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知識產(chǎn)權(quán)最新篇一
中國知識產(chǎn)權(quán)制度建設(shè)起步較晚,但發(fā)展很快,已初步建立了符合國際通行規(guī)則、門類較齊全的知識產(chǎn)權(quán)法律體系。特別是加入世貿(mào)組織以來,中國按照國際規(guī)則,對知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋進(jìn)行了全面修改,并出臺了一系列新的法律法規(guī),使得知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律法規(guī)體系日趨完善。同時,保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的執(zhí)法工作也在逐步加強(qiáng),形成了行政保護(hù)和司法保護(hù)“兩條途徑、并行運(yùn)作”的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)模式。
在取得了很大成績的同時,我們應(yīng)該看到,不少地區(qū)和領(lǐng)域仍然存在侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為,有些還較突出。許多企業(yè)創(chuàng)造和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的意識和能力十分薄弱;知識產(chǎn)權(quán)意識淡薄,一些地方的領(lǐng)導(dǎo)干部和執(zhí)法人員對侵權(quán)行為的危害性缺乏正確認(rèn)識,認(rèn)為保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是“要了面子,丟了銀子”,保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)受到地方保護(hù)主義的干擾;執(zhí)法體制不夠完善,部門職能分割,監(jiān)管交叉和真空并存,執(zhí)法部門普遍面臨著經(jīng)費(fèi)不足、執(zhí)法手段落后等問題;保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的有些法律規(guī)定比較原則,操作性不強(qiáng),知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)申訴和訴訟時間長、取證難、賠償金額低,不利于權(quán)利人積極維權(quán)。這些都成為了當(dāng)前中國保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)工作面臨的主要問題。
“保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)”的重要意義:
一、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的重要前提。創(chuàng)新是一個民族發(fā)展的不竭動力,也是發(fā)展中國家奮起直追、后來居上的必由之路。目前世界公認(rèn)的創(chuàng)新型國家有20個左右,這些國家的共同特征是:創(chuàng)新綜合指數(shù)明顯高于其他國家,科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率在70%以上,研發(fā)投入占gdp的比例一般在2%以上,自主創(chuàng)新在70%以上。其背后一個極為重要的支撐,就是他們都有完善的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度,保障發(fā)明創(chuàng)造能得到應(yīng)有回報(bào)。在這方面,我們正面臨著緊迫任務(wù)。2005年的瑞士洛桑國際管理學(xué)院世界主要國家競爭力排名中,我國由2004年的24位降至31位,其中一個主要原因就是我國科技競爭力由2004年的24位降至28位。如果不加快建立健全知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度,建設(shè)創(chuàng)新型國家就無從談起。
二、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的必然選擇。我國是一個13億人口、資源短缺的大國,經(jīng)濟(jì)增長絕不能長期依靠耗費(fèi)資源來支撐。必須加快技術(shù)進(jìn)步,這是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的核心所在。知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),是加快技術(shù)進(jìn)步的經(jīng)濟(jì)動力和制度保障。當(dāng)前,我國正處在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級、經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期,實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略,提高我國競爭能力,完成從“中國仿造”到“中國制造”再到“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變,對于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展至關(guān)重要。
三、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是完善市場經(jīng)濟(jì)制度的重要內(nèi)容。企業(yè)參與市場競爭,一靠形成良好品牌,二靠研發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。特別在知識經(jīng)濟(jì)時代,一個企業(yè)只有擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、品牌,才擁有競爭優(yōu)勢。如果盜版、假冒等各種侵權(quán)行為泛濫,企業(yè)就不會講信譽(yù),重質(zhì)量;消費(fèi)者的利益就會受到損害,不敢買,不再買。保護(hù)是向“智慧之火”添加的“利益之油”。沒有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的市場,終將被生產(chǎn)者和消費(fèi)者拋棄,是沒有發(fā)展出路的。
四、保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是提高對外開放水平的客觀需要。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程不斷加快,對知識資源的創(chuàng)造、占有和運(yùn)用,已成為提升綜合國力的關(guān)鍵因素。保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)是世貿(mào)組織規(guī)則的重要內(nèi)容。中國成為世貿(mào)成員以來,世界各國尤其是西方發(fā)達(dá)國家高度關(guān)注中國知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的立法、執(zhí)法與司法狀況,并以此作為評估中國兌現(xiàn)承諾的一個重要方面。從某種程度上說,能否有效地保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),已成為評價中國投資環(huán)境的重要指標(biāo)。有效地保護(hù)國內(nèi)外權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán),才能更好地“引進(jìn)來”與“走出去”,才能保障互利共贏開放戰(zhàn)略的長期有效實(shí)施。
如何“保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)”:
一、強(qiáng)化執(zhí)法,嚴(yán)懲侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為。要嚴(yán)厲打擊盜版行為,打擊商品交易市場的商標(biāo)侵權(quán)行為,加大對侵犯專利權(quán)重點(diǎn)問題的整治力度,加強(qiáng)進(jìn)出口環(huán)節(jié)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),加強(qiáng)展會知識產(chǎn)權(quán)管理。
二、完善法律法規(guī)體系。要針對當(dāng)前保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)工作中的突出問題,完善有關(guān)法律法規(guī),增強(qiáng)可操作性,加大打擊力度。要研究解決侵權(quán)違法所得數(shù)額計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、約束濫用知識產(chǎn)權(quán)行為以及企業(yè)名稱、商標(biāo)和標(biāo)志模仿知名度高的商標(biāo)等問題,推動遺傳資源、傳統(tǒng)知識、民間文學(xué)藝術(shù)等領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律法規(guī)建設(shè)。
三、建立高效的執(zhí)法協(xié)調(diào)機(jī)制。要完善跨部門的聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制,建立跨地區(qū)的案件移送、信息通報(bào)、配合調(diào)查等工作機(jī)制。開通中英文中國保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)網(wǎng),搭建具有信息服務(wù)、案件督辦、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、狀況評價、監(jiān)測預(yù)警等功能的工作平臺,實(shí)現(xiàn)執(zhí)法協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、行政執(zhí)法部門和公安、司法機(jī)關(guān)工作的有機(jī)銜接。
四、提高企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力和水平。要加強(qiáng)與國內(nèi)外權(quán)利人的溝通協(xié)調(diào),及時提供知識產(chǎn)權(quán)方面的信息咨詢和公共服務(wù)。在企業(yè)并購、技術(shù)交易等經(jīng)濟(jì)活動中強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)審查機(jī)制,避免自主知識產(chǎn)權(quán)流失。支持企業(yè)運(yùn)用法律武器和國際規(guī)則維護(hù)自身權(quán)益,防止知識產(chǎn)權(quán)濫用。推動企業(yè)建立和完善知識產(chǎn)權(quán)管理制度。建立企業(yè)海外維權(quán)援助機(jī)制。
五、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會和知識產(chǎn)權(quán)中介組織的作用。要鼓勵和支持行業(yè)協(xié)會開展行業(yè)自律和維權(quán)活動,有效應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛。支持知識產(chǎn)權(quán)中介服務(wù)組織依法拓展服務(wù)領(lǐng)域、提高服務(wù)水平。推動完善相關(guān)法律法規(guī)和管理辦法,整頓和規(guī)范知識產(chǎn)權(quán)中介服務(wù)市場。
六、加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)。要采取多種形式,及時宣傳我國保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)工作取得的成效,不斷增強(qiáng)全社會知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識。建立新聞發(fā)布會制度,繼續(xù)開展保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)宣傳周活動。積極發(fā)揮輿論監(jiān)督作用,曝光典型侵權(quán)案例。要多渠道、多途徑開展對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、行政執(zhí)法和司法人員、企業(yè)管理人員的培訓(xùn)。把保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)法律的宣傳教育納入“五五”普法內(nèi)容,列入中小學(xué)教學(xué)計(jì)劃。高等院校要加強(qiáng)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)學(xué)科建設(shè)和專門人才培養(yǎng)。
知識產(chǎn)權(quán)最新篇二
著作權(quán)案例:甲出版社發(fā)行了一張mp3音樂光盤《同一首歌mp3——100首》,使用了中國音樂著作權(quán)協(xié)會70位會員的54首音樂作品,但是卻沒有向這些作者支付使用費(fèi)。因此,中國音樂著作權(quán)協(xié)會以侵犯著作權(quán)為由向法院提起訴訟。
問:原告是否能就mp3音樂光盤主張著作權(quán)侵權(quán)?被告“我國法律法規(guī)尚沒有關(guān)于出版、發(fā)行mp3光盤方面的禁止性規(guī)定”主張能否對抗著作權(quán)侵權(quán)?作品與載體有何關(guān)系?
作品案例2:我國著名畫家張大千,動輒以臨摹畫、制贗品捉弄收藏家,其贗品之逼真,匪夷所思。
答:
張大千的臨摹畫不構(gòu)成作品。精確臨摹的成果無法作為作品進(jìn)行保護(hù)。美術(shù)作品的獨(dú)創(chuàng)性是以線條、色彩等方式表現(xiàn)的,精確臨摹是對原作品線條、色彩的復(fù)制,追求的是與原作一模一樣,從而以假亂真,這樣的創(chuàng)作沒有獨(dú)創(chuàng)性。雖然這樣的復(fù)制需要高程度的技巧和判斷。
匯編作品案例:a電話公司出版了包含其服務(wù)所覆蓋區(qū)域的電話號碼簿。以字母順序列有電話用戶的姓名、所有城市名稱及電話號碼。后b公司欲出版全國電話號碼簿,其他公司均愿合作,只有a公司不同意合作。b公司無奈之下聘請工作人員剔除自己不需要的電話號碼后,對余下4935個號碼進(jìn)行核實(shí),并增加了用戶所在街道信息。但是b公司的電話號碼簿中仍有1309個電話與a電話簿中的一致,其中還有4個是a公司為試探抄襲有意設(shè)置的虛構(gòu)號碼。故a公司訴b立體商標(biāo)案例:
甲飲料公司稱,其申請注冊的“芬特”飲料瓶下半部有密集的環(huán)繞棱紋,商標(biāo)圖形為瓶型三維標(biāo)志,該設(shè)計(jì)產(chǎn)生了獨(dú)特的效果。同時,他們還認(rèn)為,“芬特”瓶型商標(biāo)已在多個國家獲得注冊,充分證明該商標(biāo)具有顯著性,應(yīng)予核準(zhǔn)注冊。但商標(biāo)評審委員會認(rèn)為,“芬特”飲料瓶的設(shè)計(jì)比較簡單,整體缺乏顯著性和獨(dú)創(chuàng)性,不符合我國商標(biāo)法中相關(guān)規(guī)定。另外,根據(jù)地域原則,申請商標(biāo)在別國獲準(zhǔn)注冊不能成為在中國必然獲準(zhǔn)注冊的理答:
著作權(quán)是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)作品的創(chuàng)作者對其所創(chuàng)作的作品享有的權(quán)利。作品與載體的關(guān)系,即是作品本身的財(cái)產(chǎn)權(quán)利(即著作權(quán))與作品載體的財(cái)產(chǎn)權(quán)的區(qū)分問題,問題產(chǎn)生的根源在于著作權(quán)的無形性。也就是說,作品可以不依賴有形介質(zhì)而存在:在不改變其性質(zhì)的情況下,作品可以從一個載體上被分離出來并依附在另外一個載體上。故作品具有獨(dú)立性,本身就是交易目的。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,電視、無線電、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)明,不斷為作品帶來新型的再現(xiàn)形式。作品的再現(xiàn)形式不影響作者著作權(quán)的享有,不能以載體的變化來抗辯作品著作權(quán)的侵犯。本案中,mp3是新型物質(zhì)載體,但被告以載體的變化作為對著作權(quán)侵權(quán)的抗辯,法院是不予支持的。
作品案例1:5歲的頑童甲用極為初始、樸拙的手法畫了一幅水彩畫,張貼在自己房間內(nèi),后乙將該水彩畫用于水彩筆的包裝封面,甲父要求乙支付著作權(quán)使用費(fèi),乙則認(rèn)為,甲僅5歲,沒有受過任何美術(shù)訓(xùn)練,所作水彩畫僅是隨意涂鴉,偶然巧合,并不能保護(hù)創(chuàng)作的連續(xù)性,因此該水彩畫不構(gòu)成作品。
答:
5歲頑童甲的水彩畫構(gòu)成作品。該水彩畫屬于文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域,就其獨(dú)創(chuàng)性而言,是其獨(dú)立創(chuàng)作,并未抄襲他人,且反映了頑童作畫時的思想感情,并具有可復(fù)制性,因此認(rèn)定構(gòu)成作品。雖然甲沒有受過專業(yè)訓(xùn)練且年齡很小,畫風(fēng)較為簡單、幼稚,但是獨(dú)創(chuàng)性并不要求作品質(zhì)量一定很高或很有水平,只要是獨(dú)立創(chuàng)作即可。
作品案例3:一名政治家到某大學(xué)去做演講,記者甲用速記準(zhǔn)確記錄了該政治家的所有演講內(nèi)容,記者乙未經(jīng)記者甲的許可將該演講稿刊登在報(bào)紙上,記者甲認(rèn)為記者乙侵犯了自己就該演講稿所享有的著作權(quán),訴至法院。
答:
記者甲記錄的演講稿不構(gòu)成作品。因?yàn)槠涫菍ρ葜v者內(nèi)容的完全或者幾乎相同的復(fù)制,其結(jié)果并沒有產(chǎn)生與原演講者內(nèi)容有可以客觀識別的、非細(xì)微的差別,因此其不符合作品獨(dú)創(chuàng)性的要求,不構(gòu)成作品。
作品案例4:甲將朱自清的知名散文《背影》翻譯成英文,發(fā)表在一本英語雜志上,乙未經(jīng)許可將該英文版《背影》刊登在自己的英語文摘報(bào)上,甲認(rèn)為乙侵犯了自己英文版《背影》的著作權(quán),乙則稱翻譯的《背影》抄自朱自清的作品,本身不構(gòu)成作品。
答:
英文版《背影》構(gòu)成作品。英文版《背影》是在中文版《背影》的基礎(chǔ)上創(chuàng)作的,并非中文版《背影》一對一翻譯的結(jié)果。作者在英文譯文的單詞選擇、組詞以及文章語句排列上,翻譯者無不以自己英文水平為基礎(chǔ),投入了大量的智力性創(chuàng)造勞動,帶給作者是與原作不同的藝術(shù)感受,完全符合獨(dú)創(chuàng)性的要求。
作品案例5:后甲又將朱自清知名散文《背影》譯成盲文,一家盲文出版社丙未經(jīng)許可出版,甲認(rèn)為丙侵犯了盲文版《背影》的著作權(quán),訴至法院。
答:
盲文版《背影》不構(gòu)成作品。從中文到盲文,兩個語種之間是一一對應(yīng)的關(guān)系,例如“這兒的景色很美”轉(zhuǎn)換成盲文,只對應(yīng)一種盲文結(jié)果。因此,兩種語言的轉(zhuǎn)換之間是不包含獨(dú)創(chuàng)性的智力勞動的。
公司侵犯其電話簿的著作權(quán)。
問:b公司有沒有侵犯a公司的著作權(quán)?
