生產(chǎn)、銷售)、侵權產(chǎn)品儲藏地、查封扣押地。
專利侵權訴訟賠償數(shù)額:實際損失;法定賠償額區(qū)間(1萬元以上100萬元以下)
商業(yè)秘密:是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權利人采取保密措施的技術信息和經(jīng)營信息。
知識產(chǎn)權最新篇三
一、專利權人的主要權利
獨占實施權,包括制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權
轉(zhuǎn)讓權指專利權人將其專利權轉(zhuǎn)移給他人所有。
許可實施權指專利權人通過簽訂合同的方式許可他人實施專利并收取專利使用費的行為。
標記權指專利人在其專利產(chǎn)品或該產(chǎn)品的包裝上標明專利標記或?qū)@柕臋嗬?/p>
二、著作權的取得方式
亦即著作權的產(chǎn)生,指作者因其創(chuàng)作作品而取得著作權保護,享有著作人身權和財產(chǎn)權。
1、自動取得制度(創(chuàng)作主義)
2、注冊取得制度
3、我國著作權法參照各國的通行做法,采取自動取得原則。
三、計算機軟件法律保護條件
1、原創(chuàng)性:受保護的軟件必須由開發(fā)者獨立開發(fā),即軟件應該是開發(fā)者獨立設計、獨立編制的編碼組合。
2、固定性:受保護的軟件須固定在某種有形物體上。
四、馳名商標認定的標準
1、相關公眾對該商標的知曉程度
2、該商標使用的持續(xù)時間
3、該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍
4、該商標作為馳名商標受保護的記錄
5、該商標馳名的其他因素。
五、著作權人的主要權利
包括注冊的人身權和著作的財產(chǎn)權。著作的人身權,是指著作權人享有的主張自己為文學、藝術或科學作品作者的資格權、發(fā)表權、署名權、修改權和保護作品完整權等與人身緊密聯(lián)系而沒有直接財產(chǎn)內(nèi)容的權利。著作權人也可主張復制權、發(fā)行權、廣播權、展覽權、改編權等一系列具有財產(chǎn)內(nèi)容的權利,即著作的財產(chǎn)權。
六、專利申請的原則
1、書面原則:指專利申請必須以書面形式提交國務院專利行政部門(國家知識產(chǎn)權局專利局)
2、先申請原則:兩個以上的申請人分別就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人。
3、單一性原則:是指一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。
4、優(yōu)先權原則:?外國優(yōu)先權?本國優(yōu)先權
七、著作權與專利權的區(qū)別
1、保護對象不同。著作權是通過保護作品的表達形式而達到保護作品思想內(nèi)容的目的,思想、事實、方式等不是著作權保護的直接標的。專利權所保護的是具有新穎性、創(chuàng)造性、實用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開了表達形式而直接深入到技術方案本身。
2、保護條件不同。專利權要求發(fā)明創(chuàng)造具有首創(chuàng)性,對于同一內(nèi)容的發(fā)明,專利權只授予先申請人。著作權要求作品具有獨創(chuàng)性(任何作品只要是獨立構思和創(chuàng)作的,不問其思想內(nèi)容與已發(fā)表的作品是否相同或相似,均可獲得獨立的著作權)。
3、權利產(chǎn)生的程序不同。專利權必須采取國家行政授權的方法確定權利人。著作權在大多數(shù)國家依創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生,無需履行任何注冊登記手續(xù)。
4、適用領域不同。著作權所保護的作品主要涉及文學藝術領域,專利權主要發(fā)生在工業(yè)生產(chǎn)領域,與產(chǎn)品的技術方案息息相關。兩者在某些方面也可能出現(xiàn)交叉。
八、商標注冊的條件
1、積極條件?可視性。?顯著性。
2、消極條件?不得作為商標使用的標志?禁止作為商標注冊的標志?混同商標④侵犯在先權利⑤惡意搶注。
一、知識產(chǎn)權糾紛解決的途徑
答:成長于20世紀80年代之后的知識產(chǎn)權制度,其糾紛解決方式主要有司法救濟、行政救濟與非訴訟解決三種途徑。其中訴訟解決方式一直占據(jù)主導地位。由于我國采用行政處理與司法保護的“兩種途徑、協(xié)調(diào)處理機制”,行政救濟歷來在知識產(chǎn)權糾紛解決中舉足輕重。而仲裁、調(diào)解等非訴訟方式在知識產(chǎn)權糾紛解決機制中地位不高,較少被使用,并未真正實現(xiàn)與訴訟的分流??梢哉f,我國當今的知識產(chǎn)權糾紛解決機制是以訴訟為主導輔之以行政救濟的運行方式。