答:
a電話公司的號碼不構(gòu)成匯編作品。匯編作品要求是對已存事實(shí)、資料或數(shù)據(jù)的收集和整理;作者對這些資料進(jìn)行了選擇、調(diào)整或組織;作者特點(diǎn)的選擇、調(diào)整或組織工作使得作品產(chǎn)生原創(chuàng)性。a電話公司的白頁上的電話號碼的挑選、調(diào)整和編排不能滿足版權(quán)保護(hù)的最低標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)椋推鋬?nèi)容挑選,只是每位申請人的最基本信息,不存在創(chuàng)新性;就其編排方面,只是按字母順序排列了用戶,該排列方式是一種古老的方法,也不具有任何創(chuàng)新性。所以b公司沒有侵犯a公司的著作權(quán)。
商標(biāo)侵權(quán)案例:
某工商執(zhí)法人員根據(jù)舉報(bào)依法對某公司進(jìn)行檢查。在檢查現(xiàn)場,執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該公司堆放的mp3播放器成品、半成品及包裝盒上均標(biāo)有與蘋果圖形相近似的圖形標(biāo)志。經(jīng)查證,蘋果圖形為美國蘋果電腦公司在第九類商品上注冊的商標(biāo),而該公司使用的標(biāo)志與蘋果公司的注冊商標(biāo)極為近似,且未經(jīng)過注冊人的許可。
問:本案中的蘋果圖形屬于哪一類型商標(biāo),該公司是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)?
答:
商標(biāo)是一種用來標(biāo)示商品或服務(wù)的經(jīng)營標(biāo)志,按其外在特征的不同,一般可分為文字商標(biāo)、圖形商標(biāo)和組合商標(biāo)等。本案中的蘋果圖案即屬于圖形商標(biāo)。本案中,蘋果圖形為美國蘋果電腦有限公司在第九類商品上注冊的商標(biāo),且該商標(biāo)在有效期限內(nèi),蘋果公司享有該商標(biāo)的專用權(quán)。某公司未經(jīng)注冊商標(biāo)專用權(quán)人許可,在類似商品即mp3播放器上使用與蘋果圖形注冊商標(biāo)相近似的圖形商標(biāo)的行為,構(gòu)成了《商標(biāo)法》第52條第一款規(guī)定的侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。
由,決定予以駁回,不予初步審定公告。
問:如何判定立體商標(biāo)是否具有顯著性?
答:
具有顯著性是商標(biāo)發(fā)揮其指示商品或服務(wù)特定來源功能的必然要求,否則就會造成消費(fèi)者的混淆和誤認(rèn)。本案中甲飲料公司欲注冊的“芬特”飲料瓶體可以看成是一種三維標(biāo)志,應(yīng)當(dāng)屬于我國《商標(biāo)法》規(guī)定的立體商標(biāo)。《商標(biāo)法》第12條為防止不適當(dāng)注冊,對用三維標(biāo)志申請注冊的商標(biāo)又進(jìn)行了一些限制。
這些限制規(guī)定為:(1)僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀不得注冊;
(2)為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀不得注冊;
(3)使商品具有實(shí)質(zhì)性價值的形狀不得注冊。
本案中,甲公司欲以“芬特”飲料瓶體作為三維標(biāo)志申請注冊立體商標(biāo),但該瓶體在形狀或外觀上缺乏辨識度,在實(shí)際上無法使一般消費(fèi)者將“芬特”商品與其他同類商品區(qū)分開來。且該瓶體與其他飲料瓶體相比,在設(shè)計(jì)上缺乏商標(biāo)應(yīng)具備的顯著性。商標(biāo)評審委員會駁回申請是妥當(dāng)?shù)摹?/p>
注冊商標(biāo)案例:
某果汁廠雖然剛剛起步,但產(chǎn)品已經(jīng)在當(dāng)?shù)仡H受歡迎,有人建議早日將果汁商標(biāo)注冊,廠長認(rèn)為等企業(yè)發(fā)展壯大了也不遲。幾年后,企業(yè)越做越大,廠長決定辦理商標(biāo)注冊,但發(fā)現(xiàn),該廠使用的商標(biāo)早已被某食品顯著性案例1:
a公司研制出一種新型材料,在特定低溫環(huán)境下呈現(xiàn)電阻為零的“超導(dǎo)態(tài)”。a公司隨后向商標(biāo)局提出“超導(dǎo)”商標(biāo)的注冊申請。商標(biāo)局發(fā)給申請人《注冊申請受理通知書》,申請人以為萬無一失,便隨即花費(fèi)大量成本,顯著性案例2:
廣西某公司在3類牙膏、洗發(fā)液等商品上向商標(biāo)局提出“田七”商標(biāo)的注冊申請,被駁回,申請人不服,向商標(biāo)評審委員會申請復(fù)審。委員會認(rèn)為,“田七”作為商標(biāo)已與申請人建立了特定對應(yīng)的聯(lián)系,能夠起到區(qū)別著作權(quán)案例分析:
某畫家創(chuàng)作了一幅美術(shù)作品,畫家將美術(shù)作品原件出售給了某甲。
問:
1、該畫的著作權(quán)是屬于畫家,還是屬于某甲?
公司注冊為果汁飲品商標(biāo)。商標(biāo)被搶注,使果汁廠不得不更改商標(biāo),這一行為造成很多包裝及宣傳成本的損失,突然改換商標(biāo),客戶不認(rèn)同,銷量銳減。
問:未注冊商標(biāo)是否完全不受法律保護(hù)?
答:
我國《商標(biāo)法》第4條明確規(guī)定,自然人、法人對生產(chǎn)、銷售商品或提供服務(wù)需要取得商標(biāo)專用權(quán)的,應(yīng)當(dāng)向商標(biāo)局申請商標(biāo)注冊。從該條文義來看,商標(biāo)只有經(jīng)過注冊,方產(chǎn)生商標(biāo)專用權(quán)。但在本條所體現(xiàn)的原則之外,我國基于多種考慮尚通過《商標(biāo)法》及《反不正當(dāng)競爭法》做出了多個例外規(guī)定。因此,全面地看,若符合法律規(guī)定的要件,商標(biāo)即使未注冊仍能夠得到一定的保護(hù)。但保護(hù)強(qiáng)度不高,保護(hù)手段與保護(hù)注冊商標(biāo)的也不同。
問:若該商標(biāo)注冊人明知果汁廠已經(jīng)使用該商標(biāo),果汁廠是否可請求撤銷該商標(biāo)?
答:
未注冊商標(biāo)能否阻止他人搶先注冊的考量要素,是該商標(biāo)是否屬于馳名商標(biāo)。本案中的果汁廠所使用的商標(biāo)由于使用時間較短、廣告宣傳不夠,尚未形成一定影響,難以構(gòu)成馳名商標(biāo)。所以,即使他人明知果汁廠使用在先,由于商標(biāo)不屬于馳名商標(biāo),仍然無法受到法律保護(hù)。
地域性案例1: 2005年8月24日,深圳海關(guān)根據(jù)美國a公司的申請,扣留了b公司報(bào)關(guān)出口的nova商標(biāo)的男士襯衫。a公司認(rèn)為,nova是該公司在中國注冊的商標(biāo),b公司侵犯了其涉案商標(biāo)專用權(quán)。
問:本案如何解決? 答:
被告b公司雖然在西班牙注冊了nova商標(biāo),但是并未在中國注冊相應(yīng)商標(biāo)。因此,該商標(biāo)在中國不能作為注冊商標(biāo)受到保護(hù)。而a公司先于b公司在中國注冊了nova商標(biāo),因此受到中國法律保護(hù)。b公司在中國生產(chǎn)印有nova商標(biāo)的服裝屬侵權(quán)行為。由于b公司不了解知識產(chǎn)權(quán)的地域性,因此付出了沉重的代價。
完成了商品包裝及宣傳材料的設(shè)計(jì)工作。
不料之后申請人收到商標(biāo)局發(fā)出的《商標(biāo)駁回通知書》,駁回理由是“該商標(biāo)用于本商品上表示了本商品的功能用途等特征,不具有顯著性”。
問:本案中商標(biāo)局的理由是否符合法律規(guī)定?
答:
“超導(dǎo)”一詞的本意是指某物質(zhì)能在特定低溫環(huán)境下呈現(xiàn)電阻為零的“超導(dǎo)態(tài)”。本案中,商標(biāo)注冊申請人所生產(chǎn)的商品正是具備該特性的特殊材料。一方面,由于該詞反映了產(chǎn)品的功能和用途,其他同類商品免不了也需要以“超導(dǎo)”自稱,若允許其注冊,那么其競爭者就再也不能稱自己的產(chǎn)品具有“超導(dǎo)”特性了,顯然這是與公共利益相悖的;
另一方面,“超導(dǎo)”一詞難以使相關(guān)公眾將產(chǎn)品與特定經(jīng)營者聯(lián)系起來,消費(fèi)者看到“超導(dǎo)”商標(biāo),只知道這是具備“超導(dǎo)”特性的材料,但絕不會想到該產(chǎn)品是由a公司生產(chǎn)。綜上所述,“超導(dǎo)”一詞不能在這種產(chǎn)品上作為商標(biāo)注冊。
專利法案例分析1:
甲廠1996年研制出一種n型高壓開關(guān),于1997年1月向中國專利局提出專利申請,1998年5月獲得實(shí)用新型專利權(quán)。乙廠也于1996年7月自行研制出這種n型高壓開關(guān)。乙廠在1996年底前已生產(chǎn)了80臺n型高壓開關(guān),1997年3月開始在市場銷售。1997年乙廠又生產(chǎn)了70臺n型高壓開關(guān)。1998年初,甲廠發(fā)現(xiàn)乙廠銷售行為后,遂與乙廠交涉,但乙廠認(rèn)為自己的行為不構(gòu)成侵權(quán)。
乙廠是否侵犯了甲廠的專利權(quán)?為什么?
答:
(1)乙廠沒有侵犯甲廠的專利權(quán)。(2)我國專利法規(guī)定(69): “在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的”不視為侵犯專利權(quán)。(先用權(quán))
(3)本案中,在甲廠的專利申請日以前乙廠已經(jīng)開始生產(chǎn)n型高壓開關(guān),依法享有先用權(quán)。在甲廠獲得專利權(quán)后,乙廠因享有先用權(quán),故在原有范圍內(nèi)(每年生產(chǎn)不大于80臺)生產(chǎn)n型高壓開關(guān)并不侵犯甲廠的專利權(quán)。作用,獲準(zhǔn)注冊。但其他商品(非牙膏)駁回其部分申請。
問:為何商標(biāo)評審委員會允許該公司在牙膏類商品上注冊表示商品原料特征的“田七”商標(biāo)?
答:
田七原為中草藥名稱,使用在牙膏上也僅可表示該商品的原料中含有田七成分。按我國《商標(biāo)法》第11條禁止注冊“直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其其他特點(diǎn)的標(biāo)記”,應(yīng)當(dāng)依法駁回其注冊申請。申請商標(biāo)“田七”采用一定獨(dú)創(chuàng)性的書法字體,從而增強(qiáng)了申請商標(biāo)的顯著性;申請人又提交了有關(guān)使用、宣傳證據(jù),可以證明申請商標(biāo)在實(shí)際使用中已經(jīng)具有了較高的知名度,能夠起到區(qū)別商品來源的作用。
各國均認(rèn)為,經(jīng)過經(jīng)營者的使用行為,可以使該商標(biāo)除了原有的含義之外,在消費(fèi)者心中出現(xiàn)“第二含義”。該“第二含義”的存在,被認(rèn)為能夠?qū)⒃撋虡?biāo)與特定商品聯(lián)系起來,即該標(biāo)記能夠起到商標(biāo)應(yīng)有的功能。因此,商標(biāo)評審委員會準(zhǔn)予其初步審定。但是,權(quán)利人的權(quán)利也要受到一定限制,注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止他人將之作為表示商品質(zhì)量的說明性文字加以正當(dāng)使用。
2、該美術(shù)作品出版后,原件不慎毀壞,畫家是否還享有該美術(shù)作品的著作權(quán)?
3、如果畫家將該美術(shù)作品的著作權(quán)(經(jīng)濟(jì)權(quán)利)轉(zhuǎn)讓給了某畫院,是否需要將原件一并移交給畫院?如果不移交,是否意味著著作權(quán)(經(jīng)濟(jì)權(quán)利)未轉(zhuǎn)讓?