其他途徑。知識產(chǎn)權替代解決方式或者稱訴訟外調(diào)解,通常分為三種方式:第一種為當事人自己參與的方式,也稱為糾紛的自行和解。第二種是當事人雙方同意共同選擇客觀第三人擔任調(diào)解人居中調(diào)解,達成和解協(xié)議,第三種是法院立案前或開庭前,在法院監(jiān)督下進行和解磋商。
二、計算機軟件法律特征及保護
答:
1、計算機軟件既是作品,又是工具,是作品性與工具性相結(jié)合的綜合性智力成果。
計算機程序具有源代碼的作品性和目標程序的工具性雙重特征。軟件在調(diào)入計算機運行之前,首先表現(xiàn)為作品性,人們無法通過“閱讀”或“欣賞”計算機程序與文檔而制造任何有形產(chǎn)品和實現(xiàn)任何操作。但是,軟件調(diào)入計算機運行時,則更主要地表現(xiàn)為工具性,即通過控制計算機硬件動作過程,獲得某種結(jié)果。
2、計算機軟件研發(fā)工作量大、成本高,但復制容易、成本低。
開發(fā)具有商業(yè)價值的計算機軟件,通常需要按照專業(yè)化分工、流水線作業(yè)的方式由一大批人共同完成,少數(shù)人幾乎不可能開發(fā)計算機軟件。開發(fā)計算機軟件必須具備相應的物質(zhì)和技術條件,有充足的開發(fā)資金和良好的開發(fā)環(huán)境。
3、計算機軟件具有無形性,可以反復使用,但商業(yè)更新快。
計算機軟件是智力勞動產(chǎn)生的精神產(chǎn)品,不具有任何形狀。而且在同一時間可以為若干人分別使用,計算機軟件又具有工具性,主要通過“使用”而發(fā)揮其功用,使用壽命在流通領域表現(xiàn)為商業(yè)壽命。保護
在計算機軟件中,不論是計算機程序或文檔;在計算機程序中,也不論是源程序還是目標程序,都是計算機軟件著作權的保護對象。計算機軟件作為一種知識產(chǎn)品,必須具備以下條件,才能獲得法律保護。①原創(chuàng)性,受保護的軟件必須由開發(fā)者獨立開發(fā),即軟件應該是開發(fā)者獨立設計、獨立編制的編碼組合。凡是抄襲、復制他人的軟件均不能受法律保護,構成侵權時,行為人還必須承擔相應的法律責任。②固定性,受保護的軟件須固定在某種有形物體上。存在于軟件開發(fā)頭腦中的軟件設計思想并不受法律保護,只有當這種程序設計通過客觀手段表達出來并為人所知悉時才能受法律保護。
一、專利權人的主要權利
獨占實施權,包括制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權
轉(zhuǎn)讓權指專利權人將其專利權轉(zhuǎn)移給他人所有。
許可實施權指專利權人通過簽訂合同的方式許可他人實施專利并收取專利使用費的行為。
標記權指專利人在其專利產(chǎn)品或該產(chǎn)品的包裝上標明專利標記或?qū)@柕臋嗬?/p>
二、著作權的取得方式
亦即著作權的產(chǎn)生,指作者因其創(chuàng)作作品而取得著作權保護,享有著作人身權和財產(chǎn)權。
1、自動取得制度(創(chuàng)作主義)
2、注冊取得制度
3、我國著作權法參照各國的通行做法,采取自動取得原則。
三、計算機軟件法律保護條件
1、原創(chuàng)性:受保護的軟件必須由開發(fā)者獨立開發(fā),即軟件應該是開發(fā)者獨立設計、獨立編制的編碼組合。
2、固定性:受保護的軟件須固定在某種有形物體上。
四、馳名商標認定的標準
1、相關公眾對該商標的知曉程度
2、該商標使用的持續(xù)時間
3、該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍
4、該商標作為馳名商標受保護的記錄
5、該商標馳名的其他因素。
五、著作權人的主要權利
包括注冊的人身權和著作的財產(chǎn)權。著作的人身權,是指著作權人享有的主張自己為文學、藝術或科學作品作者的資格權、發(fā)表權、署名權、修改權和保護作品完整權等與人身緊密聯(lián)系而沒有直接財產(chǎn)內(nèi)容的權利。著作權人也可主張復制權、發(fā)行權、廣播權、展覽權、改編權等一系列具有財產(chǎn)內(nèi)容的權利,即著作的財產(chǎn)權。
七、專利申請的原則
1、書面原則:指專利申請必須以書面形式提交國務院專利行政部門(國家知識產(chǎn)權局專利局)
2、先申請原則:兩個以上的申請人分別就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人。
3、單一性原則:是指一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。