答:
1、畫家將美術(shù)作品原件出售給某甲后,這幅美術(shù)作品的著作權(quán)仍屬于畫家。
這是因?yàn)?,畫家將美術(shù)作品原件出售給某甲時,只是將其美術(shù)作品原件的物權(quán)轉(zhuǎn)讓給了某甲,并未將其著作權(quán)一并轉(zhuǎn)讓,美術(shù)作品原件的轉(zhuǎn)移不等于美術(shù)作品著作權(quán)的轉(zhuǎn)移。
2、該美術(shù)作品出版后,如果原件不慎毀壞,畫家仍享有該美術(shù)作品的著作權(quán)。
這是因?yàn)椋撁佬g(shù)作品原件的滅失,不等于美術(shù)作品著作權(quán)的喪失,也就是說,著作權(quán)的保護(hù)期是法定的,著作權(quán)的存在,不以作品原件物質(zhì)載體的存在為前提。
3、如果畫家將該美術(shù)作品的著作權(quán)轉(zhuǎn)讓給了畫院,不一定應(yīng)將美術(shù)作品原件一并移交給畫院。不將美術(shù)作品原件移交給畫院,不意味著著作權(quán)未轉(zhuǎn)讓。
這是因?yàn)?,著作?quán)的轉(zhuǎn)移,不意味著作品原件物權(quán)的轉(zhuǎn)移,如同畫家將美術(shù)作品原件出售給某甲后,其物權(quán)的轉(zhuǎn)移不等于其著作權(quán)的轉(zhuǎn)移一樣。所以美術(shù)作品原件不移交,并不意味著著作權(quán)未轉(zhuǎn)讓。
專有性案例:
2006年10月7日,甲報(bào)社從《走向二十一世紀(jì)的中國警察》畫冊中,復(fù)制了林某的攝影作品,用于其編輯出版的雜志的封面用圖,并在照片畫面中顯著位置配寫了“一個緝毒警察的腐敗之路”、“更年期危機(jī)”、“娛樂圈秘史”等文字標(biāo)題。之后又將該作品用于其雜志征訂的廣告宣傳品上廣為散發(fā)。
問:請結(jié)合知識產(chǎn)權(quán)專有性特點(diǎn),分析本案應(yīng)當(dāng)如何處理?
答:
我國《著作權(quán)法》第12條規(guī)定,“著作地域性案例2:
某日本公司與中國某企業(yè)談技術(shù)合作,合同約定使用1件日本專利(均獲得批準(zhǔn)并在有效期內(nèi)),該項(xiàng)技術(shù)未在中國和其他國家申請專利,請回答下列問題:
1、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費(fèi)?
答:
依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費(fèi)。
時間性案例1:
1990年11月5日,李某向中國專利局申請了名稱為旗幟吹飄裝置的實(shí)用新型專利。1991年8月21日,國家專利機(jī)關(guān)授予李某實(shí)用新型專利。2003年5月,a公司應(yīng)某市政府委托,完成該市國慶會場國旗旗桿安裝任務(wù),也用了旗幟吹飄裝置。李某認(rèn)為a公司侵權(quán),遂起訴。
問:利用知識產(chǎn)權(quán)的時間性特點(diǎn)解釋此案例。
答:
知識產(chǎn)品理應(yīng)是全人類的共同財(cái)富,但時間性案例2:
我國的《著作權(quán)法》對一般文字作品的保護(hù)期是作者有生之年和去世后50年,德國的《版權(quán)法》對一般文字作品的保護(hù)期是作者有生之年和去世后70年。請回答下列問題:
1、假如某德國作者已去世60年,我國一出版社擬在我國翻譯出版該作品,是否需要征得德國作者的繼承人的許可,方可在我國出版發(fā)行?
答:
在此種情況下,我國出版社不需要征得權(quán)屬于作者,本法另有規(guī)定的除外?!绷帜匙鳛閿z影作品的作者享有該作品的著作權(quán)。
著作權(quán)作為一種知識產(chǎn)權(quán),是權(quán)利人對知識產(chǎn)品為排他性利用的專有權(quán)利。
具體而言,著作權(quán)人有權(quán)控制他人對作品的利用,禁止未經(jīng)許可對作品的復(fù)制、表演、廣播、翻譯等行為。由于作品被視為權(quán)利人人格的延伸,著作權(quán)尚具有人身性的特點(diǎn),這意味著,即使經(jīng)過權(quán)利人許可使用其作品,仍應(yīng)當(dāng)尊重權(quán)利人的署名權(quán),并且保護(hù)作品的完整性。
首先,甲報(bào)社未經(jīng)林某許可,在其編輯出版的刊物封面及廣告頁上使用該作品,侵犯了林某對作品享有的復(fù)制權(quán)和出版權(quán);其次,甲報(bào)社在作品畫面中配印了與作品主題相反的文字,歪曲了林某的作品內(nèi)容,侵犯了林某的保護(hù)作品完整權(quán);最后,甲報(bào)社未在攝影作品上標(biāo)明作者姓名,其行為侵犯了林某對作品的署名權(quán)。因此,甲報(bào)社應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)的法律責(zé)任。
這是因?yàn)?,該日本公司未在中國申請?jiān)搶@皇苤袊鴮@ǖ谋Wo(hù),因此,依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在中國銷售,中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費(fèi)。
2、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品如果返銷日本,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費(fèi)?
答: 需要。這是因?yàn)?,這件專利已在日本獲得批準(zhǔn),因而受到日本專利法的保護(hù),中國企業(yè)依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品要在日本銷售,則需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費(fèi)。
3、依照該專利生產(chǎn)的產(chǎn)品如果在日本以外的國家和地區(qū)銷售,中國企業(yè)是否需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費(fèi)?
答:
中國企業(yè)不需要向日本公司支付這件日本專利的許可使用費(fèi)。
這是因?yàn)椋撊毡竟疚丛谌毡疽酝獾膰液偷貐^(qū)申請專利并獲得批準(zhǔn),依照這件專利生產(chǎn)的產(chǎn)品在這些國家和地區(qū)銷售,得不到這些國家和地區(qū)的專利保護(hù),因此中國企業(yè)不需要向該日本公司支付這件專利的許可使用費(fèi)。
4、該專利有效期滿后,該項(xiàng)技術(shù)是否還有使用價值?
答:
該件專利有效期滿后,該項(xiàng)技術(shù)仍然可能具有使用價值。
這是因?yàn)椋瑢@麢?quán)的失效,意味著權(quán)利人的權(quán)利失去了法律保護(hù)和該項(xiàng)技術(shù)進(jìn)入了公有領(lǐng)域,并不意味著該技術(shù)本身失效。依據(jù)其技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品只要市場需要,該項(xiàng)技術(shù)仍然具有使用價值,只是不需再支付專利許可使用費(fèi)。
其創(chuàng)造者往往為了追求個人私利,隱秘其創(chuàng)新成果,只供其個人使用,這便不利于社會整體進(jìn)步。而知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)設(shè)的初衷在于使國家與知識產(chǎn)品的所有人簽訂契約,國家以賦予知識產(chǎn)品的創(chuàng)造者一定期限的壟斷利益為代價,換取其向公眾公開知識產(chǎn)品。
根據(jù)我國《專利法》第42條的規(guī)定,“發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年,實(shí)用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限為十年,均其申請日起計(jì)算。”即李某只有在該實(shí)用新型專利的申請日起十年內(nèi)享有專利權(quán)。本案中李某的申請時間為1990年11月5日,其權(quán)利保護(hù)期應(yīng)當(dāng)至2000年11月6日屆至。而a公司使用該裝置的時間2003年5月,此時李某的專利保護(hù)期早已屆滿,該實(shí)用新型已進(jìn)入公有領(lǐng)域,任何人均可自由使用,因此a公司未侵權(quán)。
可復(fù)制性案例:
2001年9月,a市某市民郭某向市政府書面呈文提出,在中山公園打造全國第一尊孫中山與宋慶齡的雙人銅像。其后,郭某以筆名“郭寶忠”將其雕塑廣場創(chuàng)意的文字作品和雙人雕塑模型在省版權(quán)局辦理了版權(quán)登記。2009年2月,郭某從媒體獲悉“孫中山宋慶齡銅像10月前進(jìn)駐中山公園”,設(shè)計(jì)方案由a市園林雕塑院實(shí)施。郭某就把a(bǔ)市政府、園林雕塑院告上法庭。
問:本案中郭某的構(gòu)思為何不能作為知識產(chǎn)權(quán)受到保護(hù)?
答:
著作權(quán)的客體,或者說著作權(quán)保護(hù)的對象是作品,作品是對思想觀念的表達(dá)形式。著作權(quán)的基本原則是只保護(hù)對思想觀念的表達(dá),而不保護(hù)思想觀念本身,以免鉗制思想,阻礙社會進(jìn)步。
本案中原告郭某稱,被告照搬了其創(chuàng)意,所謂創(chuàng)意,即創(chuàng)作的意圖,是指文藝創(chuàng)作所要達(dá)到的目的,屬于思想觀念范疇,不屬于著作權(quán)法所保護(hù)的作品,即使被告真的照搬了其創(chuàng)意,也不構(gòu)成侵權(quán)。德國作者繼承人的許可,即可在我國出版發(fā)行該德國作者的作品。
這是因?yàn)?,按照《伯爾尼公約》的規(guī)定,一個成員國給予其他成員國作品的版權(quán)保護(hù)期,應(yīng)按照該成員國版權(quán)法的規(guī)定。依據(jù)我國著作權(quán)法的規(guī)定,該德國作者的作品已經(jīng)超過法定版權(quán)保護(hù)期,不再受到版權(quán)保護(hù)。因此,出版社不需要征得德國作者繼承人的許可,即可在我國出版發(fā)行該德國作者的作品。
2、如果我國出版社將該翻譯作品,未征得德國作者繼承人的許可銷售到德國,是否構(gòu)成侵權(quán)?
答:
如果將該翻譯出版作品未征得德國作者繼承人的許可銷售到德國,已構(gòu)成侵權(quán)。
這是因?yàn)?,德國的《版?quán)法》規(guī)定的作品的版權(quán)保護(hù)期是作者有生之年和去世后70年,作者去世60年,作品的保護(hù)期尚未超過,所以,我國出版社若將該翻譯出版作品,未征得德國作者繼承人的許可銷售到德國,構(gòu)成侵權(quán)。
3、某中國作者已去世60年,一德國版社擬在德國翻譯出版其作品,是否需要征得中國作者的繼承人的許可,方可在德國出版發(fā)行?
答:
在此種情況下,德國出版社不需要征得中國作者繼承人的許可,即可在德國出版發(fā)行中國作者的作品。
這是因?yàn)?,按照《伯爾尼公約》的規(guī)定,一成員國給予其他成員國作品的保護(hù)期,一般不多于其來源國的版權(quán)保護(hù)期。我國的《著作權(quán)法》對一般文字作品的保護(hù)期是作者有生之年和去世后50年,該作者已去世60年,超過了我國《著作權(quán)法》對一般文字作品的保護(hù)期,在德國也不再受版權(quán)保護(hù)。所以德國出版社不需要征得中國作者繼承人的許可,即可在德國出版發(fā)行該中國作者的作品。專利法案例分析2:
考核點(diǎn):優(yōu)先權(quán)日為申請日
2006年10月18日,張某完成了一項(xiàng)自行車鎖具的小發(fā)明,10月30日,以“一種自行車鎖”為主題向?qū)@痔岢隽藢?shí)用新型專利申請。2007年2月4日,李某也以“一種自行車鎖”為主題向?qū)@痔岢隽藢?shí)用新型專利申請。2007年5月3日張某對原來的設(shè)計(jì)進(jìn)行了改進(jìn),再次以“一種自行車鎖”專利的地域性特點(diǎn)案例分析:
某甲(中國)公司2000年就一項(xiàng)產(chǎn)品發(fā)明向?qū)@痔岢鰧@暾垼?004年獲得發(fā)明專利權(quán)。因?yàn)楫a(chǎn)品主要內(nèi)銷,所以沒有向其他國家提出專利申請。2005年,該廠離職人員趙某移民a國,隨即在當(dāng)?shù)刈猿闪⒁夜静㈤_始生產(chǎn)、銷售甲公司的專利產(chǎn)品。2006年,趙某回國時,甲公司在當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V趙某及乙公司侵犯專利權(quán),要求其賠償損失。
為主題向?qū)@痔岢隽藢?shí)用新型專利申請。經(jīng)查,張某改進(jìn)后的技術(shù)方案與李某的方案基本相同。
問:中國專利局應(yīng)該將該項(xiàng)專利權(quán)授予誰?
答:
1.專利權(quán)應(yīng)授予張某。
2.我國《專利法》規(guī)定:“申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權(quán)。” 3.本案中,張某就xx主題提出申請的申請日是xx日,在其就相同主題提出申請時,可以享有優(yōu)先權(quán),即,以前一申請的申請日為后一申請的申請日,即xx日。而李某的申請日為xx,所以張某的申請為在先申請。專利法規(guī)定,兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人。所以專利權(quán)應(yīng)授予張某。
問:趙某及乙公司是否侵犯了甲公司的專利權(quán)?