4、優(yōu)先權原則:?外國優(yōu)先權?本國優(yōu)先權
七、著作權與專利權的區(qū)別
1、保護對象不同。著作權是通過保護作品的表達形式而達到保護作品思想內(nèi)容的目的,思想、事實、方式等不是著作權保護的直接標的。專利權所保護的是具有新穎性、創(chuàng)造性、實用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開了表達形式而直接深入到技術方案本身。
2、保護條件不同。專利權要求發(fā)明創(chuàng)造具有首創(chuàng)性,對于同一內(nèi)容的發(fā)明,專利權只授予先申請人。著作權要求作品具有獨創(chuàng)性(任何作品只要是獨立構思和創(chuàng)作的,不問其思想內(nèi)容與已發(fā)表的作品是否相同或相似,均可獲得獨立的著作權)。
3、權利產(chǎn)生的程序不同。專利權必須采取國家行政授權的方法確定權利人。著作權在大多數(shù)國家依創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生,無需履行任何注冊登記手續(xù)。
4、適用領域不同。著作權所保護的作品主要涉及文學藝術領域,專利權主要發(fā)生在工業(yè)生產(chǎn)領域,與產(chǎn)品的技術方案息息相關。兩者在某些方面也可能出現(xiàn)交叉。
八、商標注冊的條件
1、積極條件?可視性。?顯著性。
2、消極條件?不得作為商標使用的標志?禁止作為商標注冊的標志?混同商標④侵犯在先權利⑤惡意搶注。
一、知識產(chǎn)權糾紛解決的途徑
答:成長于20世紀80年代之后的知識產(chǎn)權制度,其糾紛解決方式主要有司法救濟、行政救濟與非訴訟解決三種途徑。其中訴訟解決方式一直占據(jù)主導地位。由于我國采用行政處理與司法保護的“兩種途徑、協(xié)調(diào)處理機制”,行政救濟歷來在知識產(chǎn)權糾紛解決中舉足輕重。而仲裁、調(diào)解等非訴訟方式在知識產(chǎn)權糾紛解決機制中地位不高,較少被使用,并未真正實現(xiàn)與訴訟的分流??梢哉f,我國當今的知識產(chǎn)權糾紛解決機制是以訴訟為主導輔之以行政救濟的運行方式。
其他途徑。知識產(chǎn)權替代解決方式或者稱訴訟外調(diào)解,通常分為三種方式:第一種為當事人自己參與的方式,也稱為糾紛的自行和解。第二種是當事人雙方同意共同選擇客觀第三人擔任調(diào)解人居中調(diào)解,達成和解協(xié)議,第三種是法院立案前或開庭前,在法院監(jiān)督下進行和解磋商。
二、計算機軟件法律特征及保護
答:
1、計算機軟件既是作品,又是工具,是作品性與工具性相結(jié)合的綜合性智力成果。
計算機程序具有源代碼的作品性和目標程序的工具性雙重特征。軟件在調(diào)入計算機運行之前,首先表現(xiàn)為作品性,人們無法通過“閱讀”或“欣賞”計算機程序與文檔而制造任何有形產(chǎn)品和實現(xiàn)任何操作。但是,軟件調(diào)入計算機運行時,則更主要地表現(xiàn)為工具性,即通過控制計算機硬件動作過程,獲得某種結(jié)果。
2、計算機軟件研發(fā)工作量大、成本高,但復制容易、成本低。
開發(fā)具有商業(yè)價值的計算機軟件,通常需要按照專業(yè)化分工、流水線作業(yè)的方式由一大批人共同完成,少數(shù)人幾乎不可能開發(fā)計算機軟件。開發(fā)計算機軟件必須具備相應的物質(zhì)和技術條件,有充足的開發(fā)資金和良好的開發(fā)環(huán)境。
3、計算機軟件具有無形性,可以反復使用,但商業(yè)更新快。
計算機軟件是智力勞動產(chǎn)生的精神產(chǎn)品,不具有任何形狀。而且在同一時間可以為若干人分別使用,計算機軟件又具有工具性,主要通過“使用”而發(fā)揮其功用,使用壽命在流通領域表現(xiàn)為商業(yè)壽命。保護
在計算機軟件中,不論是計算機程序或文檔;在計算機程序中,也不論是源程序還是目標程序,都是計算機軟件著作權的保護對象。計算機軟件作為一種知識產(chǎn)品,必須具備以下條件,才能獲得法律保護。①原創(chuàng)性,受保護的軟件必須由開發(fā)者獨立開發(fā),即軟件應該是開發(fā)者獨立設計、獨立編制的編碼組合。凡是抄襲、復制他人的軟件均不能受法律保護,構成侵權時,行為人還必須承擔相應的法律責任。②固定性,受保護的軟件須固定在某種有形物體上。存在于軟件開發(fā)頭腦中的軟件設計思想并不受法律保護,只有當這種程序設計通過客觀手段表達出來并為人所知悉時才能受法律保護。
一、專利權人的主要權利
獨占實施權,包括制造權、使用權、許諾銷售權、銷售權、進口權