答: 1.趙某和乙公司并沒有侵犯甲公司的專利權(quán)。
2.根據(jù)《巴黎公約》的專利獨(dú)立原則,專利權(quán)具有地域性特點(diǎn)。即一個國家依照其本國專利法授予的專利權(quán),僅在該國法律管轄范圍內(nèi)有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利不承擔(dān)保護(hù)的義務(wù)。如果一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造只在我國取得專利權(quán),那么專利權(quán)人只在我國享有專利權(quán)。如果有人在其他國家和地區(qū)生產(chǎn)、使用或銷售該發(fā)明創(chuàng)造,則不屬于侵權(quán)行為。
3.本案中,甲公司只在中國申請了專利權(quán),其獨(dú)占實(shí)施權(quán)--即自己實(shí)施同時禁止別人實(shí)施的權(quán)利--僅在中國范圍內(nèi)受到保護(hù)。趙某雖原為甲公司員工,但其生產(chǎn)、銷售專利產(chǎn)品的行為均發(fā)生在a國,而甲公司在a國并沒有申請專利,因而在a國沒有專利權(quán)。所以趙某和乙公司的行為并不侵犯甲公司的專利權(quán)。
知識產(chǎn)權(quán)
知識產(chǎn)權(quán):是指自然人或法人對自然人通過智力勞動所創(chuàng)造的智力成果,依法確認(rèn)并享有的權(quán)利.知識產(chǎn)權(quán)(專利)的基本性質(zhì):無形性、專有性、地域性、時間性、可復(fù)制性。
知識產(chǎn)權(quán)法:是調(diào)整人類在智力創(chuàng)造活動中因智力成果而產(chǎn)生的各種社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。
商標(biāo)法 商標(biāo)法
商標(biāo)的注冊審查:依照我國《商標(biāo)法》的規(guī)定,商標(biāo)注冊的條件可以分為形式條件和實(shí)質(zhì)條件兩種。
一、對形式條件的審查。
1、申請人的資格符合規(guī)定。
2、申請文件完備、齊全、符合規(guī)定。
3、符合商標(biāo)申請?jiān)瓌t。(一個商標(biāo)一份申請?jiān)瓌t;商標(biāo)注冊的分類申請?jiān)瓌t)。
4、申請手續(xù)完備、申請費(fèi)用交齊。
二、對實(shí)質(zhì)條件的審查。
1、合法性審查。(符合法定的商標(biāo)構(gòu)成要素;不得含有法定禁用標(biāo)記)
2、顯著性(識別性)審查。
3、在先版權(quán)法
版權(quán)法填空題
1、世界知識產(chǎn)權(quán)日是(4月26日)。
2、知識產(chǎn)權(quán)又被稱為智慧財(cái)產(chǎn)權(quán),它主要包括(專利、商標(biāo)、著作權(quán))三大部分。
3、黨的(十六大報(bào)告)提出要“完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度”。
4、世界上最早建立專利制度的國家是(威尼斯共和國)。
5、到(2006年),我國專利申請已突破300版權(quán)法
我國著作權(quán)法不保護(hù)的客體:在《著作權(quán)法》第4條第5條中規(guī)定了我國著作權(quán)法不保護(hù)的客體:
1、依法禁止出版、傳播的作品。
2、法律、法規(guī)、國家機(jī)關(guān)的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質(zhì)的文件,及其官方正式譯文。
3、時事新聞。
4、歷法、通用數(shù)表、通用表格和公式。除此以外,下列作品也不受版權(quán)保護(hù):
1、已過版權(quán)保護(hù)期、進(jìn)入公有領(lǐng)域的作品。
2、作者所屬國系《伯爾尼公約》和《世界版權(quán)公約》之外的非成
商標(biāo):是法律實(shí)體或自然人將自己的商品或服務(wù)與其他法律實(shí)體或自然人的商品或服務(wù)加以區(qū)別的可識別的標(biāo)記。
商標(biāo)權(quán):又稱商標(biāo)所有權(quán),是指商標(biāo)所有人依法對其商標(biāo)所享有的權(quán)利。
集體商標(biāo):由不同的企業(yè)依共同利益自愿組成的、具有法律實(shí)體資格的工商業(yè)團(tuán)體或行業(yè)性組織共同申請注冊、各自使用的商標(biāo),稱為集體商標(biāo)。
按商標(biāo)構(gòu)成分類:
1、文字商標(biāo):以各種語言文字、拼音字母、數(shù)字組成的商標(biāo),稱為文字商標(biāo);
2、圖形商標(biāo):由平面或立體圖形構(gòu)成的商標(biāo)。
3、記號商標(biāo):由簡明、抽象的記號或符號組成的商標(biāo)。
4、組合商標(biāo):以文字、圖形、記號組合而成的商標(biāo)。
5、立體商標(biāo):以占據(jù)一定空間的立體實(shí)物,如產(chǎn)品造型、產(chǎn)品的實(shí)體包裝物等組成的商標(biāo)。
6、全息商標(biāo):采用激光全息技術(shù)制成的商標(biāo)。
7、音響商標(biāo):以特殊的音響效果作為商標(biāo)注冊。
8、氣味商標(biāo):以特殊的氣味作為商標(biāo)注冊。商標(biāo)法:是調(diào)整因商標(biāo)注冊、使用、管理和保護(hù)而產(chǎn)生的各種社會關(guān)系的法律規(guī)范和總和。
商號:或稱字號,有廣義和狹義之分。廣義的商號包括兩種含義,一是指企業(yè)或商店的名稱,即經(jīng)營者從事商業(yè)活動所使用的名稱;二是指使用該商號的企業(yè)或商店本身。狹義的商號是指企業(yè)名稱的一個組成部分,是用以區(qū)別不同企業(yè)的主要標(biāo)志。
商標(biāo)侵權(quán):狹義的商標(biāo)侵權(quán)是指在商標(biāo)權(quán)有效地域和有效期內(nèi),未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人許可,在相同或類似商品包括服務(wù)上使用與其相同或近似商標(biāo)的行為,法律另有規(guī)定的除外。廣義的商標(biāo)侵權(quán),還包括假冒商標(biāo)的行為。
性(新穎性)審查(符合申請?jiān)谙仍瓌t;符合優(yōu)先權(quán)原則;不得與在先的商標(biāo)權(quán)沖突;不得與已失效不到一年的注冊商標(biāo)相同或者相似)。
4、不得損害他人已有的在先權(quán)。
5、非功能性審查。
商標(biāo)權(quán)的內(nèi)容:
1、專有使用權(quán);
2、禁用權(quán);
3、續(xù)展權(quán)-商標(biāo)所有權(quán)人有權(quán)依法在商標(biāo)注冊有效保護(hù)期滿時,向商標(biāo)局提出續(xù)展申請,延長商標(biāo)的有效保護(hù)期。如果由于種種原因沒有在有效保護(hù)期滿前提出續(xù)展申請,也可以在有效期滿后的寬限期一般為6個月內(nèi)提出申請,但需要交納延遲費(fèi)。
4、轉(zhuǎn)讓權(quán);
5、許可使用;
6、爭議權(quán)-對已經(jīng)注冊的商標(biāo)有爭議的,可以自該商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)注冊之日起5年內(nèi),向商標(biāo)評審委員會申請裁定。商標(biāo)評審委員會收到裁定申請后,應(yīng)當(dāng)通知有關(guān)當(dāng)事人,并限期提出答辯;
7、變更權(quán);
8、標(biāo)記權(quán);
9、注銷權(quán);
10、起訴權(quán);
11、質(zhì)押權(quán);
12、禁止侵權(quán)商品進(jìn)出口權(quán)。商標(biāo)權(quán)的限制:
1、注冊商標(biāo)的專用權(quán)以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品或服務(wù)為限。
2、在先使用的服務(wù)商標(biāo)符合條件的可以繼續(xù)使用。
3、對注冊商標(biāo)的時間限制。
4、對注冊商標(biāo)的地域限制。
5、商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止他人對商標(biāo)的正當(dāng)使用(善意使用)。與商標(biāo)有關(guān)的其他違法行為:
1、違法注冊商標(biāo)。
2、違法使用注冊商標(biāo)。(自行改變注冊商標(biāo)的;自行改變注冊商標(biāo)的注冊人名義、地址或者其他注冊事項(xiàng)的;自行轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的;連續(xù)三年停止使用的)
3、違法許可使用注冊商標(biāo)(商標(biāo)使用許可合同的備案與生效;商標(biāo)轉(zhuǎn)讓與商標(biāo)許可的無效;商標(biāo)許可與定牌加工)。
4、違法使用未注冊商標(biāo)(冒充注冊商標(biāo)的;違反本法第十條規(guī)定的;粗制濫造的,以次充好,欺騙消費(fèi)者的)
5、非法印制或者買賣商標(biāo)標(biāo)識。
6、其他涉及犯罪的違法行為(偽造或者變造《商標(biāo)注冊證》;違法辦法商標(biāo)注冊、管理和復(fù)審事項(xiàng)。)
萬件大關(guān)。
6、注冊商標(biāo)的有效期為
(十)年,自核準(zhǔn)之日起計(jì)算。
7、作者對其作品的著作權(quán)自(作品創(chuàng)作完成之日)產(chǎn)生。
版權(quán):又稱為著作權(quán),是指文學(xué)、藝術(shù)和科學(xué)作品的作者對其創(chuàng)作的作品依法享有的民事權(quán)利。
版權(quán)的經(jīng)濟(jì)權(quán)利:是指版權(quán)人依法利用其作品或許可他人使用其作品而獲得經(jīng)濟(jì)利益的權(quán)利。
1、復(fù)制權(quán);
2、出版權(quán);
3、發(fā)行權(quán);
4、演繹權(quán);
4、傳播權(quán);
6、追續(xù)權(quán);
7、質(zhì)押權(quán)。
版權(quán)的精神權(quán)利:是指作者基于作品依法享有的以人身利益為內(nèi)容的權(quán)利。包括發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)。
版權(quán)與工業(yè)產(chǎn)權(quán)的比較:
一、共性
1、同是知識產(chǎn)權(quán)。
2、同有知識產(chǎn)權(quán)的基本特性。
3、同樣在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。
4、兩者之間存在重疊、交叉、制約關(guān)系。
二、區(qū)別
1、工業(yè)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)調(diào)工業(yè)再現(xiàn)性,版權(quán)強(qiáng)調(diào)可復(fù)制性。
2、工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)條件較嚴(yán)格,版權(quán)保護(hù)條件較寬松。
3、工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度一般比版權(quán)保護(hù)力度要大。
4、版權(quán)注重精神權(quán)利保護(hù),工業(yè)產(chǎn)權(quán)涉及精神權(quán)利較少。
5、版權(quán)強(qiáng)調(diào)藝術(shù)性、美感,工業(yè)產(chǎn)權(quán)基本不強(qiáng)調(diào)美感。
6、版權(quán)一般為自動生成,無需登記;工業(yè)產(chǎn)權(quán)大多需要履行法定程序方可產(chǎn)生。
7、版權(quán)保護(hù)期較長,工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)期一般較短。作品:就是作者以語言、文字、圖形、符號、繪畫、雕塑、音樂、圖像等人們可以感知或通過機(jī)器感知的形式,表達(dá)思想、意愿、情感的文學(xué)、藝術(shù)、科學(xué)的智力勞動成果。作為版權(quán)保護(hù)的作品首先必須具有獨(dú)創(chuàng)性,其次必須有表達(dá)性,還必須有可復(fù)制性。合理使用:版權(quán)意義的合理使用,是指法律所允許的、可以不經(jīng)著作權(quán)人許可、也不向其支付報(bào)酬的對其作品的使用行為。
員國,也不是wto的成員,而且該作者在上述成員中沒有慣常住所,該作品首次出版國不是《伯爾尼公約》和《世界版權(quán)公約》的成員國,也不是wto的成員,與中國也沒有保護(hù)版權(quán)的雙邊協(xié)定,則不受我國著作權(quán)法保護(hù)。
法定許可:版權(quán)意義上的法定許可,是指法律明確規(guī)定的、可以不經(jīng)著作權(quán)人許可、但應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定支付報(bào)酬的對其作品的使用行為。我國在著作權(quán)法中規(guī)定了5種法定許可:
1、編寫出版教科書的法定許可。
2、報(bào)刊轉(zhuǎn)載的法定許可。
3、制作錄音錄像制品的法定許可。
4、廣播電臺、電視臺播放作品的法定許可。
5、廣播電臺、電視臺播放錄音制品的法定許可。
版權(quán)和鄰接權(quán)的侵權(quán):《著作權(quán)法》第46條:有下列侵權(quán)行為的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況,承擔(dān)停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責(zé)任:
1、未經(jīng)著作權(quán)人許可,發(fā)表其作品的;
2、未經(jīng)合作作者許可,將與他人合作創(chuàng)作的作品當(dāng)作自己單獨(dú)創(chuàng)作的作品發(fā)表的;
3、沒有參加創(chuàng)作,為謀取個人名利,在他作品上署名的;
4、歪曲、篡改他人作品的;
5、剽竊他人作品的;
6、未經(jīng)著作權(quán)人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、翻譯、注釋等方式使用作品的,本法另有規(guī)定的除外;
7、使用他人作品,應(yīng)當(dāng)支付報(bào)酬而未支付的;
8、未經(jīng)電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品、計(jì)算機(jī)軟件、錄音錄像制品的著作權(quán)人或者與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利人許可,出租其作品或者錄音錄像制品的,本法另有規(guī)定的除外;
9、未經(jīng)出版者許可,使用其出版的圖書、期刊的版式設(shè)計(jì)的;
10、未經(jīng)表演者許可,從現(xiàn)場直播或者公開傳送其現(xiàn)場表演,或者錄制其表演的;
11、其他侵犯著作權(quán)以及與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)益的行為。
版權(quán)和鄰接權(quán)侵權(quán)的民事責(zé)任:停止侵權(quán)、損害賠償、民事制裁、賠禮道歉。
版權(quán)和鄰接權(quán)糾紛的解決方式:
1、協(xié)商或調(diào)解。
2、仲裁。
3、行政處理。
4、司法訴訟。版權(quán)法
版權(quán)的歸屬:我國對版權(quán)的原始?xì)w屬規(guī)定如下:
1、版權(quán)原始?xì)w屬的基本原則。著作權(quán)人包括:作者、其他依照本法享有著作權(quán)的公民、法人或者其他組織。
2、單位作品的歸屬。(作品是由單位主持完成;作品代表單位意志創(chuàng)作;作品由單位承擔(dān)責(zé)任。)
3、職務(wù)作品的歸屬。職務(wù)作品的歸屬為兩種:①一種是作者享有署名權(quán),著作權(quán)的其他權(quán)利由法人或?qū)@?/p>
專利權(quán):是國家依法在一定時期內(nèi)授予發(fā)明創(chuàng)造者或者其權(quán)利繼受者獨(dú)占使用其發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。
專利一詞包含三種含義:
1、專利權(quán)
2、發(fā)明創(chuàng)造
3、專利文獻(xiàn)
專利權(quán)的特征:
1、無形性
2、專有性
3、地域性
4、時間性
5、可復(fù)制性
發(fā)明:是指對產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。只要是技術(shù)方案即可。專利法
不喪失新穎性的情況:申請專利的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前六個月內(nèi),有下列情形之一的,不喪失新穎性:
1、在中國政府主辦或者承認(rèn)的國際展覽會上首次展出的;
2、在規(guī)定的學(xué)術(shù)會議或者技術(shù)會議上首次發(fā)表的;
3、他人未經(jīng)申請人同意而泄露其內(nèi)容的。
新穎性的判斷標(biāo)準(zhǔn):
1、時間標(biāo)準(zhǔn):專利申請日。
2、地域標(biāo)準(zhǔn):我國現(xiàn)在采用絕對新穎性標(biāo)準(zhǔn)。
3、公開標(biāo)準(zhǔn):出版物公開、使用公開、專利法
專利保護(hù)期(均自申請日起計(jì)算):發(fā)明專利權(quán)20年、實(shí)用新型專利權(quán)10年、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)10年。