轉(zhuǎn)讓權指專利權人將其專利權轉(zhuǎn)移給他人所有。
許可實施權指專利權人通過簽訂合同的方式許可他人實施專利并收取專利使用費的行為。
標記權指專利人在其專利產(chǎn)品或該產(chǎn)品的包裝上標明專利標記或?qū)@柕臋嗬?/p>
二、著作權的取得方式
亦即著作權的產(chǎn)生,指作者因其創(chuàng)作作品而取得著作權保護,享有著作人身權和財產(chǎn)權。
1、自動取得制度(創(chuàng)作主義)
2、注冊取得制度
3、我國著作權法參照各國的通行做法,采取自動取得原則。
三、計算機軟件法律保護條件
1、原創(chuàng)性:受保護的軟件必須由開發(fā)者獨立開發(fā),即軟件應該是開發(fā)者獨立設計、獨立編制的編碼組合。
2、固定性:受保護的軟件須固定在某種有形物體上。
四、馳名商標認定的標準
1、相關公眾對該商標的知曉程度
2、該商標使用的持續(xù)時間
3、該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍
4、該商標作為馳名商標受保護的記錄
5、該商標馳名的其他因素。
五、著作權人的主要權利
包括注冊的人身權和著作的財產(chǎn)權。著作的人身權,是指著作權人享有的主張自己為文學、藝術或科學作品作者的資格權、發(fā)表權、署名權、修改權和保護作品完整權等與人身緊密聯(lián)系而沒有直接財產(chǎn)內(nèi)容的權利。著作權人也可主張復制權、發(fā)行權、廣播權、展覽權、改編權等一系列具有財產(chǎn)內(nèi)容的權利,即著作的財產(chǎn)權。
八、專利申請的原則
1、書面原則:指專利申請必須以書面形式提交國務院專利行政部門(國家知識產(chǎn)權局專利局)
2、先申請原則:兩個以上的申請人分別就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人。
3、單一性原則:是指一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。
4、優(yōu)先權原則:?外國優(yōu)先權?本國優(yōu)先權
七、著作權與專利權的區(qū)別
1、保護對象不同。著作權是通過保護作品的表達形式而達到保護作品思想內(nèi)容的目的,思想、事實、方式等不是著作權保護的直接標的。專利權所保護的是具有新穎性、創(chuàng)造性、實用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開了表達形式而直接深入到技術方案本身。
2、保護條件不同。專利權要求發(fā)明創(chuàng)造具有首創(chuàng)性,對于同一內(nèi)容的發(fā)明,專利權只授予先申請人。著作權要求作品具有獨創(chuàng)性(任何作品只要是獨立構思和創(chuàng)作的,不問其思想內(nèi)容與已發(fā)表的作品是否相同或相似,均可獲得獨立的著作權)。
3、權利產(chǎn)生的程序不同。專利權必須采取國家行政授權的方法確定權利人。著作權在大多數(shù)國家依創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生,無需履行任何注冊登記手續(xù)。
4、適用領域不同。著作權所保護的作品主要涉及文學藝術領域,專利權主要發(fā)生在工業(yè)生產(chǎn)領域,與產(chǎn)品的技術方案息息相關。兩者在某些方面也可能出現(xiàn)交叉。
八、商標注冊的條件
1、積極條件?可視性。?顯著性。
2、消極條件?不得作為商標使用的標志?禁止作為商標注冊的標志?混同商標④侵犯在先權利⑤惡意搶注。
一、知識產(chǎn)權糾紛解決的途徑
答:成長于20世紀80年代之后的知識產(chǎn)權制度,其糾紛解決方式主要有司法救濟、行政救濟與非訴訟解決三種途徑。其中訴訟解決方式一直占據(jù)主導地位。由于我國采用行政處理與司法保護的“兩種途徑、協(xié)調(diào)處理機制”,行政救濟歷來在知識產(chǎn)權糾紛解決中舉足輕重。而仲裁、調(diào)解等非訴訟方式在知識產(chǎn)權糾紛解決機制中地位不高,較少被使用,并未真正實現(xiàn)與訴訟的分流。可以說,我國當今的知識產(chǎn)權糾紛解決機制是以訴訟為主導輔之以行政救濟的運行方式。
其他途徑。知識產(chǎn)權替代解決方式或者稱訴訟外調(diào)解,通常分為三種方式:第一種為當事人自己參與的方式,也稱為糾紛的自行和解。第二種是當事人雙方同意共同選擇客觀第三人擔任調(diào)解人居中調(diào)解,達成和解協(xié)議,第三種是法院立案前或開庭前,在法院監(jiān)督下進行和解磋商。
二、計算機軟件法律特征及保護