專利權(quán)人的權(quán)利: 制造權(quán)、使用權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán)、進(jìn)口權(quán)、標(biāo)記權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)、許可權(quán)、質(zhì)押權(quán)、起訴權(quán)。
實(shí)施專利的內(nèi)容:制造、使用銷售、許諾銷售、進(jìn)口
專利權(quán)的分類:禁止權(quán)(禁止他人實(shí)施)、實(shí)者其他組織享有,法人或者其他組織可以給予作者獎勵;主要是利用法人或者其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件創(chuàng)作,并由法人或者其他組織承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計(jì)圖、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖、地圖、計(jì)算機(jī)軟件等職務(wù)作品;法律、行政法規(guī)規(guī)定或者合同約定著作權(quán)由法人或者其他組織享有的職務(wù)作品。②另一種是除上述規(guī)定以外,著作權(quán)由作者享有,但法人或者其他組織有權(quán)在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)優(yōu)先使用。作品完成兩年內(nèi),未經(jīng)單位同意,作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。
4、委托作品的歸屬。受委托創(chuàng)作的作品,著作權(quán)的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權(quán)屬于受托人。
5、合作作品的歸屬。合作作品可以分割使用的,作者對各自創(chuàng)作的部分可以單獨(dú)享有著作權(quán),但行使著作權(quán)時不得侵犯合作作品整體著作權(quán)。合作作品不可以分割使用的,其著作權(quán)由各合作作者共同享有,通過協(xié)商一致行使;不能協(xié)商一致,又無正當(dāng)理由的,任何一方不得阻止他方行使除轉(zhuǎn)讓以外的其他權(quán)利,但是所得收益應(yīng)當(dāng)合理分配給所有合作作者。
6、匯編作品的歸屬。匯編若干作品、作品的片段或者不構(gòu)成作品的數(shù)據(jù)或者其他材料,對其內(nèi)容的選擇或者編排體現(xiàn)獨(dú)創(chuàng)性的作品,為匯編作品,其著作權(quán)由匯編人享有,但行使著作權(quán)時,不得侵犯原作品的著作權(quán)。
7、演繹作品的歸屬。演繹作品是指“改編、翻譯、注釋、整理已有的作品而產(chǎn)生的作品,其著作權(quán)由改編、翻譯、注釋、整理人享有,但行使著作權(quán)時,不得侵犯原作品的著作權(quán)?!?/p>
8、影視作品的歸屬。電影作品和以類似攝制電影的方法創(chuàng)作的作品的著作權(quán)由制版者享有,但編劇、導(dǎo)演、攝影、作詞、作曲等作者享有署名權(quán),并有權(quán)按照與制片者簽訂的合同獲得報(bào)酬。
9、作者身份不明的作品歸屬。作者身份不明的作品,由作品原件的所有人行使除署名權(quán)以外的著作權(quán)。
發(fā)明專利分為兩大類:產(chǎn)品發(fā)明專利、方法發(fā)明專利
實(shí)用新型:是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型專利只保護(hù)產(chǎn)品,不保護(hù)方法。外觀設(shè)計(jì):是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。
外觀設(shè)計(jì)應(yīng)符合的條件:
1、計(jì)的載體必須是產(chǎn)品
2、外觀設(shè)計(jì)的構(gòu)成要素是產(chǎn)品的形狀或產(chǎn)品的圖案
3、產(chǎn)品的形狀、圖案、色彩應(yīng)該是固定的4、申請外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的產(chǎn)品應(yīng)該是一個整體
5、外觀設(shè)計(jì)必須具有人的視覺直接可見性
6、文字和數(shù)字的字音、字義不能作為外觀設(shè)計(jì)要求保護(hù)
7、外觀設(shè)計(jì)應(yīng)能用于產(chǎn)業(yè)上形成批量生產(chǎn)
8、產(chǎn)品通電以后才能顯示的圖像,不能作為外觀設(shè)計(jì)要求保護(hù)
授予專利的實(shí)質(zhì)條件(對發(fā)明本身的要求):
1、不得違反國家法律、社會公德,不得妨害公共利益
2、符合專利法律制度的規(guī)定
3、發(fā)明具有專利性(新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性)對下列各項(xiàng),不授予專利權(quán):
1、科學(xué)發(fā)現(xiàn);
2、智力活動的規(guī)則和方法;
3、疾病的診斷和治療方法。但是,用于疾病診斷和治療的器械、儀器、用具等屬于專利保護(hù)的范圍;
4、動物和植物品種。動物和植物品種的生產(chǎn)方法可以授予專利權(quán);
5、用原子核變換方法獲得的物質(zhì);
6、對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識作用的設(shè)計(jì)。
新穎性:既不是現(xiàn)有技術(shù),也沒有抵觸申請。現(xiàn)有技術(shù):是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。
抵觸申請:是指在一項(xiàng)專利申請的申請日以前由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造向國務(wù)院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的專利申請。
其他方式公開。
創(chuàng)造性:是指與現(xiàn)有技術(shù)相比,該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步,該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。
創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn):
1、解決了人們長期想解決而未能解決的技術(shù)難題
2、克服了技術(shù)偏見
3、系“首創(chuàng)性”或“開拓性”的技術(shù)方案
4、產(chǎn)生了意料不到的效果的發(fā)明創(chuàng)造:組合發(fā)明、選擇發(fā)明、用途發(fā)明、要素變更發(fā)明。
實(shí)用性:是指該發(fā)明或者實(shí)用新型能夠制造或者使用,并且能夠產(chǎn)生積極效果。
實(shí)用性的判斷標(biāo)準(zhǔn):
1、再現(xiàn)性
2、可實(shí)施性
3、有益性
4、違背自然規(guī)律的技術(shù)方案不可能實(shí)現(xiàn),不具備實(shí)用性。
專利性審查順序:實(shí)用性→新穎性→創(chuàng)造性 授予專利權(quán)的形式條件(對申請過程的要求):
1、書面申請?jiān)瓌t
2、單一性原則
3、先申請?jiān)瓌t
4、優(yōu)先權(quán)原則
5、充分公開原則
6、說明書必須支持權(quán)利要求書
7、修改不得超出原申請文件范圍
先申請?jiān)瓌t:兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人。
優(yōu)先權(quán)原則:國際優(yōu)先權(quán)(外國優(yōu)先權(quán))國內(nèi)優(yōu)先權(quán)(本國優(yōu)先權(quán))
國際優(yōu)先權(quán):申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),或者自外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi),又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則,可以享有優(yōu)先權(quán)。國內(nèi)優(yōu)先權(quán):申請人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權(quán)。
專利行政部門:國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局 提交申請文件的方式:面交、郵寄、通過專利代辦處提交、電子申請
申請日的確定:收到專利申請文件之日、寄出的郵戳日、優(yōu)先權(quán)日 施權(quán)(自己實(shí)施專利)、許可權(quán)(許可他人實(shí)施)、其他權(quán)利
專利權(quán)的權(quán)利用盡:專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品,由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后,其他人不需要經(jīng)過專利權(quán)人的許可就可以使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品。
發(fā)明人或設(shè)計(jì)人的權(quán)利:署名權(quán)、獲獎權(quán)、獲酬權(quán)
職務(wù)發(fā)明的權(quán)利歸屬問題:中國:雇員完成的職務(wù)發(fā)明直接歸雇主所有。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位;申請被批準(zhǔn)后,該單位為專利權(quán)人。
合作開發(fā)、委托開發(fā)的權(quán)利歸屬問題:如果有協(xié)議,根據(jù)協(xié)議辦理;如果沒有協(xié)議或約定不明確,申請專利的權(quán)利屬于完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批準(zhǔn)后,申請的單位或者個人為專利權(quán)人。
對專利權(quán)的限制:
1、一般限制
2、強(qiáng)制許可
3、計(jì)劃許可
4、地域限制
5、時間限制
6、權(quán)利用盡
專利權(quán)人的義務(wù):充分公開其發(fā)明創(chuàng)造的義務(wù)、積極實(shí)施其專利的義務(wù)、不得濫用專利權(quán)的義務(wù)、繳納年費(fèi)的義務(wù)
專利侵權(quán):未經(jīng)專利權(quán)人許可,實(shí)施其專利(制造、使用、銷售、許諾銷、售、進(jìn)口、假冒專利),即侵犯其專利權(quán)。
訴訟時效:侵犯專利權(quán)的訴訟時效為二年,自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計(jì)算。訴訟管轄(河北?。?/p>
1、級別管轄。所有的知識產(chǎn)權(quán)一審案件均由中級以上人民法院管轄;專利、植物新品種、集成電路案件由石家莊中院管轄。
2、地域管轄。被告人所在地;侵權(quán)行為地-侵權(quán)行為實(shí)施地(生產(chǎn)、銷售)、侵權(quán)產(chǎn)品儲藏地、查封扣押地。
專利侵權(quán)訴訟賠償數(shù)額:實(shí)際損失;法定賠償額區(qū)間(1萬元以上100萬元以下)
商業(yè)秘密:是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。
知識產(chǎn)權(quán)最新篇三
一、專利權(quán)人的主要權(quán)利
獨(dú)占實(shí)施權(quán),包括制造權(quán)、使用權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán)、進(jìn)口權(quán)
轉(zhuǎn)讓權(quán)指專利權(quán)人將其專利權(quán)轉(zhuǎn)移給他人所有。
許可實(shí)施權(quán)指專利權(quán)人通過簽訂合同的方式許可他人實(shí)施專利并收取專利使用費(fèi)的行為。
標(biāo)記權(quán)指專利人在其專利產(chǎn)品或該產(chǎn)品的包裝上標(biāo)明專利標(biāo)記或?qū)@柕臋?quán)利。
二、著作權(quán)的取得方式
亦即著作權(quán)的產(chǎn)生,指作者因其創(chuàng)作作品而取得著作權(quán)保護(hù),享有著作人身權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)。
1、自動取得制度(創(chuàng)作主義)
2、注冊取得制度
3、我國著作權(quán)法參照各國的通行做法,采取自動取得原則。
三、計(jì)算機(jī)軟件法律保護(hù)條件
1、原創(chuàng)性:受保護(hù)的軟件必須由開發(fā)者獨(dú)立開發(fā),即軟件應(yīng)該是開發(fā)者獨(dú)立設(shè)計(jì)、獨(dú)立編制的編碼組合。
2、固定性:受保護(hù)的軟件須固定在某種有形物體上。
四、馳名商標(biāo)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)
1、相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度
2、該商標(biāo)使用的持續(xù)時間
3、該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍
4、該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄
5、該商標(biāo)馳名的其他因素。
五、著作權(quán)人的主要權(quán)利
包括注冊的人身權(quán)和著作的財(cái)產(chǎn)權(quán)。著作的人身權(quán),是指著作權(quán)人享有的主張自己為文學(xué)、藝術(shù)或科學(xué)作品作者的資格權(quán)、發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)和保護(hù)作品完整權(quán)等與人身緊密聯(lián)系而沒有直接財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的權(quán)利。著作權(quán)人也可主張復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、廣播權(quán)、展覽權(quán)、改編權(quán)等一系列具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的權(quán)利,即著作的財(cái)產(chǎn)權(quán)。
六、專利申請的原則
1、書面原則:指專利申請必須以書面形式提交國務(wù)院專利行政部門(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局)
2、先申請?jiān)瓌t:兩個以上的申請人分別就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人。
3、單一性原則:是指一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。
4、優(yōu)先權(quán)原則:?外國優(yōu)先權(quán)?本國優(yōu)先權(quán)
七、著作權(quán)與專利權(quán)的區(qū)別
1、保護(hù)對象不同。著作權(quán)是通過保護(hù)作品的表達(dá)形式而達(dá)到保護(hù)作品思想內(nèi)容的目的,思想、事實(shí)、方式等不是著作權(quán)保護(hù)的直接標(biāo)的。專利權(quán)所保護(hù)的是具有新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開了表達(dá)形式而直接深入到技術(shù)方案本身。
2、保護(hù)條件不同。專利權(quán)要求發(fā)明創(chuàng)造具有首創(chuàng)性,對于同一內(nèi)容的發(fā)明,專利權(quán)只授予先申請人。著作權(quán)要求作品具有獨(dú)創(chuàng)性(任何作品只要是獨(dú)立構(gòu)思和創(chuàng)作的,不問其思想內(nèi)容與已發(fā)表的作品是否相同或相似,均可獲得獨(dú)立的著作權(quán))。
3、權(quán)利產(chǎn)生的程序不同。專利權(quán)必須采取國家行政授權(quán)的方法確定權(quán)利人。著作權(quán)在大多數(shù)國家依創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生,無需履行任何注冊登記手續(xù)。
4、適用領(lǐng)域不同。著作權(quán)所保護(hù)的作品主要涉及文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域,專利權(quán)主要發(fā)生在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,與產(chǎn)品的技術(shù)方案息息相關(guān)。兩者在某些方面也可能出現(xiàn)交叉。
八、商標(biāo)注冊的條件
1、積極條件?可視性。?顯著性。
2、消極條件?不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志?禁止作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志?混同商標(biāo)④侵犯在先權(quán)利⑤惡意搶注。
一、知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決的途徑