答:
1、計算機軟件既是作品,又是工具,是作品性與工具性相結(jié)合的綜合性智力成果。
計算機程序具有源代碼的作品性和目標程序的工具性雙重特征。軟件在調(diào)入計算機運行之前,首先表現(xiàn)為作品性,人們無法通過“閱讀”或“欣賞”計算機程序與文檔而制造任何有形產(chǎn)品和實現(xiàn)任何操作。但是,軟件調(diào)入計算機運行時,則更主要地表現(xiàn)為工具性,即通過控制計算機硬件動作過程,獲得某種結(jié)果。
2、計算機軟件研發(fā)工作量大、成本高,但復制容易、成本低。
開發(fā)具有商業(yè)價值的計算機軟件,通常需要按照專業(yè)化分工、流水線作業(yè)的方式由一大批人共同完成,少數(shù)人幾乎不可能開發(fā)計算機軟件。開發(fā)計算機軟件必須具備相應的物質(zhì)和技術條件,有充足的開發(fā)資金和良好的開發(fā)環(huán)境。
3、計算機軟件具有無形性,可以反復使用,但商業(yè)更新快。
計算機軟件是智力勞動產(chǎn)生的精神產(chǎn)品,不具有任何形狀。而且在同一時間可以為若干人分別使用,計算機軟件又具有工具性,主要通過“使用”而發(fā)揮其功用,使用壽命在流通領域表現(xiàn)為商業(yè)壽命。保護
在計算機軟件中,不論是計算機程序或文檔;在計算機程序中,也不論是源程序還是目標程序,都是計算機軟件著作權的保護對象。計算機軟件作為一種知識產(chǎn)品,必須具備以下條件,才能獲得法律保護。①原創(chuàng)性,受保護的軟件必須由開發(fā)者獨立開發(fā),即軟件應該是開發(fā)者獨立設計、獨立編制的編碼組合。凡是抄襲、復制他人的軟件均不能受法律保護,構成侵權時,行為人還必須承擔相應的法律責任。②固定性,受保護的軟件須固定在某種有形物體上。存在于軟件開發(fā)頭腦中的軟件設計思想并不受法律保護,只有當這種程序設計通過客觀手段表達出來并為人所知悉時才能受法律保護。
知識產(chǎn)權最新篇四
121609010017 王佳鑫 機械工程
課程作業(yè)
一、簡答題
1.抄襲與引用的區(qū)別? 答:
引用與抄襲同樣都是一種寫作手段,但其性質(zhì)卻迥然不同。前者屬于著作權法規(guī)定的合理使用,后者則屬于違法侵權行為。本文認為,引用要符合法律規(guī)定的目的,這是引用的前提;引用必須堅持適當?shù)脑瓌t;被引用的必須是他人已經(jīng)發(fā)表的作品,他人還沒有發(fā)表的作品則不宜引用;引用必須指明作者姓名和作品名稱。現(xiàn)實中作品的類型千差萬別,無論引用還是抄襲,都有種種錯綜復雜的情況,任何的普遍之中都有特殊,一般之中都有個別,絕不可一概而論。
在作品的創(chuàng)作中,引用是一種重要的寫作手段,無論在文學、藝術還是科學、技術領域,大概所有從事寫作的人,沒有人不會用到它。尤其在科學研究中,借用前人的學術成果,推陳出新,創(chuàng)造出新的知識,造福人類社會,是人所敬仰的高尚事業(yè)。學術論著中如果引用得當,不但道理說得清楚,還會給人留下知識淵博的美好印象。
然而,抄襲卻不然。盡管抄襲也可以說是一種寫作手段,但它是攫取別人勞動據(jù)為己有的一種不勞而獲的行為,既不正當又不光彩,為社會鄙視也為人們所不齒。引用者主動聲明,光明磊落,抄襲者卑劣齷齪,總是不肯承認;引用者堂堂正正,坦坦蕩蕩,抄襲者遮遮掩掩,猥猥瑣瑣。
按照《中華人民共和國著作權法》的規(guī)定,引用是法律許可的公民權利,是合理使用,受到法律保護;抄襲剽竊則屬于違法侵權行為,為法律所禁止,一旦被認定抄襲,要承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失的民事責任。引用和抄襲,二者雖然性質(zhì)不同、是非分明,但卻有一個彼此相同的特征,它們都是對他人作品的使用。由于有此相同的“相貌”,二者很容易混淆,不好鑒別。
2專利許可與轉(zhuǎn)讓的區(qū)別? 答:兩者定義
專利許可是許可方(即專利權人)將自己的專利使用權允許被許可方在一定的時間和范圍內(nèi)使用;附條件的有償使用,不是所有權的讓渡;主體不變。
專利轉(zhuǎn)讓是指專利權人將自己的專利權全部轉(zhuǎn)讓給受讓方;新主體產(chǎn)生,原主體消滅;所有權的讓渡。
兩者的差異比較
(1)專利權轉(zhuǎn)讓與許可使用,均需通過簽訂書面的方式予以認定。
(2)專利轉(zhuǎn)讓合同的成立,須經(jīng)過國家知識產(chǎn)權局專利局登記和公告后才能生效。中國單位和個人向外國人轉(zhuǎn)讓專利權的,必須經(jīng)國務院有關主管部門批準。(3)許可使用需向國家知識產(chǎn)權局專利局3個月備案。
3商業(yè)秘密與競業(yè)禁止的區(qū)別?
答:保護商業(yè)秘密和采取競業(yè)禁止措施,都是為了保護企業(yè)的利益,而且兩者關系密切,但由于兩者的性質(zhì)不同,區(qū)別還是明顯的。
(1)商業(yè)秘密是一種財產(chǎn)權利,競業(yè)禁止是一種限制權利。(2)商業(yè)秘密的保護是無期限的,競業(yè)禁止期限最高三年。
(3)保護商業(yè)秘密可以是無條件的,競業(yè)禁止需要支付相應的對價。(4)商業(yè)秘密與競業(yè)禁止的產(chǎn)生條件和舉證責任不同。
綜上,商業(yè)秘密權的效力,完全取決于商業(yè)秘密的保密程度,一旦秘密公開即喪失。換言之,完全取決于權利人的行為,只要商業(yè)秘密處于秘密狀態(tài),義務人就要永遠保密;而競業(yè)禁止的效力;取決于約定的范圍以及支付對價款的情況而定。即使協(xié)議有效,義務人最長守約期限只有三年。但義務人違反競業(yè)禁止并不必然違反保密條款,反之,義務人解除競業(yè)禁止重新?lián)駱I(yè),并不影響繼續(xù)保守商業(yè)秘密的義務。
4職務發(fā)明的識別條件? 答:職務發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明人或設計人執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造。(1)本單位的職工
首先,作出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或設計人應是申請專利的單位的職工。第二,本條所稱的“單位”,既包括法人單位,也應包括非法人單位。第三,本條中的“本單位”一詞應作廣義的理解。(2)執(zhí)行本單位的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造
根據(jù)第二次修改后的專利法實施細則第十一條的規(guī)定,執(zhí)行本單位的任務包括下列幾種情況:
1、發(fā)明人或設計人在本職工作中完成的發(fā)明創(chuàng)造。
2、雖然與發(fā)明人或設計人的本職工作無關,但是屬于在執(zhí)行本單位分配的專門任務時完成的發(fā)明創(chuàng)造。
3、工作人員退職、退休或調(diào)動工作后一年之內(nèi)作出的與其在原單位承擔的本職工作或者分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。
(3)主要利用本單位的物質(zhì)技術條件完成的發(fā)明創(chuàng)造(4)單位與發(fā)明人、設計人之間的有關合同 關于上述約定原則,應當注意如下幾點:
第一,單位與發(fā)明人、設計人之間訂立的合同應當限于利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,對于執(zhí)行本單位的任務所完成的發(fā)明創(chuàng)造不適用本條第三款的規(guī)定。
第二,這種約定應當有書面的合同。合同可以約定利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明,也可以約定利用本單位的物質(zhì)技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為非職務發(fā)明。沒有訂立合同的,按照本條第一款的規(guī)定確定其權利歸屬。
第三,在依據(jù)本條第三款訂立合同,對專利申請權和專利權的歸屬作出約定的情況下,發(fā)明創(chuàng)造的完成是“主要”還是“非主要”地利用了本單位的物質(zhì)條件并不重要。
5專利權人的權利限制及含義? 答:
(一)首次銷售 專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品由專利權人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后,使用、許可銷售、銷售、進口該產(chǎn)品的;
(二)先行實施
在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同或已經(jīng)做好制造、使用的必要準備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的;
(三)臨時過境
臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
(四)非營利實施
專為科學研究和實驗而使用有關專利的。
(五)善意侵權
為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權人許可而制造并售出的專利侵權產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,不承擔賠償責任。
(六)為行政審批而實施
為提供行政審批所需要的信息,制造、使用、進口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的,以及專門為其制造、進口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的。
二、論述題
1.知識產(chǎn)權制度的經(jīng)濟學意義是什么?(從權利人利益與社會公共利益的平衡視角討論)答:
就主要知識產(chǎn)權而言,概以采取私人產(chǎn)權的形式,即知識產(chǎn)權制度。按照經(jīng)濟學家的表述是,財產(chǎn)占有人認識到在財產(chǎn)上存在著規(guī)模經(jīng)濟,各方即會就組建一個用于承認和保護其產(chǎn)權的政府進行談判。一旦他們達成了協(xié)議同意建立一個由武力為后盾的政府,每個人就能享受到更多的財富和更大的安全。哲學家把經(jīng)過這些協(xié)商最終達成的談判稱為‘社會契約’,因為它建立起了社會生活的基本條款。建立知識產(chǎn)權制度的經(jīng)濟動因,在于“對財產(chǎn)權的法律保護有其創(chuàng)造有效使用資源的誘因”。
意義在于最合理地利用社會有限資源和最大限度地讓權益人擴大產(chǎn)出,即實現(xiàn)效益的最大化(即權利人利益與社會公共利益);滿足社會對信息的需要,避免產(chǎn)品在市場消失而影響所有消費者的福利;又讓消費者間接支付成本,以支撐和激勵生產(chǎn)者的精神生產(chǎn)活動。
2.高校專利權為何轉(zhuǎn)化難?