答:成長于20世紀(jì)80年代之后的知識產(chǎn)權(quán)制度,其糾紛解決方式主要有司法救濟(jì)、行政救濟(jì)與非訴訟解決三種途徑。其中訴訟解決方式一直占據(jù)主導(dǎo)地位。由于我國采用行政處理與司法保護(hù)的“兩種途徑、協(xié)調(diào)處理機(jī)制”,行政救濟(jì)歷來在知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決中舉足輕重。而仲裁、調(diào)解等非訴訟方式在知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決機(jī)制中地位不高,較少被使用,并未真正實(shí)現(xiàn)與訴訟的分流??梢哉f,我國當(dāng)今的知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決機(jī)制是以訴訟為主導(dǎo)輔之以行政救濟(jì)的運(yùn)行方式。
其他途徑。知識產(chǎn)權(quán)替代解決方式或者稱訴訟外調(diào)解,通常分為三種方式:第一種為當(dāng)事人自己參與的方式,也稱為糾紛的自行和解。第二種是當(dāng)事人雙方同意共同選擇客觀第三人擔(dān)任調(diào)解人居中調(diào)解,達(dá)成和解協(xié)議,第三種是法院立案前或開庭前,在法院監(jiān)督下進(jìn)行和解磋商。
二、計(jì)算機(jī)軟件法律特征及保護(hù)
答:
1、計(jì)算機(jī)軟件既是作品,又是工具,是作品性與工具性相結(jié)合的綜合性智力成果。
計(jì)算機(jī)程序具有源代碼的作品性和目標(biāo)程序的工具性雙重特征。軟件在調(diào)入計(jì)算機(jī)運(yùn)行之前,首先表現(xiàn)為作品性,人們無法通過“閱讀”或“欣賞”計(jì)算機(jī)程序與文檔而制造任何有形產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)任何操作。但是,軟件調(diào)入計(jì)算機(jī)運(yùn)行時,則更主要地表現(xiàn)為工具性,即通過控制計(jì)算機(jī)硬件動作過程,獲得某種結(jié)果。
2、計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)工作量大、成本高,但復(fù)制容易、成本低。
開發(fā)具有商業(yè)價值的計(jì)算機(jī)軟件,通常需要按照專業(yè)化分工、流水線作業(yè)的方式由一大批人共同完成,少數(shù)人幾乎不可能開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件。開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件必須具備相應(yīng)的物質(zhì)和技術(shù)條件,有充足的開發(fā)資金和良好的開發(fā)環(huán)境。
3、計(jì)算機(jī)軟件具有無形性,可以反復(fù)使用,但商業(yè)更新快。
計(jì)算機(jī)軟件是智力勞動產(chǎn)生的精神產(chǎn)品,不具有任何形狀。而且在同一時間可以為若干人分別使用,計(jì)算機(jī)軟件又具有工具性,主要通過“使用”而發(fā)揮其功用,使用壽命在流通領(lǐng)域表現(xiàn)為商業(yè)壽命。保護(hù)
在計(jì)算機(jī)軟件中,不論是計(jì)算機(jī)程序或文檔;在計(jì)算機(jī)程序中,也不論是源程序還是目標(biāo)程序,都是計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)的保護(hù)對象。計(jì)算機(jī)軟件作為一種知識產(chǎn)品,必須具備以下條件,才能獲得法律保護(hù)。①原創(chuàng)性,受保護(hù)的軟件必須由開發(fā)者獨(dú)立開發(fā),即軟件應(yīng)該是開發(fā)者獨(dú)立設(shè)計(jì)、獨(dú)立編制的編碼組合。凡是抄襲、復(fù)制他人的軟件均不能受法律保護(hù),構(gòu)成侵權(quán)時,行為人還必須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。②固定性,受保護(hù)的軟件須固定在某種有形物體上。存在于軟件開發(fā)頭腦中的軟件設(shè)計(jì)思想并不受法律保護(hù),只有當(dāng)這種程序設(shè)計(jì)通過客觀手段表達(dá)出來并為人所知悉時才能受法律保護(hù)。
一、專利權(quán)人的主要權(quán)利
獨(dú)占實(shí)施權(quán),包括制造權(quán)、使用權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán)、進(jìn)口權(quán)
轉(zhuǎn)讓權(quán)指專利權(quán)人將其專利權(quán)轉(zhuǎn)移給他人所有。
許可實(shí)施權(quán)指專利權(quán)人通過簽訂合同的方式許可他人實(shí)施專利并收取專利使用費(fèi)的行為。
標(biāo)記權(quán)指專利人在其專利產(chǎn)品或該產(chǎn)品的包裝上標(biāo)明專利標(biāo)記或?qū)@柕臋?quán)利。
二、著作權(quán)的取得方式
亦即著作權(quán)的產(chǎn)生,指作者因其創(chuàng)作作品而取得著作權(quán)保護(hù),享有著作人身權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)。
1、自動取得制度(創(chuàng)作主義)
2、注冊取得制度
3、我國著作權(quán)法參照各國的通行做法,采取自動取得原則。
三、計(jì)算機(jī)軟件法律保護(hù)條件
1、原創(chuàng)性:受保護(hù)的軟件必須由開發(fā)者獨(dú)立開發(fā),即軟件應(yīng)該是開發(fā)者獨(dú)立設(shè)計(jì)、獨(dú)立編制的編碼組合。
2、固定性:受保護(hù)的軟件須固定在某種有形物體上。
四、馳名商標(biāo)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)
1、相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度
2、該商標(biāo)使用的持續(xù)時間
3、該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍
4、該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄
5、該商標(biāo)馳名的其他因素。
五、著作權(quán)人的主要權(quán)利
包括注冊的人身權(quán)和著作的財(cái)產(chǎn)權(quán)。著作的人身權(quán),是指著作權(quán)人享有的主張自己為文學(xué)、藝術(shù)或科學(xué)作品作者的資格權(quán)、發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)和保護(hù)作品完整權(quán)等與人身緊密聯(lián)系而沒有直接財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的權(quán)利。著作權(quán)人也可主張復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、廣播權(quán)、展覽權(quán)、改編權(quán)等一系列具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的權(quán)利,即著作的財(cái)產(chǎn)權(quán)。
七、專利申請的原則
1、書面原則:指專利申請必須以書面形式提交國務(wù)院專利行政部門(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局)
2、先申請?jiān)瓌t:兩個以上的申請人分別就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人。
3、單一性原則:是指一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。
4、優(yōu)先權(quán)原則:?外國優(yōu)先權(quán)?本國優(yōu)先權(quán)
七、著作權(quán)與專利權(quán)的區(qū)別
1、保護(hù)對象不同。著作權(quán)是通過保護(hù)作品的表達(dá)形式而達(dá)到保護(hù)作品思想內(nèi)容的目的,思想、事實(shí)、方式等不是著作權(quán)保護(hù)的直接標(biāo)的。專利權(quán)所保護(hù)的是具有新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開了表達(dá)形式而直接深入到技術(shù)方案本身。
2、保護(hù)條件不同。專利權(quán)要求發(fā)明創(chuàng)造具有首創(chuàng)性,對于同一內(nèi)容的發(fā)明,專利權(quán)只授予先申請人。著作權(quán)要求作品具有獨(dú)創(chuàng)性(任何作品只要是獨(dú)立構(gòu)思和創(chuàng)作的,不問其思想內(nèi)容與已發(fā)表的作品是否相同或相似,均可獲得獨(dú)立的著作權(quán))。
3、權(quán)利產(chǎn)生的程序不同。專利權(quán)必須采取國家行政授權(quán)的方法確定權(quán)利人。著作權(quán)在大多數(shù)國家依創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生,無需履行任何注冊登記手續(xù)。
4、適用領(lǐng)域不同。著作權(quán)所保護(hù)的作品主要涉及文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域,專利權(quán)主要發(fā)生在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,與產(chǎn)品的技術(shù)方案息息相關(guān)。兩者在某些方面也可能出現(xiàn)交叉。
八、商標(biāo)注冊的條件
1、積極條件?可視性。?顯著性。
2、消極條件?不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志?禁止作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志?混同商標(biāo)④侵犯在先權(quán)利⑤惡意搶注。
一、知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決的途徑
答:成長于20世紀(jì)80年代之后的知識產(chǎn)權(quán)制度,其糾紛解決方式主要有司法救濟(jì)、行政救濟(jì)與非訴訟解決三種途徑。其中訴訟解決方式一直占據(jù)主導(dǎo)地位。由于我國采用行政處理與司法保護(hù)的“兩種途徑、協(xié)調(diào)處理機(jī)制”,行政救濟(jì)歷來在知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決中舉足輕重。而仲裁、調(diào)解等非訴訟方式在知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決機(jī)制中地位不高,較少被使用,并未真正實(shí)現(xiàn)與訴訟的分流??梢哉f,我國當(dāng)今的知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決機(jī)制是以訴訟為主導(dǎo)輔之以行政救濟(jì)的運(yùn)行方式。
其他途徑。知識產(chǎn)權(quán)替代解決方式或者稱訴訟外調(diào)解,通常分為三種方式:第一種為當(dāng)事人自己參與的方式,也稱為糾紛的自行和解。第二種是當(dāng)事人雙方同意共同選擇客觀第三人擔(dān)任調(diào)解人居中調(diào)解,達(dá)成和解協(xié)議,第三種是法院立案前或開庭前,在法院監(jiān)督下進(jìn)行和解磋商。
二、計(jì)算機(jī)軟件法律特征及保護(hù)
答:
1、計(jì)算機(jī)軟件既是作品,又是工具,是作品性與工具性相結(jié)合的綜合性智力成果。
計(jì)算機(jī)程序具有源代碼的作品性和目標(biāo)程序的工具性雙重特征。軟件在調(diào)入計(jì)算機(jī)運(yùn)行之前,首先表現(xiàn)為作品性,人們無法通過“閱讀”或“欣賞”計(jì)算機(jī)程序與文檔而制造任何有形產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)任何操作。但是,軟件調(diào)入計(jì)算機(jī)運(yùn)行時,則更主要地表現(xiàn)為工具性,即通過控制計(jì)算機(jī)硬件動作過程,獲得某種結(jié)果。
2、計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)工作量大、成本高,但復(fù)制容易、成本低。
開發(fā)具有商業(yè)價值的計(jì)算機(jī)軟件,通常需要按照專業(yè)化分工、流水線作業(yè)的方式由一大批人共同完成,少數(shù)人幾乎不可能開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件。開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件必須具備相應(yīng)的物質(zhì)和技術(shù)條件,有充足的開發(fā)資金和良好的開發(fā)環(huán)境。
3、計(jì)算機(jī)軟件具有無形性,可以反復(fù)使用,但商業(yè)更新快。
計(jì)算機(jī)軟件是智力勞動產(chǎn)生的精神產(chǎn)品,不具有任何形狀。而且在同一時間可以為若干人分別使用,計(jì)算機(jī)軟件又具有工具性,主要通過“使用”而發(fā)揮其功用,使用壽命在流通領(lǐng)域表現(xiàn)為商業(yè)壽命。保護(hù)
在計(jì)算機(jī)軟件中,不論是計(jì)算機(jī)程序或文檔;在計(jì)算機(jī)程序中,也不論是源程序還是目標(biāo)程序,都是計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)的保護(hù)對象。計(jì)算機(jī)軟件作為一種知識產(chǎn)品,必須具備以下條件,才能獲得法律保護(hù)。①原創(chuàng)性,受保護(hù)的軟件必須由開發(fā)者獨(dú)立開發(fā),即軟件應(yīng)該是開發(fā)者獨(dú)立設(shè)計(jì)、獨(dú)立編制的編碼組合。凡是抄襲、復(fù)制他人的軟件均不能受法律保護(hù),構(gòu)成侵權(quán)時,行為人還必須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。②固定性,受保護(hù)的軟件須固定在某種有形物體上。存在于軟件開發(fā)頭腦中的軟件設(shè)計(jì)思想并不受法律保護(hù),只有當(dāng)這種程序設(shè)計(jì)通過客觀手段表達(dá)出來并為人所知悉時才能受法律保護(hù)。
一、專利權(quán)人的主要權(quán)利
獨(dú)占實(shí)施權(quán),包括制造權(quán)、使用權(quán)、許諾銷售權(quán)、銷售權(quán)、進(jìn)口權(quán)
轉(zhuǎn)讓權(quán)指專利權(quán)人將其專利權(quán)轉(zhuǎn)移給他人所有。
許可實(shí)施權(quán)指專利權(quán)人通過簽訂合同的方式許可他人實(shí)施專利并收取專利使用費(fèi)的行為。
標(biāo)記權(quán)指專利人在其專利產(chǎn)品或該產(chǎn)品的包裝上標(biāo)明專利標(biāo)記或?qū)@柕臋?quán)利。
二、著作權(quán)的取得方式
亦即著作權(quán)的產(chǎn)生,指作者因其創(chuàng)作作品而取得著作權(quán)保護(hù),享有著作人身權(quán)和財(cái)產(chǎn)權(quán)。
1、自動取得制度(創(chuàng)作主義)
2、注冊取得制度
3、我國著作權(quán)法參照各國的通行做法,采取自動取得原則。
三、計(jì)算機(jī)軟件法律保護(hù)條件
1、原創(chuàng)性:受保護(hù)的軟件必須由開發(fā)者獨(dú)立開發(fā),即軟件應(yīng)該是開發(fā)者獨(dú)立設(shè)計(jì)、獨(dú)立編制的編碼組合。
2、固定性:受保護(hù)的軟件須固定在某種有形物體上。
四、馳名商標(biāo)認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)
1、相關(guān)公眾對該商標(biāo)的知曉程度
2、該商標(biāo)使用的持續(xù)時間
3、該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍
4、該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄
5、該商標(biāo)馳名的其他因素。
五、著作權(quán)人的主要權(quán)利
包括注冊的人身權(quán)和著作的財(cái)產(chǎn)權(quán)。著作的人身權(quán),是指著作權(quán)人享有的主張自己為文學(xué)、藝術(shù)或科學(xué)作品作者的資格權(quán)、發(fā)表權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)和保護(hù)作品完整權(quán)等與人身緊密聯(lián)系而沒有直接財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的權(quán)利。著作權(quán)人也可主張復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、廣播權(quán)、展覽權(quán)、改編權(quán)等一系列具有財(cái)產(chǎn)內(nèi)容的權(quán)利,即著作的財(cái)產(chǎn)權(quán)。
八、專利申請的原則