答:首先我國高校普遍存在重論文輕專利、重成果鑒定輕成功轉(zhuǎn)化、職務成果非職務化、知識產(chǎn)權遭侵權情況嚴重、知識產(chǎn)權保護與管理的規(guī)章制度不規(guī)范等問題,這些問題的存在都是影響專利權轉(zhuǎn)化的因素,總結(jié)起來關鍵點如下:
(1)重論文輕專利、重成果鑒定輕成功轉(zhuǎn)化的觀念問題(2)人員流動問題(3)保密意識不強
(4)不熟悉知識產(chǎn)權法律和商情
(5)有的教師利用職務成果私自設立公司或以技術入股等等
三、2013年4月26日的實踐,《不可不看、知識財富》觀后感 觀看《知識財富》第一期“專利戰(zhàn)略憂思錄”有感
通過這期節(jié)目讓我深刻認識到國人對于知識產(chǎn)權觀念和知識的淡漠和輕視,就以中國制造業(yè),拉鏈生產(chǎn)行業(yè)為例,大量的生產(chǎn)發(fā)明專利被日本搶先注冊,而廣大中方企業(yè)以廣州,上海,江蘇,浙江四地對于相關專利的注冊數(shù)總和只要有33項,都遠遠落后僅一家ykk日企的150幾項,然后當外企大量注冊專利后,我們在創(chuàng)造產(chǎn)品價值時,我們的財富生產(chǎn)就會受制于他國,就等于我們因缺乏知識產(chǎn)權意識而被人搶先在某個行業(yè)“圈地”,而今后,我們自己只能有意或無意的在別人的“田地”里耕種,這樣我們自然會很吃虧!由此看見,我們今后要對知識產(chǎn)權的保護和發(fā)展上予以重視。
而通過這學期對知識產(chǎn)權的學習,給我最大的體會就是要想在競爭有壓力日益激烈的今天,懂得知識產(chǎn)權無疑對今后對財富的創(chuàng)造提供堅實和有力的保障,是開啟國家生產(chǎn)力汽車的鑰匙,是每個人實現(xiàn)創(chuàng)造人生價值的保險箱。
知識產(chǎn)權最新篇五
第一章
圖解知識產(chǎn)權
第一節(jié)
什么是知識產(chǎn)權
“知事通”的大名在學校里已經(jīng)很少被人叫了,因為他對知識產(chǎn)權了解得很透徹,號稱“知識產(chǎn)權萬事通”,所以同學們都叫他“知事通”。知事通有個好朋友叫蕭文好,名字讀起來很像“小問號”。小問號對知識產(chǎn)權很好奇,知事通就成為了她的小老師。
有一天,小問號急匆匆地拿著一張報紙來找知事通。她指著一個標題問起來。
小問號:知事通,你看!這張報上說4月26日是世界知識產(chǎn)權日,你倒說說看,什么是知識產(chǎn)權???
知事通:知識產(chǎn)權是基于創(chuàng)造性智力成果和工商業(yè)標記依法產(chǎn)生的權利的統(tǒng)稱。他和房屋、汽車一樣,都是以種財產(chǎn)權。
小問號:那你說說,知識產(chǎn)權都有什么呀?
知事通:那可多了,專利權、商標權、著作權、植物新品種權,集成電路布圖設計專有權、商業(yè)秘密權。。。
4月26日
小問號:報紙上說的這個世界知識產(chǎn)權日是怎么回事呢?
知事通:說起這個,那還是我們中國人的創(chuàng)意呢!根據(jù)中國和阿爾及利亞的共同提案,2000年,世界知識產(chǎn)權組織第三十五屆成員大會決定從2001年起,每年的4月26日為世界知識產(chǎn)權日。在這一天,很多國家都會舉辦一些慶祝、紀念活動,宣傳知識產(chǎn)權在經(jīng)濟、文化和社會發(fā)展中的作用,提高大家對知識產(chǎn)權的認識和理解。
小問號:噢,我知道了!
第二節(jié)
什么是專利
這一天,小問號拿著一個新買的文具盒來找知事通,指著文具盒包裝問他。
小問號:知事通,你看這上寫著專利產(chǎn)品,那你給我講講,什么是專利?
知事通:專利呀,就是專利權。專利權可厲害了,它是國家依法授予申請人在一定時間內(nèi)對其發(fā)明創(chuàng)造成果所享有的獨占、使用和處分的權利。有了它,人們就可以保護自己的發(fā)明成果,還能夠獨占市場,或者通過轉(zhuǎn)讓等方式獲利。
小問號:那你看,這個文具盒上寫的是實用新型專利,這是怎么回事啊?
知事通:在我們國家,專利包括發(fā)明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種。這個是其中之一。
小問號:哎呦,看來專利太有用啦!那我也想搞發(fā)明創(chuàng)造,申請專利,行不行???
知事通:當然行啦!你的發(fā)明創(chuàng)造只要符合這么幾個條件:一是以前沒有公開發(fā)表過的,具有新穎性。二十有實質(zhì)性特點,具有創(chuàng)造性。三是,這個發(fā)明可采用工業(yè)方法生產(chǎn),具有實用性。新穎性、創(chuàng)造性和實用性,缺一不可。
小問號:那你教教我啊,專利怎么申請呢?
知事通:首先要準備好專利申請文件,其中包括:請求書、權利要求書、說明書、說明書附圖、說明書摘要、摘要附圖。當然,可以前往國家知識產(chǎn)權局專利局窗口直接遞交,也能通過網(wǎng)絡、掛號郵寄等方式申請,也可以委托專利代理機構代辦。
小問好:哦,我明白了!
小問號:知事通,我還有一個擔心呢,媒體上老提到專利侵權,什么叫專利侵權?如果將來有人侵犯了我的專利,他該承擔什么法律責任?
知事通:以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、使用、銷售、許諾銷售、進口某專利,必須經(jīng)過專利權人的許可,否則就是侵權行為。如果將來有人侵犯了你的專利,侵權人應承擔的法律責任:一是停止侵權;二是要賠償損失。有些案件還需要公開道歉。
第二章
從故事中了解專利 第一節(jié)
專利權的申請
依據(jù)專利法,發(fā)明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實審以及授權五個階段。實用新型或者外觀設計專利申請在審批中不進行早期公布和實質(zhì)審查,只有受理、初審和授權三個階段。發(fā)明、實用新型和外觀設計專利的申請、審查流程圖如下:
第二節(jié)
專利權的應用
——塔基專利群
天上掉餡餅?
2005年5月8日,北京市昌平區(qū)八家村來了幾位不速之客,這些人四處打聽一個叫趙正義的農(nóng)民。他們代表美國的一家著名的國際投資公司,提出愿出價1000萬美元,一次性買斷趙正義發(fā)明的一項技術專利。
1000萬美元,當時折合人民幣8000多萬元,這對于住在小平房里德趙正義來說,簡直就是天上掉下來的餡餅。
能動的塔基
美國投資商愿出巨資購買的專利技術,實際上就是塔吊的基座。所謂塔吊,就是建筑工地上幾十米高的吊臂,它主要的功能是吊運建筑材料。由于吊臂和主題都高高地懸在半空,塔吊基座的穩(wěn)定就成了一個非常關鍵的問題。長期以來,建筑業(yè)界唯一的解決方法就是在地下澆筑混凝土基座。
一般的中性吊臂的水泥底座,澆筑的成本約為15萬元?;炷翝仓鶡o法拆卸和搬運。如果塔基能夠組裝、拆卸,重復使用的話,省下的那筆錢可不是個小數(shù)目。
趙正義當時已經(jīng)五十多歲了,只有初中文化的他經(jīng)過一年多的反復試驗,設計出一套組合式塔基的方案,幾經(jīng)周折,趙正義說服了建筑工程公司的老總出資試驗他的技術方案。
在吊裝試驗的時候,事先澆鑄好的基座像積木一樣,一塊塊調(diào)防到塔吊基座的方方正正的土坑里,趙正義的試驗成功了!世界級建筑難題,在趙正義手上迎刃而解。
有人提議,這項技術世界上是沒有的,必須要進行專利保護。1999年5月13日,趙正義用“趙氏塔基”為名稱,申請了專利。趙正義的這項發(fā)明應了一句老話,墻內(nèi)開花墻外香。在國內(nèi)受到冷遇的時候,美國的投資公司慕名而來,竟然愿意花1000萬美元來購買這項發(fā)明專利。
已經(jīng)有了一些知識產(chǎn)權意識的趙正義在美國投資公司的收購事件中明白了一個道理:美國人做買賣是要賺錢的,這項專利技術一旦被有商業(yè)運作能力的投資公司購買后,他們就可以轉(zhuǎn)讓專利、應用專利,然后再轉(zhuǎn)手賣給中國人。
深思熟慮之后,趙正義拒絕了美國人的專利收購請求。為了有效地保護這項專利,趙正義不但針對“趙氏塔基”申請了8個核心專利,而且把有可能出現(xiàn)的其他改良方法也申請了專利。由此形成了義個以核心專利為主,幾十個相關的外圍專利共同保護的專利圍墻。其他人很難進入這個層層保護的“塔吊基座項目”。
喜從天降
2004年,一個好消息從國家建設部傳來,原始的混凝土塔座必須清除。原因有兩個,一個是其他工程管道通過的時候要受阻;另一個是混凝土上面不可能生長植物,這將嚴重影響到城市綠化?!摆w氏塔基”的春天來了!果然,同年7月,“趙氏塔基”因節(jié)能環(huán)保效果突出,被批準為“國家科技成果推廣項目”。
不久后,北京市建委發(fā)文,給予購買“趙氏塔基”的單位和個人每臺2000元的經(jīng)濟補貼。國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,讓代理商看到巨大的利潤空間,也讓談判的砝碼完全向趙正義傾斜。一時間,全國各地以及美國、韓國、日本、新加坡等國家的經(jīng)銷商,紛紛找上門來洽談轉(zhuǎn)讓專利技術。
“趙氏塔基”在全國建筑業(yè)全面推廣,每年就能節(jié)約水泥196萬噸、鋼材33萬噸、沙石料1030萬噸。同時每年減少混凝土垃圾750萬立方米,除了在建筑行業(yè)廣泛使用外,這項技術還推廣到電力、石油、信息等多個領域。
第三節(jié) 專利權的保護
————暗戰(zhàn)
宣判
2009年4月15日上午9點,浙江省高院民三庭里鴉雀無聲。庭長按慣例詢問施耐德公司和正泰股份有限公司委托代理人是否愿意調(diào)解時,雙方異口同聲的表示愿意。這短短不到10分鐘看似平靜的裁決過程,產(chǎn)生了迄今為止,國內(nèi)企業(yè)在涉外知識產(chǎn)權案件上獲賠付最高的一個數(shù)字——1.575億元!其實很少人知道,案件背后竟然有一場長達十五年之久的“暗戰(zhàn)”。
奪命三招
話說15年前,法國電氣巨頭施耐德公司剛剛登陸中國市場,就遭遇了一頭來勢兇猛的攔路虎——正泰集團。面對產(chǎn)品類型及種類與自己處處撞車的對手施耐德公司使出了第一招,它決定控股并購正泰集團。但談判以失敗告終。
在合作無望的情況下,施耐德公司又打出了第二張王牌,對正泰開展“專利圍剿”
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