1、書面原則:指專利申請必須以書面形式提交國務(wù)院專利行政部門(國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局)
2、先申請?jiān)瓌t:兩個以上的申請人分別就同樣發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權(quán)授予最先申請的人。
3、單一性原則:是指一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。
4、優(yōu)先權(quán)原則:?外國優(yōu)先權(quán)?本國優(yōu)先權(quán)
七、著作權(quán)與專利權(quán)的區(qū)別
1、保護(hù)對象不同。著作權(quán)是通過保護(hù)作品的表達(dá)形式而達(dá)到保護(hù)作品思想內(nèi)容的目的,思想、事實(shí)、方式等不是著作權(quán)保護(hù)的直接標(biāo)的。專利權(quán)所保護(hù)的是具有新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性的發(fā)明創(chuàng)造,它拋開了表達(dá)形式而直接深入到技術(shù)方案本身。
2、保護(hù)條件不同。專利權(quán)要求發(fā)明創(chuàng)造具有首創(chuàng)性,對于同一內(nèi)容的發(fā)明,專利權(quán)只授予先申請人。著作權(quán)要求作品具有獨(dú)創(chuàng)性(任何作品只要是獨(dú)立構(gòu)思和創(chuàng)作的,不問其思想內(nèi)容與已發(fā)表的作品是否相同或相似,均可獲得獨(dú)立的著作權(quán))。
3、權(quán)利產(chǎn)生的程序不同。專利權(quán)必須采取國家行政授權(quán)的方法確定權(quán)利人。著作權(quán)在大多數(shù)國家依創(chuàng)作完成而自動產(chǎn)生,無需履行任何注冊登記手續(xù)。
4、適用領(lǐng)域不同。著作權(quán)所保護(hù)的作品主要涉及文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域,專利權(quán)主要發(fā)生在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,與產(chǎn)品的技術(shù)方案息息相關(guān)。兩者在某些方面也可能出現(xiàn)交叉。
八、商標(biāo)注冊的條件
1、積極條件?可視性。?顯著性。
2、消極條件?不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志?禁止作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志?混同商標(biāo)④侵犯在先權(quán)利⑤惡意搶注。
一、知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決的途徑
答:成長于20世紀(jì)80年代之后的知識產(chǎn)權(quán)制度,其糾紛解決方式主要有司法救濟(jì)、行政救濟(jì)與非訴訟解決三種途徑。其中訴訟解決方式一直占據(jù)主導(dǎo)地位。由于我國采用行政處理與司法保護(hù)的“兩種途徑、協(xié)調(diào)處理機(jī)制”,行政救濟(jì)歷來在知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決中舉足輕重。而仲裁、調(diào)解等非訴訟方式在知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決機(jī)制中地位不高,較少被使用,并未真正實(shí)現(xiàn)與訴訟的分流??梢哉f,我國當(dāng)今的知識產(chǎn)權(quán)糾紛解決機(jī)制是以訴訟為主導(dǎo)輔之以行政救濟(jì)的運(yùn)行方式。
其他途徑。知識產(chǎn)權(quán)替代解決方式或者稱訴訟外調(diào)解,通常分為三種方式:第一種為當(dāng)事人自己參與的方式,也稱為糾紛的自行和解。第二種是當(dāng)事人雙方同意共同選擇客觀第三人擔(dān)任調(diào)解人居中調(diào)解,達(dá)成和解協(xié)議,第三種是法院立案前或開庭前,在法院監(jiān)督下進(jìn)行和解磋商。
二、計(jì)算機(jī)軟件法律特征及保護(hù)
答:
1、計(jì)算機(jī)軟件既是作品,又是工具,是作品性與工具性相結(jié)合的綜合性智力成果。
計(jì)算機(jī)程序具有源代碼的作品性和目標(biāo)程序的工具性雙重特征。軟件在調(diào)入計(jì)算機(jī)運(yùn)行之前,首先表現(xiàn)為作品性,人們無法通過“閱讀”或“欣賞”計(jì)算機(jī)程序與文檔而制造任何有形產(chǎn)品和實(shí)現(xiàn)任何操作。但是,軟件調(diào)入計(jì)算機(jī)運(yùn)行時,則更主要地表現(xiàn)為工具性,即通過控制計(jì)算機(jī)硬件動作過程,獲得某種結(jié)果。
2、計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)工作量大、成本高,但復(fù)制容易、成本低。
開發(fā)具有商業(yè)價值的計(jì)算機(jī)軟件,通常需要按照專業(yè)化分工、流水線作業(yè)的方式由一大批人共同完成,少數(shù)人幾乎不可能開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件。開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件必須具備相應(yīng)的物質(zhì)和技術(shù)條件,有充足的開發(fā)資金和良好的開發(fā)環(huán)境。
3、計(jì)算機(jī)軟件具有無形性,可以反復(fù)使用,但商業(yè)更新快。
計(jì)算機(jī)軟件是智力勞動產(chǎn)生的精神產(chǎn)品,不具有任何形狀。而且在同一時間可以為若干人分別使用,計(jì)算機(jī)軟件又具有工具性,主要通過“使用”而發(fā)揮其功用,使用壽命在流通領(lǐng)域表現(xiàn)為商業(yè)壽命。保護(hù)
在計(jì)算機(jī)軟件中,不論是計(jì)算機(jī)程序或文檔;在計(jì)算機(jī)程序中,也不論是源程序還是目標(biāo)程序,都是計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)的保護(hù)對象。計(jì)算機(jī)軟件作為一種知識產(chǎn)品,必須具備以下條件,才能獲得法律保護(hù)。①原創(chuàng)性,受保護(hù)的軟件必須由開發(fā)者獨(dú)立開發(fā),即軟件應(yīng)該是開發(fā)者獨(dú)立設(shè)計(jì)、獨(dú)立編制的編碼組合。凡是抄襲、復(fù)制他人的軟件均不能受法律保護(hù),構(gòu)成侵權(quán)時,行為人還必須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。②固定性,受保護(hù)的軟件須固定在某種有形物體上。存在于軟件開發(fā)頭腦中的軟件設(shè)計(jì)思想并不受法律保護(hù),只有當(dāng)這種程序設(shè)計(jì)通過客觀手段表達(dá)出來并為人所知悉時才能受法律保護(hù)。
知識產(chǎn)權(quán)最新篇四
121609010017 王佳鑫 機(jī)械工程
課程作業(yè)
一、簡答題
1.抄襲與引用的區(qū)別? 答:
引用與抄襲同樣都是一種寫作手段,但其性質(zhì)卻迥然不同。前者屬于著作權(quán)法規(guī)定的合理使用,后者則屬于違法侵權(quán)行為。本文認(rèn)為,引用要符合法律規(guī)定的目的,這是引用的前提;引用必須堅(jiān)持適當(dāng)?shù)脑瓌t;被引用的必須是他人已經(jīng)發(fā)表的作品,他人還沒有發(fā)表的作品則不宜引用;引用必須指明作者姓名和作品名稱?,F(xiàn)實(shí)中作品的類型千差萬別,無論引用還是抄襲,都有種種錯綜復(fù)雜的情況,任何的普遍之中都有特殊,一般之中都有個別,絕不可一概而論。
在作品的創(chuàng)作中,引用是一種重要的寫作手段,無論在文學(xué)、藝術(shù)還是科學(xué)、技術(shù)領(lǐng)域,大概所有從事寫作的人,沒有人不會用到它。尤其在科學(xué)研究中,借用前人的學(xué)術(shù)成果,推陳出新,創(chuàng)造出新的知識,造福人類社會,是人所敬仰的高尚事業(yè)。學(xué)術(shù)論著中如果引用得當(dāng),不但道理說得清楚,還會給人留下知識淵博的美好印象。
然而,抄襲卻不然。盡管抄襲也可以說是一種寫作手段,但它是攫取別人勞動據(jù)為己有的一種不勞而獲的行為,既不正當(dāng)又不光彩,為社會鄙視也為人們所不齒。引用者主動聲明,光明磊落,抄襲者卑劣齷齪,總是不肯承認(rèn);引用者堂堂正正,坦坦蕩蕩,抄襲者遮遮掩掩,猥猥瑣瑣。
按照《中華人民共和國著作權(quán)法》的規(guī)定,引用是法律許可的公民權(quán)利,是合理使用,受到法律保護(hù);抄襲剽竊則屬于違法侵權(quán)行為,為法律所禁止,一旦被認(rèn)定抄襲,要承擔(dān)停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失的民事責(zé)任。引用和抄襲,二者雖然性質(zhì)不同、是非分明,但卻有一個彼此相同的特征,它們都是對他人作品的使用。由于有此相同的“相貌”,二者很容易混淆,不好鑒別。
2專利許可與轉(zhuǎn)讓的區(qū)別? 答:兩者定義
專利許可是許可方(即專利權(quán)人)將自己的專利使用權(quán)允許被許可方在一定的時間和范圍內(nèi)使用;附條件的有償使用,不是所有權(quán)的讓渡;主體不變。
專利轉(zhuǎn)讓是指專利權(quán)人將自己的專利權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給受讓方;新主體產(chǎn)生,原主體消滅;所有權(quán)的讓渡。
兩者的差異比較
(1)專利權(quán)轉(zhuǎn)讓與許可使用,均需通過簽訂書面的方式予以認(rèn)定。
(2)專利轉(zhuǎn)讓合同的成立,須經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局登記和公告后才能生效。中國單位和個人向外國人轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的,必須經(jīng)國務(wù)院有關(guān)主管部門批準(zhǔn)。(3)許可使用需向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局3個月備案。
3商業(yè)秘密與競業(yè)禁止的區(qū)別?
答:保護(hù)商業(yè)秘密和采取競業(yè)禁止措施,都是為了保護(hù)企業(yè)的利益,而且兩者關(guān)系密切,但由于兩者的性質(zhì)不同,區(qū)別還是明顯的。
(1)商業(yè)秘密是一種財(cái)產(chǎn)權(quán)利,競業(yè)禁止是一種限制權(quán)利。(2)商業(yè)秘密的保護(hù)是無期限的,競業(yè)禁止期限最高三年。
(3)保護(hù)商業(yè)秘密可以是無條件的,競業(yè)禁止需要支付相應(yīng)的對價。(4)商業(yè)秘密與競業(yè)禁止的產(chǎn)生條件和舉證責(zé)任不同。
綜上,商業(yè)秘密權(quán)的效力,完全取決于商業(yè)秘密的保密程度,一旦秘密公開即喪失。換言之,完全取決于權(quán)利人的行為,只要商業(yè)秘密處于秘密狀態(tài),義務(wù)人就要永遠(yuǎn)保密;而競業(yè)禁止的效力;取決于約定的范圍以及支付對價款的情況而定。即使協(xié)議有效,義務(wù)人最長守約期限只有三年。但義務(wù)人違反競業(yè)禁止并不必然違反保密條款,反之,義務(wù)人解除競業(yè)禁止重新?lián)駱I(yè),并不影響繼續(xù)保守商業(yè)秘密的義務(wù)。
4職務(wù)發(fā)明的識別條件? 答:職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明人或設(shè)計(jì)人執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造。(1)本單位的職工
首先,作出發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或設(shè)計(jì)人應(yīng)是申請專利的單位的職工。第二,本條所稱的“單位”,既包括法人單位,也應(yīng)包括非法人單位。第三,本條中的“本單位”一詞應(yīng)作廣義的理解。(2)執(zhí)行本單位的任務(wù)所作出的發(fā)明創(chuàng)造
根據(jù)第二次修改后的專利法實(shí)施細(xì)則第十一條的規(guī)定,執(zhí)行本單位的任務(wù)包括下列幾種情況:
1、發(fā)明人或設(shè)計(jì)人在本職工作中完成的發(fā)明創(chuàng)造。
2、雖然與發(fā)明人或設(shè)計(jì)人的本職工作無關(guān),但是屬于在執(zhí)行本單位分配的專門任務(wù)時完成的發(fā)明創(chuàng)造。
3、工作人員退職、退休或調(diào)動工作后一年之內(nèi)作出的與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造。
(3)主要利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造(4)單位與發(fā)明人、設(shè)計(jì)人之間的有關(guān)合同 關(guān)于上述約定原則,應(yīng)當(dāng)注意如下幾點(diǎn):
第一,單位與發(fā)明人、設(shè)計(jì)人之間訂立的合同應(yīng)當(dāng)限于利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,對于執(zhí)行本單位的任務(wù)所完成的發(fā)明創(chuàng)造不適用本條第三款的規(guī)定。
第二,這種約定應(yīng)當(dāng)有書面的合同。合同可以約定利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明,也可以約定利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為非職務(wù)發(fā)明。沒有訂立合同的,按照本條第一款的規(guī)定確定其權(quán)利歸屬。
第三,在依據(jù)本條第三款訂立合同,對專利申請權(quán)和專利權(quán)的歸屬作出約定的情況下,發(fā)明創(chuàng)造的完成是“主要”還是“非主要”地利用了本單位的物質(zhì)條件并不重要。
5專利權(quán)人的權(quán)利限制及含義? 答:
(一)首次銷售 專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品由專利權(quán)人或者經(jīng)其許可的單位、個人售出后,使用、許可銷售、銷售、進(jìn)口該產(chǎn)品的;
(二)先行實(shí)施
在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同或已經(jīng)做好制造、使用的必要準(zhǔn)備,并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的;
(三)臨時過境
臨時通過中國領(lǐng)陸、領(lǐng)水、領(lǐng)空的外國運(yùn)輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運(yùn)輸工具自身需要而在其裝置和設(shè)備中使用有關(guān)專利的;
(四)非營利實(shí)施
專為科學(xué)研究和實(shí)驗(yàn)而使用有關(guān)專利的。
(五)善意侵權(quán)
為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,能證明該產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。
(六)為行政審批而實(shí)施
為提供行政審批所需要的信息,制造、使用、進(jìn)口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的,以及專門為其制造、進(jìn)口專利藥品或者專利醫(yī)療器械的。
二、論述題
1.知識產(chǎn)權(quán)制度的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義是什么?(從權(quán)利人利益與社會公共利益的平衡視角討論)答:
就主要知識產(chǎn)權(quán)而言,概以采取私人產(chǎn)權(quán)的形式,即知識產(chǎn)權(quán)制度。按照經(jīng)濟(jì)學(xué)家的表述是,財(cái)產(chǎn)占有人認(rèn)識到在財(cái)產(chǎn)上存在著規(guī)模經(jīng)濟(jì),各方即會就組建一個用于承認(rèn)和保護(hù)其產(chǎn)權(quán)的政府進(jìn)行談判。一旦他們達(dá)成了協(xié)議同意建立一個由武力為后盾的政府,每個人就能享受到更多的財(cái)富和更大的安全。哲學(xué)家把經(jīng)過這些協(xié)商最終達(dá)成的談判稱為‘社會契約’,因?yàn)樗⑵鹆松鐣畹幕緱l款。建立知識產(chǎn)權(quán)制度的經(jīng)濟(jì)動因,在于“對財(cái)產(chǎn)權(quán)的法律保護(hù)有其創(chuàng)造有效使用資源的誘因”。
意義在于最合理地利用社會有限資源和最大限度地讓權(quán)益人擴(kuò)大產(chǎn)出,即實(shí)現(xiàn)效益的最大化(即權(quán)利人利益與社會公共利益);滿足社會對信息的需要,避免產(chǎn)品在市場消失而影響所有消費(fèi)者的福利;又讓消費(fèi)者間接支付成本,以支撐和激勵生產(chǎn)者的精神生產(chǎn)活動。
2.高校專利權(quán)為何轉(zhuǎn)化難?
答:首先我國高校普遍存在重論文輕專利、重成果鑒定輕成功轉(zhuǎn)化、職務(wù)成果非職務(wù)化、知識產(chǎn)權(quán)遭侵權(quán)情況嚴(yán)重、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)與管理的規(guī)章制度不規(guī)范等問題,這些問題的存在都是影響專利權(quán)轉(zhuǎn)化的因素,總結(jié)起來關(guān)鍵點(diǎn)如下:
(1)重論文輕專利、重成果鑒定輕成功轉(zhuǎn)化的觀念問題(2)人員流動問題(3)保密意識不強(qiáng)
(4)不熟悉知識產(chǎn)權(quán)法律和商情
(5)有的教師利用職務(wù)成果私自設(shè)立公司或以技術(shù)入股等等
三、2013年4月26日的實(shí)踐,《不可不看、知識財(cái)富》觀后感 觀看《知識財(cái)富》第一期“專利戰(zhàn)略憂思錄”有感
通過這期節(jié)目讓我深刻認(rèn)識到國人對于知識產(chǎn)權(quán)觀念和知識的淡漠和輕視,就以中國制造業(yè),拉鏈生產(chǎn)行業(yè)為例,大量的生產(chǎn)發(fā)明專利被日本搶先注冊,而廣大中方企業(yè)以廣州,上海,江蘇,浙江四地對于相關(guān)專利的注冊數(shù)總和只要有33項(xiàng),都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后僅一家ykk日企的150幾項(xiàng),然后當(dāng)外企大量注冊專利后,我們在創(chuàng)造產(chǎn)品價值時,我們的財(cái)富生產(chǎn)就會受制于他國,就等于我們因缺乏知識產(chǎn)權(quán)意識而被人搶先在某個行業(yè)“圈地”,而今后,我們自己只能有意或無意的在別人的“田地”里耕種,這樣我們自然會很吃虧!由此看見,我們今后要對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和發(fā)展上予以重視。
而通過這學(xué)期對知識產(chǎn)權(quán)的學(xué)習(xí),給我最大的體會就是要想在競爭有壓力日益激烈的今天,懂得知識產(chǎn)權(quán)無疑對今后對財(cái)富的創(chuàng)造提供堅(jiān)實(shí)和有力的保障,是開啟國家生產(chǎn)力汽車的鑰匙,是每個人實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造人生價值的保險(xiǎn)箱。
知識產(chǎn)權(quán)最新篇五
第一章
圖解知識產(chǎn)權(quán)
第一節(jié)
什么是知識產(chǎn)權(quán)
“知事通”的大名在學(xué)校里已經(jīng)很少被人叫了,因?yàn)樗麑χR產(chǎn)權(quán)了解得很透徹,號稱“知識產(chǎn)權(quán)萬事通”,所以同學(xué)們都叫他“知事通”。知事通有個好朋友叫蕭文好,名字讀起來很像“小問號”。小問號對知識產(chǎn)權(quán)很好奇,知事通就成為了她的小老師。
有一天,小問號急匆匆地拿著一張報(bào)紙來找知事通。她指著一個標(biāo)題問起來。
小問號:知事通,你看!這張報(bào)上說4月26日是世界知識產(chǎn)權(quán)日,你倒說說看,什么是知識產(chǎn)權(quán)啊?
知事通:知識產(chǎn)權(quán)是基于創(chuàng)造性智力成果和工商業(yè)標(biāo)記依法產(chǎn)生的權(quán)利的統(tǒng)稱。他和房屋、汽車一樣,都是以種財(cái)產(chǎn)權(quán)。
小問號:那你說說,知識產(chǎn)權(quán)都有什么呀?
知事通:那可多了,專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、植物新品種權(quán),集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)、商業(yè)秘密權(quán)。。。
4月26日
小問號:報(bào)紙上說的這個世界知識產(chǎn)權(quán)日是怎么回事呢?
知事通:說起這個,那還是我們中國人的創(chuàng)意呢!根據(jù)中國和阿爾及利亞的共同提案,2000年,世界知識產(chǎn)權(quán)組織第三十五屆成員大會決定從2001年起,每年的4月26日為世界知識產(chǎn)權(quán)日。在這一天,很多國家都會舉辦一些慶祝、紀(jì)念活動,宣傳知識產(chǎn)權(quán)在經(jīng)濟(jì)、文化和社會發(fā)展中的作用,提高大家對知識產(chǎn)權(quán)的認(rèn)識和理解。
小問號:噢,我知道了!
第二節(jié)
什么是專利
這一天,小問號拿著一個新買的文具盒來找知事通,指著文具盒包裝問他。
小問號:知事通,你看這上寫著專利產(chǎn)品,那你給我講講,什么是專利?
知事通:專利呀,就是專利權(quán)。專利權(quán)可厲害了,它是國家依法授予申請人在一定時間內(nèi)對其發(fā)明創(chuàng)造成果所享有的獨(dú)占、使用和處分的權(quán)利。有了它,人們就可以保護(hù)自己的發(fā)明成果,還能夠獨(dú)占市場,或者通過轉(zhuǎn)讓等方式獲利。
小問號:那你看,這個文具盒上寫的是實(shí)用新型專利,這是怎么回事???
知事通:在我們國家,專利包括發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利三種。這個是其中之一。
小問號:哎呦,看來專利太有用啦!那我也想搞發(fā)明創(chuàng)造,申請專利,行不行???
知事通:當(dāng)然行啦!你的發(fā)明創(chuàng)造只要符合這么幾個條件:一是以前沒有公開發(fā)表過的,具有新穎性。二十有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn),具有創(chuàng)造性。三是,這個發(fā)明可采用工業(yè)方法生產(chǎn),具有實(shí)用性。新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性,缺一不可。
小問號:那你教教我啊,專利怎么申請呢?
知事通:首先要準(zhǔn)備好專利申請文件,其中包括:請求書、權(quán)利要求書、說明書、說明書附圖、說明書摘要、摘要附圖。當(dāng)然,可以前往國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局窗口直接遞交,也能通過網(wǎng)絡(luò)、掛號郵寄等方式申請,也可以委托專利代理機(jī)構(gòu)代辦。
小問好:哦,我明白了!
小問號:知事通,我還有一個擔(dān)心呢,媒體上老提到專利侵權(quán),什么叫專利侵權(quán)?如果將來有人侵犯了我的專利,他該承擔(dān)什么法律責(zé)任?
知事通:以生產(chǎn)經(jīng)營為目的制造、使用、銷售、許諾銷售、進(jìn)口某專利,必須經(jīng)過專利權(quán)人的許可,否則就是侵權(quán)行為。如果將來有人侵犯了你的專利,侵權(quán)人應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任:一是停止侵權(quán);二是要賠償損失。有些案件還需要公開道歉。
第二章
從故事中了解專利 第一節(jié)
專利權(quán)的申請
依據(jù)專利法,發(fā)明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實(shí)審以及授權(quán)五個階段。實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利申請?jiān)趯徟胁贿M(jìn)行早期公布和實(shí)質(zhì)審查,只有受理、初審和授權(quán)三個階段。發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利的申請、審查流程圖如下:
第二節(jié)
專利權(quán)的應(yīng)用
——塔基專利群
天上掉餡餅?
2005年5月8日,北京市昌平區(qū)八家村來了幾位不速之客,這些人四處打聽一個叫趙正義的農(nóng)民。他們代表美國的一家著名的國際投資公司,提出愿出價1000萬美元,一次性買斷趙正義發(fā)明的一項(xiàng)技術(shù)專利。
1000萬美元,當(dāng)時折合人民幣8000多萬元,這對于住在小平房里德趙正義來說,簡直就是天上掉下來的餡餅。
能動的塔基
美國投資商愿出巨資購買的專利技術(shù),實(shí)際上就是塔吊的基座。所謂塔吊,就是建筑工地上幾十米高的吊臂,它主要的功能是吊運(yùn)建筑材料。由于吊臂和主題都高高地懸在半空,塔吊基座的穩(wěn)定就成了一個非常關(guān)鍵的問題。長期以來,建筑業(yè)界唯一的解決方法就是在地下澆筑混凝土基座。
一般的中性吊臂的水泥底座,澆筑的成本約為15萬元。混凝土澆筑基座無法拆卸和搬運(yùn)。如果塔基能夠組裝、拆卸,重復(fù)使用的話,省下的那筆錢可不是個小數(shù)目。
趙正義當(dāng)時已經(jīng)五十多歲了,只有初中文化的他經(jīng)過一年多的反復(fù)試驗(yàn),設(shè)計(jì)出一套組合式塔基的方案,幾經(jīng)周折,趙正義說服了建筑工程公司的老總出資試驗(yàn)他的技術(shù)方案。
在吊裝試驗(yàn)的時候,事先澆鑄好的基座像積木一樣,一塊塊調(diào)防到塔吊基座的方方正正的土坑里,趙正義的試驗(yàn)成功了!世界級建筑難題,在趙正義手上迎刃而解。
有人提議,這項(xiàng)技術(shù)世界上是沒有的,必須要進(jìn)行專利保護(hù)。1999年5月13日,趙正義用“趙氏塔基”為名稱,申請了專利。趙正義的這項(xiàng)發(fā)明應(yīng)了一句老話,墻內(nèi)開花墻外香。在國內(nèi)受到冷遇的時候,美國的投資公司慕名而來,竟然愿意花1000萬美元來購買這項(xiàng)發(fā)明專利。
已經(jīng)有了一些知識產(chǎn)權(quán)意識的趙正義在美國投資公司的收購事件中明白了一個道理:美國人做買賣是要賺錢的,這項(xiàng)專利技術(shù)一旦被有商業(yè)運(yùn)作能力的投資公司購買后,他們就可以轉(zhuǎn)讓專利、應(yīng)用專利,然后再轉(zhuǎn)手賣給中國人。
深思熟慮之后,趙正義拒絕了美國人的專利收購請求。為了有效地保護(hù)這項(xiàng)專利,趙正義不但針對“趙氏塔基”申請了8個核心專利,而且把有可能出現(xiàn)的其他改良方法也申請了專利。由此形成了義個以核心專利為主,幾十個相關(guān)的外圍專利共同保護(hù)的專利圍墻。其他人很難進(jìn)入這個層層保護(hù)的“塔吊基座項(xiàng)目”。
喜從天降
2004年,一個好消息從國家建設(shè)部傳來,原始的混凝土塔座必須清除。原因有兩個,一個是其他工程管道通過的時候要受阻;另一個是混凝土上面不可能生長植物,這將嚴(yán)重影響到城市綠化?!摆w氏塔基”的春天來了!果然,同年7月,“趙氏塔基”因節(jié)能環(huán)保效果突出,被批準(zhǔn)為“國家科技成果推廣項(xiàng)目”。
不久后,北京市建委發(fā)文,給予購買“趙氏塔基”的單位和個人每臺2000元的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼。國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整,讓代理商看到巨大的利潤空間,也讓談判的砝碼完全向趙正義傾斜。一時間,全國各地以及美國、韓國、日本、新加坡等國家的經(jīng)銷商,紛紛找上門來洽談轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)。
“趙氏塔基”在全國建筑業(yè)全面推廣,每年就能節(jié)約水泥196萬噸、鋼材33萬噸、沙石料1030萬噸。同時每年減少混凝土垃圾750萬立方米,除了在建筑行業(yè)廣泛使用外,這項(xiàng)技術(shù)還推廣到電力、石油、信息等多個領(lǐng)域。
第三節(jié) 專利權(quán)的保護(hù)
————暗戰(zhàn)
宣判
2009年4月15日上午9點(diǎn),浙江省高院民三庭里鴉雀無聲。庭長按慣例詢問施耐德公司和正泰股份有限公司委托代理人是否愿意調(diào)解時,雙方異口同聲的表示愿意。這短短不到10分鐘看似平靜的裁決過程,產(chǎn)生了迄今為止,國內(nèi)企業(yè)在涉外知識產(chǎn)權(quán)案件上獲賠付最高的一個數(shù)字——1.575億元!其實(shí)很少人知道,案件背后竟然有一場長達(dá)十五年之久的“暗戰(zhàn)”。
奪命三招
話說15年前,法國電氣巨頭施耐德公司剛剛登陸中國市場,就遭遇了一頭來勢兇猛的攔路虎——正泰集團(tuán)。面對產(chǎn)品類型及種類與自己處處撞車的對手施耐德公司使出了第一招,它決定控股并購正泰集團(tuán)。但談判以失敗告終。
在合作無望的情況下,施耐德公司又打出了第二張王牌,對正泰開展“專利圍剿”
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